Преступление: понятие и признаки

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Основы права
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    21,42 Кб
  • Опубликовано:
    2013-07-08
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Преступление: понятие и признаки












Курсовая работа

(Уголовное право)

Преступление: понятие и признаки

Швец Мария Александровна

Содержание

Введение

. Понятие, признаки и классификация преступления

.1 Понятие преступления

.2 Признаки преступления

.3 Классификация преступления

. Понятие, признаки и виды правонарушения

.1 Понятие правонарушения

.2 Признаки правонарушения

.3 Виды правонарушения

. Отличие преступлений от других видов правонарушения

Заключение

Глоссарий

Список использованных источников

Введение

После возникновения государства, на определенном этапе развития человеческого общества, сформировалось понятие преступления и оно неотделимо от права, являясь одной из ключевых категорий уголовного права. Впрочем, поступки, составляющие его содержание, существовали и до возникновения государства. По сути, это были любые сознательные деяния членов общества, которые вступали в противоречие с существующими в нем обычаями, традициями и иными общепризнанными правилами поведения и принципиально нарушали нормальную жизнедеятельность данного общества. С возникновением государства появилась необходимость зафиксировать наиболее серьезные и часто встречающиеся виды поведения, отклоняющегося от общепринятых социальных норм, и определить за их совершение меры отрицательного характера, ранее применившиеся от имени социальной общности всеми или отдельными членами общества, а теперь - от имени государства специально уполномоченными на то органами или лицами. Для этого необходимо было провести анализ всей совокупности аналогичных деяний и выделить общие, присущие каждому из них и наиболее существенные признаки, которые закреплялись в нормах права (общеобязательных правилах поведения, исполнение которых обеспечивалось принудительной силой государства).

Если обратиться к источникам права Х-XVII вв., то найти термин, который бы охватывал все наказуемые формы поведения, в них достаточно трудно. Древнерусское право, важнейшим памятником которого считается Русская Правда, нередко использовало слово «обида», но было бы неверно считать, что оно подразумевало любое наказуемое действие, т. е. имело значение родового понятия. Аналогичное нужно сказать и о терминах «лихое дело» (Судебник Ивана Грозного), «злое дело» (Соборное Уложение 1649 года) и т. д. Вместе с тем уже в средневековых уставах и уставных грамотах начинают употребляться словосочетания типа: «кто преступит сии правила» (Устав князя Владимира Святославича. Синодальная редакция), «а кто уставление мое порушит» (Устав князя Ярослава Мудрого. Краткая редакция), «аще кто устав мой и уставление мое порушит» (Устав князя Ярослава Мудрого. Пространная редакция), «а кто иметь преступати сия правила» (Устав великого князя Всеволода) и т. д. Надо полагать, именно на основе такого рода словосочетаний (заключительная часть княжеских уставов) возникает и широко распространяется во времени Петра 1 обобщающий термин «преступление», с которым стали связывать всякое уголовно наказуемое поведение.

В зависимости от сущности преступления и его признаков в уголовном праве определяются три его разновидности: формальное, материальное и материально-формальное. Во многих европейских государствах принято формальное определение преступления, согласно которому преступлением считается деяние, в котором содержится признак противоправности и отсутствует признак общественной опасности. Все эти деяния запрещены под страхом уголовного наказания.

Материальное определение преступления содержит признаки, определяющие, почему рассматриваемое деяние является преступлением. Прежде всего, это указание на общественную опасность и объекты посягательства и, опять же, отсутствует признак противоправности. Основным недостатком материального определения преступления являлось отсутствие указаний на формальный признак преступления - предусмотренность деяния уголовным законом.

Современное уголовное законодательство содержит следующее материально-формальное определение: «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Подводя итоги: деяние можно назвать преступлением, если оно общественно опасно, противоправно, виновно и наказуемо.

Цель данной курсовой работы - изучить понятие преступления, проанализировать признаки, рассмотреть классификацию и отличия преступления от других видов правонарушений.

1. Понятие, признаки и классификация преступления

.1 Понятие преступления

Понятие преступления является одной из основных категорий уголовного права. Для осуществления стоящих перед уголовным законодательством задач охраны личности, свобод и прав человека и гражданина, общественного порядка и безопасности, собственности, окружающей среды, конституционного строя России, мира и безопасности человечества от преступных посягательств, а также предупреждения преступлений, УК РФ определяет, какие небезопасные для государства, общества или личности деяния признаются преступлениями.

Исторически сложилось три подхода к определению понятия преступления (следует отметить, что в уголовном законодательстве целого ряда зарубежных стран такое определение вообще отсутствует).

Первый подход в литературе называется формальным, или нормативным. Он был разработан классической школой уголовного права, в основе которой лежат уголовно-правовые идеи Ч. Беккариа, И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. В соответствии с этим подходом преступлением признается деяние, запрещенное уголовным законом под страхом наказания. Различные варианты формального определения преступления можно обнаружить в уголовных кодексах таких стран, как Германия, Испания, Польша, Франция и др.

Далее, второй поход к определению преступления получил наименование материального. Сущность материального понятия преступления проявляется в определении его общественной опасности, учение о которой зародилось и получило развитие в социологической школе уголовного права. Согласно ему преступление - общественно опасное, несущее вред деяние. Материальное определение понятия преступления впервые на законодательном уровне было закреплено в ст. 6 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР.

И последний третий подход к определению понятия преступления называется материально-формальным (комбинированным). Он объединяет материальный и формальный признаки преступления. Этот подход закреплен в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации.

Учение о преступлении - один из основополагающих разделов не только науки уголовного права, но и криминологии, которая призвана изучать разновидность отклоняющегося (девиантного) поведения людей - преступное поведение.

При уголовно-правовом подходе преступление рассматривается как относительно изолированный акт нарушения человеком уголовного запрета. Однако преступление как юридическое понятие отличается от конкретно совершенного преступления, так как конкретное преступление всегда индивидуально. Оно характеризуется различными признаками, которые относятся как к его объективным, так и к субъективным свойствам. Это, например, место и время совершения, различные последствия, средства и предметы, способы и приемы, характеристики субъекта и др. Состав же преступления, закрепленный в конкретной статье УК, содержит всегда лишь существенные признаки всех конкретных преступлений.

В ст. 14 УК РФ в определении понятия преступления указывается, что преступлением признается лишь виновно совершенное общественно опасное деяние. А в ч. 2 ст. 14 УК РФ сказано, что не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. В ст. 7 УК РСФСР 1960 г. закон прямо говорил, что преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие). Из всего этого видно, что и в прошлом и в ныне действующем УК законодатель при определении преступления использует термин "деяние". В буквальном смысле этот термин употребляется для обозначения действия или бездействия - внешних форм преступного поведения. Вместе с тем термин "деяние" в юридической литературе используется и для обозначения преступления в целом.

Так как в основе понятия преступления находится деяние, т.е. конкретное поведение, деятельность конкретного лица, то никакие мысли, идеи человека не могут быть признаны преступными, если они не получили реализацию в поступках человека.

преступление правонарушение противоправность

1.2 Признаки преступления

Обязательными признаками преступления по действующему российскому уголовному законодательству являются: 1) виновность, 2) общественная опасность, 3) противоправность, 4) наказуемость.

Признаки виновности и наказуемости представлены в законе впервые, в прежнем Уголовном кодексе законодательное определение понятия преступления ограничивалось лишь двумя основными признаками: противоправностью и общественной опасностью.

Виновность - субъективная предпосылка уголовной ответственности. В соответствии с законом лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие и наступившие общественно опасные последствия), в отношении которых установлена его вина.

Данный постулат отвергает возможность объективного вменения, так как уголовное законодательство исключает возможность наступления уголовной ответственности при отсутствии ее основания - преступления, одним из обязательных признаков которого является наличие вины.

Виновность в уголовно-правовом смысле означает определенное психическое отношение лица к совершаемому преступлению и его последствиям, причем виновность возможна при наличии тех ее форм, которые закреплены в ст. ст. 24 - 27 УК.

Общественная опасность - материальный признак преступления, раскрывающий его социальную сущность, закрепленный в уголовном законе. Это такое объективное свойство деяния, которое выражается в его способности причинять существенный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

Вывод о том, что угрожаемый или реально причиняемый вред должен быть существенным, вытекает из положения, зафиксированного в ч. 2 ст. 14 УК: не является преступлением действие (бездействие), хотя и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Преступлением может быть признано лишь деяние, обладающее высокой, характерной для уголовного закона степенью общественной опасности. В случае формального совпадения признаков совершенного деяния с признаками, описанными в уголовно-правовой норме, при отсутствии возможности причинения охраняемым уголовным законом общественным отношениям существенного вреда такое противоправное поведение не должно рассматриваться в качестве преступления. Уголовное дело в подобных случаях не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления, хотя это не исключает других видов юридической ответственности. При оценке содеянного предпочтение отдается субъективному критерию. Так, если умысел виновного был направлен на причинение значительного вреда, но реально по не зависящим от него обстоятельствам вред был причинен незначительный, то деяние не может быть признано малозначительным.

Сущность общественной опасности и содержание этого понятия в законе не раскрываются. Это делает наука уголовного права. Так, в одной из своих работ М.Д. Шаргородский отмечал, что «общественная опасность - это объективное социальное свойство конкретного деяния человека, которое при определенной степени общественной опасности становится противоправным»

Уголовная противоправность - формальный признак преступления, являющийся юридическим выражением общественной опасности. Она состоит в том, что преступлениями являются только те деяния, которые предусмотрены уголовным законом в качестве преступных. Другими словами, под уголовной противоправностью понимается запрещенность деяния соответствующей уголовно-правовой нормой. Противоправность свидетельствует о том, что лицо нарушило уголовно-правовой запрет, установленный Уголовным кодексом. Обязательным компонентом уголовной противоправности является наличие в уголовно-правовой норме санкции, которая содержит угрозу применения наказания определенного вида в случае виновного совершения предусмотренного законом деяния. Лишь при совершении преступления возможно применение наиболее суровой формы государственного принуждения - уголовного наказания.

Наказуемость как признак преступления означает возможность назначения наказания за совершение преступления. Если деяние не влечет наказания в уголовном порядке, то исключается его признание преступлением. Однако это не означает, что указанное в санкции уголовно-правовой нормы наказание обязательно должно быть применено к виновному. Уголовный закон при наличии определенных условий и оснований предусматривает возможность освобождения от наказания, а к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия. Наказание как неизбежное следствие совершения преступления не должно смешиваться с наказанием, предусмотренным за это деяние в санкции. Именно угроза наказания, а не реальное наказание, которое в конкретном случае может и не последовать, является признаком преступления.

.3 Классификация преступления

Любая классификация имеет своей целью упорядочение массива классифицируемых предметов и явлений, представление их в виде стройной структурированной системы. Вместе с тем любая классификация должна не только отражать, но и зависеть от природы упорядочиваемых явлений, их материального содержания. Только так она может быть признана научной и иметь реальное познавательное и практическое значение.

Классификация преступлений в уголовном праве производится по различным критериям. Одним из способов классификации преступлений является разделение их в Особенной части УК по объекту преступного посягательства. По указанному основанию все преступления подразделяются на виды, объединенные в главы (видовой объект) и разделы (родовой объект).

Так, по родовому объекту преступления классифицируются следующим образом: 1) преступления против личности; 2) преступления в сфере экономики; 3) преступления против общественной безопасности и общественного порядка; 4) преступления против государственной власти; 5) преступления против военной службы; 6) преступления против мира и безопасности человечества.

В свою очередь, по видовому объекту, например, преступления против личности подразделяются на преступления против жизни и здоровья (гл. 16); преступления против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17); преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (гл. 18); преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19); преступления против семьи и несовершеннолетних (гл. 20).

Классификация преступлений может осуществляться также по субъекту (возраст, рецидив, специальные признаки), форме вины (умышленные и неосторожные), по объективной стороне (одномоментные, продолжаемые, длящиеся; совершаемые путем действия либо бездействия).

Важное значение имеет классификация преступлений в зависимости от характера и степени их общественной опасности.

Уголовный закон (ст. 15 УК) различает четыре категории преступлений.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы.

К преступлениям средней тяжести относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает 2 года лишения свободы.

Третья категория включает в себя тяжкие преступления, которыми признаются только умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

Особо тяжкими признаются умышленные преступления, за совершение которых Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

Отнесение преступления к той или иной из названных категорий имеет большое практическое значение. В частности, это касается таких правовых последствий, как определение вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы (ст. 58 УК); назначение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград (ст. 48 УК). Категория преступления имеет значение при определении размера наказания при его назначении по совокупности преступлений (ст. 69 УК), решении вопроса об уголовной ответственности за приготовление к преступлению (ч. 2 ст. 30 УК), об освобождении от уголовной ответственности (ст. ст. 75 - 78 УК), при замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК), при освобождении от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК), при отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК), при освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК), при погашении или снятии судимости (ст. 86 УК), при освобождении от наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК). Категория преступления лежит в основе определения вида рецидива (ст. 18 УК). Она имеет также пенитенциарное и уголовно-процессуальное значение.

2. Понятие, признаки и виды правонарушения

.1 Понятие правонарушения

Правонарушение - юридический факт. Мысль о том, что основанием юридической ответственности является правонарушение как разновидность юридического факта, кажется общепринятой и даже банальной. Однако при внимательном ознакомлении с проблемой выясняется, что действительность не совсем совпадает с приведенным суждением.

Прежде всего, правонарушение (юридический факт) нередко рассматривается в качестве основания ответственности наряду с другими (нефактическими) факторами, такими как норма права или состав правонарушения.

Правонарушение - виновное противоправное деяние лица, носящее общественно опасный характер - посягающее на установленный порядок общественных отношений виновное, противоправное действие или бездействие субъектов права.

Преступление является составной частью понятия правонарушения.

Преступление - виновно - совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания - наиболее общественно - опасное правонарушение.

Одним из признаков, наиболее очевидным, вытекающим из самого термина, является противоправность, то есть нарушение права, его норм. Правонарушение - это деяние, поступки людей, поведение, действие или бездействие, следовательно правонарушение может составить только черта поведения, выраженная правонарушителем. То есть нельзя считать правонарушителя таковым при наличии у него противоправных мыслей. Конечно, если эти мысли не воплотились в правонарушение.

Деяние человека выражается или в виде конкретного действия, или в виде бездействия. Действие противоправно, если оно противоречит диспозиции данного права. Бездействие - один из видов поведения. Так же, поведение, имеет свой необходимый признак, выражающийся в том, что правовое (как правомерное, так и противоправное) поведение находится под контролем сознания и воли индивида, субъекта права. Значит, не может признаваться правонарушением поведение в состоянии невменяемости или недееспособности.

Правонарушение является виновным деянием. Вина - это психическое отношение индивида к собственному поведению и к его результатам, в котором выражено негативное или легкомысленное отношение к праву, к интересам государства и общества, к правам и свободам других лиц. Как известно, право регулирует только волевое поведение людей; оно рассчитано на ситуации, в которых индивиды могут поступить различно. О виновном деянии, то есть о правонарушении, можно говорить только в том случае, где от воли человека зависело, поступить правомерно или неправомерно, и выбран второй путь в ущерб первому. Соответственно не являются правонарушениями деяния (хотя бы и противоречащие праву) малолетних, а также лиц, признанных невменяемыми (тех, кто, на время совершения деяния не мог отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие, душевной болезни либо иного болезненного состояния). Не является правонарушением и так называемый несчастный случай происшествие, причинившее вред в результате стечения объективных обстоятельств, исключающих чью-либо вину.

2.2 Признаки правонарушения

Признаки правонарушения наиболее детально разработаны в науке уголовного права применительно к такой разновидности правонарушений, как преступления.

Так, например, В.С. Прохоров указывает: преступление - это акт поведения конкретного человека, говоря словами закона - деяние, осуществляемое под контролем сознания и воли субъекта, имеющего свободу принятия решения, т.е. свободу выбора между по крайней мере двумя вариантами поведения. Соответственно, за пределами деяния остаются: а) мотивы, намерения, мысли и убеждения, если они не были воплощены в поступке; б) все "действия" людей, не контролируемые их сознанием: рефлекторные или судорожные движения, движения во сне, в том числе гипнотическом, перемещение человека, сбитого с ног в результате резкой и внезапной остановки транспортного средства, и т.п.; в) все случаи, когда человек не осознает смысла и значения того, что он совершает, находясь в состоянии невменяемости (ст. 21 УК) или в результате отставания в психическом развитии (ч. 3 ст. 20 УК); г) все случаи, когда смысл совершаемого понятен человеку, но оно не контролируется его волей. Воля - это решимость совершить деяние. Воля парализуется в результате душевного заболевания или в результате физического принуждения, если лицо утратило возможность руководить своими действиями.

В отраслевых и общетеоретической юридических науках широко распространено мнение, что любое правонарушение как юридический факт (основание правовой ответственности) обладает рядом количественных признаков, в числе которых: 1) общественная опасность, 2) противоправность, 3) виновность, 4) наказуемость.

Представление о том, что противоправность представляет собой неотделимое (сущностное) качество правонарушения, является догматичным для всех без исключения отраслей юридической науки. Различия обнаруживаются в "конструировании" противоправности, причем эти различия имеют не только отраслевой характер, но и связаны, например, с видом ответственности.

Неотъемлемым свойством правонарушения также является вина правонарушителя. По общему правилу ответственность без вины невозможна.

Проблема общественной опасности как признака правонарушения. Существенные различия наблюдаются в научных подходах к оценке такого свойства правонарушения, как общественная опасность. В сфере уголовного права общественная опасность, как было указано выше, является материальным признаком преступления, причем признаком легальным, т.е. установленным уголовным законом (ст. 14 УК РФ). Более того, не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющего общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК). «Итак, - делает вывод В.С. Прохоров, - ч. 2 ст. 14 УК РФ позволяет провести грань, отделяющую преступление от непреступных деяний, в случаях, когда внешняя форма проступка утрачивает свое уголовно-правовое содержание. Такое деяние не только лишается общественной опасности, но не может рассматриваться в качестве уголовно-противоправного... Общественная опасность - определяющее свойство преступления; то, что не общественно опасно, не обладает и уголовной противоправностью».

Таким образом, общественная опасность деяния (реальная или в некоторых случаях предполагаемая законодателем) есть неотъемлемый (материальный) признак любого преступления. Деяние, не обладающее этим качеством, не может считаться преступным. Но здесь возникает весьма важная теоретическая и практическая проблема: означает ли это, что уголовно наказуемые деяния, теряя в связи с отсутствием общественной опасности качество преступлений, вообще перестают быть правонарушениями?

Наказуемость как признак правонарушения. Относительно категории наказуемости мнения в литературе расходятся, и складывается мнение, что в основе этих расхождений лежит достаточно основательная причина.

Наказуемость - это не наказание; это характеристика деяния, такая же как само деяние, его противоправность и виновность. Это сфера объективного права, элемент правовой нормы. Ее смысл: нет правонарушения, если: а) нет деяния (акта осознанного волевого поведения); б) нет противоправности этого поступка; в) этот поступок совершен без вины; г) он (в случае преступления) не представляет общественной опасности; д) он не наказывается.

Таким образом, наказуемость есть категория объективного права, это не основание, а одно из условий ответственности, и, строго говоря, она должна поэтому анализироваться наряду с категорией состава преступления (правонарушения).

.3 Виды правонарушения

В Теории Права существует классификация правонарушений, которые достаточно не однозначны по своему составу. Впрочем по юридическому оформлению и степени общественной опасности их можно объединить в две группы: преступления и проступки.

Преступления - наиболее общественно опасное деяние (убийство, грабеж, разбой и т. д.). Формально - юридически все они закреплены в Уголовном кодексе РФ. Если основополагающим в этом целом является социальная сторона (общественная опасность), то решающим - юридическая. Здесь характерен принцип: «Нет преступлений без указания в законе». Каким бы общественно опасным и жестким, ни было деяние, если оно не закреплено в Уголовном кодексе РФ, то преступлением оно не является. Не знает уголовного права и аналогии.

Субъектом преступления признается только физическое лицо. Не несут уголовной ответственности и не могут быть субъектом юридические лица, государственные органы, учреждения, партии и иные коллективные субъекты - организации. Дефиниция преступления закреплена в ст. 14 УК РФ: «Преступлением признается виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Согласно ст. 15 УК РФ, преступления подразделены на:

преступления небольшой тяжести (умышленные и неосторожные деяния, санкция по которым не превышает 2-х лет лишения свободы);

преступления средней тяжести, (умышленные, до 5-ти лет лишения свободы, и неосторожные - свыше 2-х лет);

тяжкие преступления (максимальное наказание не превышает 10-ти лет лишения свободы);

особо тяжкие преступления (санкция в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание).

Проступки - это правонарушения, посягающие на управленческие, трудовые, имущественные и иные отношения, не достигающие степени общественной опасности преступлений, и закрепляются не в Уголовном кодексе РФ, а актами иных отраслей. Они влекут за собой не наказание (как преступления), а взыскание.

Проступки, как один из видов правонарушений, очень не однородны и в зависимости от сферы общественных отношений, большинство юристов различают три их вида. Административные, гражданско-правовые и дисциплинарные проступки. Наряду с ними отдельные ученые выделяют и иные виды проступков, в частности процессуальные, финансовые, семейные и т. д.

С понятием "административное правонарушение" тесным образом связано понятие "состав административного правонарушения". Взаимообусловленность указанных понятий заключается, с одной стороны, в неразрывной связи юридических характеристик, образующих совокупность, состав административного деяния, с определяемым понятием; с другой - только наличие всей совокупности признаков позволяет рассматривать деяние в качестве административного правонарушения. Таким образом, под составом административного правонарушения понимается совокупность объективных и субъективных признаков, которые образуют элементы состава и при наличии которых возможно применение мер административного принуждения. Состав административного правонарушения включает в себя: объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону.

В качестве объекта административного правонарушения выступают те общественные отношения, на которые посягает общественно опасное и административно наказуемое деяние. В науке административного права объекты административного правонарушения принято дифференцировать на общий, родовой и непосредственный объект.

Гражданско-правовой проступок (деликт) - это нарушение правовых предписаний в сфере имущественных и некоторых личных неимущественных отношений. К их числу относятся, к примеру, нарушение требований гражданско-правового договора, причинение лицу имущественного вреда, и др. Законодатель не применяет конкретной дефиниции гражданско-правового деликта, ибо его проявления различны. Деликты могут быть связаны с вредом, причиненным личности или имуществу юридического или физического лица, а могут быть договорного характера, связанные с невыполнением условий договора.

Дисциплинарный проступок - нарушение работником служебной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, невыполнение служебных обязанностей. К таким проступкам относятся прогул, опоздание на работу, появление на работе в нетрезвом состоянии и др. Они закреплены в Трудовом кодексе РФ, в условиях о трудовой дисциплине, в локальных нормативных актах конкретного предприятия, учреждения, организации.

3. Отличие преступлений от других видов правонарушения

Все правонарушения, как правило, разграничивают по степени их вредности для общества на преступления и правовые проступки.

Преступление - наиболее серьезный вид правонарушения. Преступлениями признаются наиболее общественно опасные виновные деяния, запрещенные уголовным законом. Не являются преступлениями деяния, хотя формально и содержащие признаки преступления, но в силу малозначительности, не представляющие общественной угрозы.

За преступления накладываются наиболее строгие меры государственного принуждения - уголовные наказания. Уголовное наказание существенно ограничивает правовой статус лиц, признанных виновными в совершении преступлений (конфискация имущества, лишение свободы, некоторых прав, званий, должностей). За особо опасные преступления предусмотрена исключительная мера наказания - смертная казнь (впредь до полной ее отмены).

В законодательстве РФ существует множество отраслей надзирающих за теми или иными отношениями. Поэтому, в зависимости от того, какой отраслью права регулируется то или иное правонарушение, оно может быть уголовным, гражданским и административным. Административный проступок по своим признакам во многом совпадает с преступлением, но отличается от последнего меньшей степенью опасности и, следовательно, другим характером ответственности, которая регулируется уже не УК, а соответствующими административными актами, уставами; гражданский - Гражданским кодексом и другими нормами.

При этом общественная опасность является признаком и уголовного, и административного правонарушения, но степень и характер их различны.

Характер общественной опасности преступления выражает его качественную характеристику, т. е. ценность объекта посягательства и другие его свойства. В целом, суть характера опасности соответствует специфике защищаемых отношений, определяет последствия их нарушения, их субъективные моменты и вредность, свойственные правонарушению. Степень же общественной опасности отображает значение субъективных и объективных моментов, характеризующих как проступок так и преступление. В основном идет речь о сравнительной ценности нарушаемого блага, форме вины, тяжести последствий и т. п. И в санкции соответствующей нормы все эти характеристики находят свое окончательное выражение.

На основании вышеизложенного можно сформулировать два тезиса:

основным критерием разграничения преступлений от других правонарушений является степень общественной опасности различных правонарушений;

граница между административными правонарушениями и преступлениями достаточно условна и подвижна. Таким образом, в определенные периоды развития общества уголовные правонарушения могут стать лишь административными и, наоборот, административное правонарушение по велению закона может стать уголовно наказуемым деянием. Главным ориентиром в этих состояниях является принцип социальной справедливости.

Административным правонарушением (проступком) признается посягающее на общественный или государственный порядок, общественную или государственную собственность, свободы и права граждан, на установленный порядок управления противоправное виновное (умышленное или неосторожное) деяние, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. За совершение административных правонарушений применяются такие взыскания, как штраф, предупреждение, конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, лишение специального права (права управления транспортными средствами, права охоты), исправительные работы на срок до двух месяцев, административный арест до пятнадцати суток. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, виды административных правонарушений и взысканий, производство по делам о них, а также порядок исполнения постановлений о наложении административных взысканий определяются Кодексом об административных правонарушениях.

Дисциплинарными проступками признаются нарушения служебной, трудовой, воинской, учебной дисциплины. За данные нарушения налагаются различные дисциплинарные взыскания. Так, трудовым законодательством предусмотрены такие взыскания, как увольнение с работы, выговор, строгий выговор, замечание, перевод на другую нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность на определенный срок. Положениями о дисциплине предусмотрены такие виды взысканий, которые соответствуют направленности работы в органах внутренних дел, воинской службы, на железнодорожном транспорте, в гражданской авиации и др. Дисциплинарная ответственность прокуроров, судей и не которых других категорий должностных лиц регулируется специальными положениями. Дисциплинарные взыскания налагаются руководством организации, предприятия, учреждения, специально организованными органами (квалификационными комиссиями - в отношении судей). Согласно действующего законодательства, налагаются они не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения.

Гражданские правонарушения (деликты) - это причинения неправомерными действиями вреда организациям или их имуществу, личности, а также заключение противозаконных сделок, нарушение права собственности, неисполнение договорных обязательств, авторских или избирательных прав. Гражданские правонарушения влекут применение к правонарушителю таких мер правового воздействия, как восстановление нарушенного права, принудительное возмещение причиненного вреда, исполнение невыполненной обязанности и т.п.

Последствиями правовых проступков являются предусмотренные правом меры принудительного воздействия на правонарушителя, имеющие своей целью либо карательное воздействие на правонарушителя в целях его исправления и предупреждения повторных правонарушений, либо восстановление нарушенных им прав и исполнение нереализованных обязанностей. Меры защиты, или, как иногда их называют, право восстановительные меры воздействия, предусматриваются диспозициями правовых норм (возврат имущества от недобросовестного его приобретателя законному собственнику, принудительное взыскание алиментов, восстановление необоснованно уволенного работника на прежнем месте работы).

По сфере охраняемых отношений наиболее близким к уголовному праву является административное право. Отдельные нормы административного и уголовного права охраняют одни и те же отношения, к примеру, общественный порядок: мелкое хулиганство - административное нарушение, а грубое его нарушение - преступление. Однако многие нарушения могут быть только административным проступком (безбилетный проезд в городском автотранспорте), но и многие деяния могут быть только преступлением (бандитизм - ст.286, терроризм - ст.289 УК РФ и т.д.). Взаимодействие этих отраслей права заключается и в существовании в УК РФ норм с административной преюдицией.

Противоправность иных нарушений носит не уголовно-правовой характер. Этим обусловлено и иное название таких нарушений: административный проступок, гражданско-правовой деликт, дисциплинарный проступок.

В части 2 ст. 7 УК РФ указано: «Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.» Данные деяния называют малозначительными, а положение ст. 7 ч. 2 УК РФ имеет целью предупредить признание преступлениями деяний, которые хотя, и запрещены законом, но не имеют той достаточно высокой общественной опасности, которую несет преступление. Именно в этом заключается смысл данной нормы.

Малозначительность поступка могут доказать лишь признаки, которые проявились в совершенном деянии (степень вины лица совершившего деяние, способ совершения преступления, его мотив, цель, и т.д.). Обстоятельства, не проявившиеся в проступке (добровольное возмещение причиненного ущерба, чистосердечное раскаяние лица после совершении преступления, образ жизни виновного до совершения преступления, семейное положение и т.д.), при определении опасности деяния учитываться не должны.

Критериями (признаками) малозначительного деяния признаются:

причинение малозначительного ущерба;

направленность умысла лица именно на причинение малозначительного ущерба;

второстепенная роль лица в совершении преступления, не представляющего большой общественной опасности;

приготовление или покушение на преступление, не представляющее большой общественной опасности.

Критерии, определяющие малозначительность деяния, находятся в обратной связи с объектом посягательства: чем большую значимость и важность представляют общественные правила, которые были нарушены совершенным преступлением, тем меньший вред может позволить признать деяние малозначительным.

Отличие преступления, от других деяний, по правовым последствиям заключается в том, что:

расследование преступления осуществляется в особом порядке, специально предусмотренном в Уголовно-процессуальном кодексе;

только преступление несет применение уголовного наказания, которое является самой жесткой мерой государственного принуждения (для сравнения: административное взыскание, меры общественного воздействия);

наказание за преступление применяется только судом и только по обвинительному приговору, который выносится от имени государства. Ответственность за другие правонарушения выносится от своего имени множеством различных, в том числе и негосударственных, органов или должностных лиц;

только преступление влечёт судимость, которая при некоторых обстоятельствах является основанием для установления административного надзора или профилактического наблюдения, чего нет при совершении иных правонарушений.

Деление всех преступлений на категории является одним из способов их классификации, которая может быть осуществлена по иным основаниям и способам в зависимости от требований права или науки.

Заключение

Итак, подводя итоги: основополагающим тезисом является то, что преступления от других правонарушений отличаются наличием характера противоправности и виновности. Преступления всегда противоречат уголовному закону. Другие правонарушения нарушают нормы других отраслей права, не только законы, но и подзаконные нормативные акты.

Последствием совершения преступления является применение самой жесткой меры государственного принуждения - уголовного наказания с последующей судимостью. К другим правонарушениям применяются менее жесткие меры воздействия и судимости они не влекут. Таким образом, преступления стоят на самой высшей ступени классификации правонарушений, исходя из степени опасности обществу.

Разграничение преступлений и других правонарушений (административных, гражданско-правовых, дисциплинарных) происходит по степени вредоносности, характеру противоправности, объекту посягательства и правовым последствиям совершения.

Объектами преступлений, в отличие от других правонарушений, могут выступать мир и безопасность человечества, основы конституционного строя, общественная безопасность и др. Другие правонарушения на такие объекты не посягают.

Преступление отличается от остальных правонарушений так же степенью вредоносности. В преступлениях вред последствий достигает такой степени, что наступает опасность деяния для общества, т. е. общественная опасность, а не просто «вредности».

Преступление имеет уголовную противоправность, т. е. нарушает нормы, закрепленные в уголовном законе. Остальные правонарушения этим признаком не обладают. Дисциплинарные проступки, административные правонарушения, гражданско-правовые деликты представляют собой нарушения иных нормативных актов, включая подзаконные.

Характер юридической ответственности за совершение преступления и за совершение других правонарушений различен. Применение наказания к виновному и наличие судимости как последствия совершения преступления связано только с уголовной ответственностью. Даже при внешней схожести некоторых санкций (например, штраф применяется в административном праве как вид административного взыскания и в уголовном праве как вид наказания) уголовная ответственность, связанная с осуждением виновного лица от имени всего государства, с судимостью и другими обстоятельствами, все же наиболее строгий вид юридической ответственности.

Отличие преступлений от аморальных поступков можно провести по тем же признакам. Аморальные поступки представляют собой нарушения нравственно-этических норм или норм морали (например, врачебной этики), сложившихся в обществе или отдельных профессиональных (социальных) группах, посягающие на отношения любви, дружбы, преданности, верности, уважение старших и т. п. Преступление - это наиболее общественно опасные виновные деяния, запрещенные уголовным законом.

Однако аморальный поступок, хотя и причиняет некоторый вред общественным отношениям, не обладает общественной опасностью. В силу чего ответственность за него заключается лишь в порицании со стороны общества, осуждении, но не в юридической ответственности.

Общественная опасность преступления (его материальный признак) предполагает, что не является преступлением деяние, формально хотя и подпадающее под признаки, преступления, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности (например, кража коробка спичек).

Глоссарий

№ п/пПонятиеОпределение1ВинаПсихическое отношение индивида к деянию и последствиям2Вменяемость Способность осознавать опасность поступка и руководить им.3ДеяниеПоведение (поступок) человека в форме действия или бездействия.4Нормы праваОбщеобязательные правила поведения, исполнение которых обеспечивается принудительной силой государства5Общественная опасностьСпособность предусмотренного уголовным законом деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным законом объектам (интересам).6Общественно опасные последствияНегативные изменения в объекте уголовно-правовой охраны.7ПротивоправностьНарушение преступным деянием уголовно-правовой нормы.8ПреступлениеВиновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания (ст.14 УК РФ). Указанное определение преступления является формально-материальным, поскольку содержит как формальный (уголовная противоправность), так и материальный (общественная опасность) признаки преступления Необходимым признаком преступления является также виновность9Состав преступленияСовокупность закрепленных законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление10Уголовная ответственностьГосударственно-правовое принуждение, применяемое за совершенное правонарушение, осуществляемое в рамках санкции уголовного закона и заключающееся в претерпевании лицом, подвергшемся ответственности, неприятных последствий в виде ущемления прав, причинения определенных лишении и даже страданий.

Список использованных источников

1Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г с изм. 09.01.2009: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Послед. обновление 03.05.2012

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 01.03.2012 № 18-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Посл. обновление 03.05.2012

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 01.03.2012 № 18-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Посл. обновление 03.05.2012

Гражданско-правовая ответственность за причинение «излишнего» вреда при задержании преступника [Текст] / В. Поломарь. М.: Российская юстиция, 1998. -№ 12.

Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу. [Текст] / под ред. Наумова А.В. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Посл. обновление 03.05.2012

Селезнев М. «Умысел как форма вины» [Текст] / Селезнев М.: Российская юстиция, 2007. - № 3

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. 1 том [Текст ]: Учебник. М.: Бек, 2008 - 415 с.

Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов [Текст ]: Учебник. Под ред. И. Я. Казаченко., З.А. Нунамов М.: ИНФРА, 2008 - 560 с.

Общая теория права. Учебник для юридических вузов [Текст ]: Учебник. Ю.А. Дмитриев, И.Ф. Казьмин, В.В. Лазарев и др.; под общей ред. А.С. Пиголкина М.: Право и Закон, 2009 - 585 с.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон Российской Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 18.07.2011 № 6-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Посл. Обновление 03.05.2012

Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве. [Текст ]: Гонтарь И.Я. Владивосток, 2007- 268 с.

Похожие работы на - Преступление: понятие и признаки

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!