Наследование по закону

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Основы права
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    35,41 Кб
  • Опубликовано:
    2013-03-29
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Наследование по закону

Введение

Зарождение и развитие наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности. За последние годы в результате приватизации у многих граждан появилась дорогостоящая собственность - квартиры, земельные участки; многим принадлежат ценные бумаги - акции, облигации и т.п. И невольно возникает вопрос о судьбе этого имущества после смерти владельца. Всвязи с этим огромное значение и актуальность приобретает институт наследственного права.

Актуальность рассматриваемой темы обусловливается тем, что институт наследования вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации существовал, существует и, несомненно, будет существовать, что вызвано объективными причинами. Кроме того, наследование по закону в жизни встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию, что объяснимо. Во-первых, многих граждан устраивает порядок распределения имущества после смерти, установленный соответствующими нормами наследственного права. Во-вторых, смерть зачастую неожиданна и не все успевают заблаговременно составить завещание.

Принятие 01 ноября 2001 года третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей нормы наследственного права, явилось ответом на требование времени, изменившейся общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам, в беззавещательном порядке.

Предметом исследования служит институт наследования по закону в российском гражданском праве.

Основная цель настоящей работы заключается в изучении основных положений и особенностей института наследования по закону в российском гражданском праве. Работа не претендует на фундаментальное и полное освещение вопросов наследования по закону, а берет лишь частичное понимание узкого и широкого смыслов проблемы, затрагивает общие основы процесса данного вида наследования в России.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Изучить действующее гражданское законодательство России, а также правоприменительную практику в части регулирования наследственного права;

2.Рассмотреть общие положения о наследовании: понятие наследования, наследственные правоотношения и пр.;

.Изучить общие положения наследования по закону;

.Охарактеризовать очереди наследников, закрепляемых Гражданским кодексом РФ;

.Определить права отдельных лиц при наследовании по закону (права супруга, иждивенцев и пр.);

.Проанализировать институт наследственной трансмиссии;

.Рассмотреть порядок принятия, раздела и отказа от наследства.

Методологическую основу работы составляют как общенаучные методы (анализ, сравнение, систематизация), так и частно-научные методы (сравнительно-правовой, системный, формально-юридического анализа).

1. Общие положения о наследовании

Термин «наследственное право» в юридической литературе трактуется по-разному. Булаевский Б.А. рассматривает наследственное право как совокупность гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам. Корнеева И.Л. под наследственным правом понимает возможность конкретного субъекта принимать от умершего конкретного лица права и обязанности.

Наиболее удачным представляется следующее определение: «наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих возникающие общественные отношения в сфере наследования имущества, т. е. отношения, возникающие по поводу перехода имущества умершего лица к его наследникам в порядке закона или на основании завещания».

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ в России гарантируется право наследования. Таким отношением государство демонстрирует свою готовность содействовать всемерной охране частной собственности. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное. Как и некоторые другие права и свободы, свобода наследования может быть ограничена законодателем в известных пределах.

Следует, однако, отметить, что не все юристы считают, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях наследодателя. Например, Н.Д. Егоров считал, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а в объектах этих прав. Ученый выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство). Этой же позиции придерживался В.И. Серебровский: «Долги могут уменьшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят». Однако эта точка зрения широкой поддержки в российской юриспруденции не получила. Думается, что данная позиция не состоятельна хотя бы потому, что современный законодатель прямо указал на универсальность правопреемства при наследовании.

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенным имуществом, должно быть уверено, что вся его собственность перейдет его наследникам, т. е. будет обеспечена стабильность права собственности.

Существует две формы основания наследования: завещание и закон. Они являются таковыми лишь при обозначении порядка развития наследственных правоотношений в зависимости от воли завещателя. Наряду с этим ГК указывает в качестве оснований наследования и иные обстоятельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования.

Наследственные правоотношения - общественные отношения, возникающие при переходе имущества умершего лица другим лицам в порядке наследования. Состав наследственных правоотношений образуют элементы: субъекты, содержание и предмет наследственных правоотношений.

По вопросу определения лиц, которые могут стать субъектами наследственных правоотношений, в юридической литературе нет четких позиций. Суханов, например, отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники. Сергеев и Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут». Некоторые ученые включают в круг субъектов также нотариуса или иных лиц, уполномоченных совершать соответствующие нотариальные действия, отказополучателя, исполнителя завещания (душеприказчика), свидетелей.

Думается, что все же наиболее верной является точка зрения А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого. Наследодатель, т. е. лицо, чье имущество переходят к другому лицу или лицам в порядке наследования, не является субъектом наследственных правоотношений, так как наступлением его смерти прекращается его правоспособность. А с ее прекращением, юридически, он не может вступать в какие бы то ни было правоотношения. Что касаемо иных лиц, кроме наследников и наследодателя, то их, очевидно, стоит выделить в группу «особых» субъектов наследственных правоотношений в силу того, что все они участвуют в них лишь на отдельных этапах их реализации. Например, исполнитель завещания может быть только при наследовании по закону и на стадии исполнения завещания.

Наследниками могут быть физические и юридические лица, а также публично-правовые образования: граждане РФ, иностранцы (с некоторыми ограничениями), лица без гражданства, а также юридические лица, российские и международные организации, иностранные государства, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. К наследникам также относятся лица, не родившиеся на момент открытия наследства, но зачатые при жизни наследодателя.

Наследник не должен обладать полной дееспособностью или достичь определенного возраста. Юридические лица могут быть наследниками по завещанию. При этом они должны существовать на момент открытия наследства. Правопреемник юридического лица не является наследником.

Наследодателем может быть только физическое лицо, при этом не имеет значение его возраст, дееспособность и иные физические недостатки.

Под содержанием наследственных правоотношений понимается совокупность прав и обязанностей его участников. На первое место выступает право наследника принять наследство, а корреспондирующей обязанностью третьих лиц следует считать непричинение препятствий в осуществлении наследником своего права. Однако наследник имеет право отказаться от вступления в данные правоотношения путем отказа от наследства.

Наследственные правоотношения возникают по поводу объекта, т. е. наследства. Наследство - совокупность материальных и нематериальных благ, переходящих в порядке наследования от умершего лица к другим лицам на основании завещания или закона. Объектом наследственных отношений может быть вещь, иное имущество, в том числе и имущественные права (например, на издание книги и охрану авторских прав), а также нематериальные блага, если только они не связано неразрывно с личностью наследодателя (например, право на алименты). Не включаются в состав наследства вещи или права на вещи, которыми наследодатель владел незаконно (оружие, наркотические средства или психотропные вещества). Наследник имеет право получить в наследство вещь, ограниченную в обороте только при наличии выданного разрешения на его имя на хранение или использование данной вещи. Вместе с имуществом в наследство входят и обязанности по его содержанию, по расчетам с долгами, которыми обременено данное имущество.

Законом определена категория наследников, которые не могут наследовать ни по какому основанию - недостойные наследники, т. е. те граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. К таковым деяниям могут относиться умышленные преступления против личности: убийство, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, угроза убийством, похищение человека, незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар и др. Мотив в данных преступлениях должен быть направлен против наследодателя, кого-либо из его наследников, а также на увеличение своих шансов при получении наследства. Такое обстоятельство должно быть подтверждено судебным решением.

Так, 11.08.2005 Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Казакова А. С. и Казаковой С. С. к Казакову С. П. о признании его недостойным наследником. Судом было установлено следующее. 16.11.1985 был заключен брак между ответчиком - их отцом Казаковым С. П. и их мамой - Казаковой В. Г. 27.05.2004 ответчик убил маму - Казакову В. Г., за что был признан Советским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Приговор вступил в законную силу 11.11.2004. Таким образом, суд сделал вывод, что Казаков С. П., действуя умышленно и противоправно, совершив убийство жены, способствовал призванию к наследованию наследников первой очереди, в связи с чем заявленные исковые требования подлежат удовлетворению. Учитывая изложенное, суд решил признать Казакова С. П. недостойным наследником после смерти жены - Казаковой В. Г.

Не обладают правом на наследование также родители, лишенные родительских прав, если судебным решением до открытия наследства их права не восстановлены, а также граждане, злостно уклоняющихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Наследственные правоотношения возникают с открытием наследства. Условием открытия наследства закон называет смерть человека или объявление его умершим. Критерием определения момента смерти человека служит момент необратимой гибели всего головного мозга (смерти мозга) - биологической смерти.

Смерть гражданина как акт гражданского состояния подлежит государственной регистрации. Основанием для этого является документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом. Кроме того, подтверждением смерти может быть судебное решение по делу об установлении факта смерти.

Кроме того, свидетельство о смерти позволяет установить дату смерти наследодателя, которая является днем открытия наследства. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

Весьма существенным моментом является и то, что для определения времени открытия наследства имеет значение именно день, а не час смерти наследодателя. По мнению М. Ю. Барщевского «при определении круга лиц, призываемых к наследованию, как по закону, так и по завещанию, во внимание должны приниматься лица, находящиеся в живых к моменту (часу или минуте) смерти наследодателя. И только в том случае, если нет возможности достоверно установить последовательность смерти лиц, скончавшихся в один день, их следует признавать умершими одновременно».

В соответствии с ч. 1 ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является определяемое на момент открытия наследства последнее место жительства гражданина, т. е. место его постоянного или преимущественного проживания. Место жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, определяется местом жительства их законных представителей.

В подавляющем большинстве случаев местом жительства гражданина является место регистрации по месту жительства, в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Вместе с тем, если по каким-либо причинам наследодатель длительное время проживал вне места регистрации, вопрос о месте открытия наследства при наличии спора подлежит разрешению в судебном порядке. В таком случае, суды, как правило, учитывают несколько обстоятельств:

1.это должно быть непременно жилое помещение, а не временные постройки либо иные нежилые помещения;

2.место жительства должно быть постоянным.

В тех случаях, когда установить место жительства гражданина на территории Российской Федерации не представляется возможным, место открытия наследства в Российской Федерации определяется по следующим правилам:

1.если все наследственное имущество сосредоточено в одном месте, то местом открытия наследства будет соответствующее место нахождения имущества;

2.если имущество находится в разных местах и в его составе есть недвижимость, то местом открытия наследства будет место нахождения недвижимости;

.если объекты недвижимости рассредоточены, то местом открытия наследства будет место нахождения наиболее ценных объектов недвижимости;

.если в составе наследства объектов недвижимости нет, а движимое имущество расположено в разных местах, то местом открытия наследства также будет место нахождения наиболее ценной части наследства.

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Этот факт подтверждается соответствующими актами либо справками об оценке, выданными профессиональными оценщиками либо государственными и иными уполномоченными органами и организациями.

Место нахождения наследственного имущества может подтверждаться различными документами: выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, справками органов МВД о регистрационном учете транспортных средств и пр. Если ни последнее место жительства гражданина, ни место нахождения его имущества неизвестны, место открытия наследства устанавливается в судебном порядке.

Т. обратилась в Омский городской суд с заявлением об установлении места открытия наследства, оставшегося после смерти ее племянника Щ., умершего 23.05.2006г. После смерти племянника открылось наследство, которое состоит из жилого дома. Согласно адресной справке Щ. на момент смерти не был зарегистрирован ни в г. Новосибирске, ни в Новосибирской области. Он имел временную регистрацию с 04.02.2005г. по 04.02.2006г. Нотариус нотариального округа г. Новосибирска отказала в выдаче свидетельства о праве на наследство, ссылаясь на то, что в судебном порядке следует установить его последнее место жительства. Решением суда установлено, что местом открытия наследства, оставшегося после смерти Щ., умершего 23.05.2006г. является Ленинский район г. Новосибирска. При постановлении данного решения, суд исходил из положений статьи 1115 ГК РФ, а также того, что местом открытия наследства является Ленинский район г. Новосибирска, поскольку именно там находится наследственное имущество, так как последнее место его жительства заявительнице не известно и судом не представилось возможности его установить.

Таким образом, наследственные правоотношения представляют собой сложную группу правоотношений, регулирование которых со стороны государства обусловлено социально-экономическим развитием страны. Вопрос места и времени открытия наследства российским законодателем урегулирован с учетом возможности возникновения неоднозначных жизненных ситуаций. Однако, ряд проблем до сих пор не получили должного законодательного решения.

2. Характеристика наследования в силу закона

.1 Общие положения

Наследование по закону - одно из двух предусмотренных законом оснований наследования. Оно выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию, так как считается, что таким образом наследодатель желал бы, чтобы его имущество после смерти перешло к его близким (принцип предполагаемой воли наследодателя), поскольку родственные связи и отношения свойства всегда играли довольно значимую роль.

Институт наследования по закону имеет довольно богатую историю. В ранее действовавшем ГК РСФСР наследование по закону стояло на первом месте, а наследование по завещанию на втором месте. В ГК РФ законодатель поменял местами основания наследования. Однако, в нотариальной практике, по-прежнему, наследование по закону встречается чаще. Думается, что это связано с все ещё относительно низкой правовой культурой и правосознанием населения.

По общему правилу наследование по закону имеет место в тех случаях, когда умерший не оставил завещания, кроме иных случаев, установленных ГК РФ. Таковыми являются случаи, когда наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников (в таком случае, к наследованию призывается следующая очередь наследников) либо суд признал завещание недействительным полностью или в части, либо завещана только часть имущества, либо наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять, либо завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле, либо наследник по завещанию отстраняется о наследования как недостойный.

Так, Бикинский районный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Петровой Н.Ф. к Харлову С.Ф. о признании завещания недействительным, установил следующее. Петрова Н.В. и Харлов С.Ф. являются наследниками по закону после умершего 28.03.2005 отца Харлова Ф.П. При жизни наследодатель оставил завещание на имя Харлова С.Ф., удостоверенное 26.01.2005 нотариусом Хандуриной Л.Н. В судебном заседании истица просила признать завещание недействительным по тем основаниям, что оно составлено отцом под влиянием психологического насилия со стороны Харлова С.Ф. Ответчик Харлов С.Ф. с иском не согласился и показал, что отец добровольно выразил свою волю на составление завещания в его пользу. Суд решил иск Петровой Н.Ф. к Харлову С.Ф. о признании недействительным завещания удовлетворить, признать недействительным завещание, призвать к наследованию по закону Петрова Н.В. в качестве равноправного наследника первой очереди.

Круг наследников устанавливает ГК РФ. Этот перечень является исчерпывающим. Он расширен по сравнению с ранее действовавшим законодательством за счет включения в их число родственников отдаленных степеней родства и некоторых свойственников.

Все наследники по закону поделены на очереди и призываются к наследованию в порядке очередности. Некоторые авторы полагают, что существует семь основных и одна скользящая очередь наследников. Однако, фактически ГК <consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76621;fld=134;dst=100172> РФ прямо называет восемь основных очередей наследников. Некоторые ученые вообще не считают целесообразным закрепление наследственных очередей, состоящих из достаточно отдаленных родственников наследодателя, с которыми последний, вероятно, не поддерживал никаких отношений при жизни или вовсе не предполагал об их существовании. Таким образом, по их мнению, скорее всего, воля наследодателя не была бы направлена на передачу своего имущества таким лицам в будущем.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Кроме того, наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Соотношение изначально равных долей сонаследников может измениться в результате отказа от наследства одного или нескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих, либо вследствие наступления иных обстоятельств, которые устранят одного из сонаследников.

2.2 Очереди наследников

В соответствии с ч. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 ГК. В первую очередь входят дети, супруг и родители наследодателя, а также наследующие по праву представления внуки наследодателя и их потомки. По сравнению с ГК РСФСР 1964 г. перечень наследников, наследующих по праву представления, теперь не замыкается правнуками наследодателя.

При этом не имеет значения возраст наследующих детей. Более того, речь идет не только о детях, которые были в живых к моменту открытия наследства, но и о детях, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

Происхождение ребенка от родителей (родителя) устанавливается соответствующей записью в книге актов гражданского состояния по основаниям, предусмотренным законом. Исключения составляют случаи, когда сведения об отце ребенка в книге внесены по заявлению матери, не состоящей в браке, а также когда сведения об отце или матери ребенка в книге записываются по указанию усыновителя, не состоящего в браке. В случае аннулирования сведений об отце (матери) из записи акта о рождении ребенка наследование по первой очереди по закону невозможно.

Что касаемо супругов, то они являются таковыми с момента государственной регистрации заключения брака. С этого же момента они получают право наследовать друг после друга. Брак прекращается вследствие его расторжения либо смерти, либо объявления одного из супругов умершим. При этом право наследования после супруга другой супруг получает только при наличии двух последних условий.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери, а также дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), наследующие по праву представления.

Родными братьями и сестрами считают лиц, имеющих общих отца и (или) мать, т.е. состоящих во второй степени родства по боковой линии. Если общие оба родителя, то братья и сестры полнородные. Если общим является лишь один родитель (или мать, или отец), такие братья и сестры также родные, но неполнородные.

Родных братьев и сестер следует отличать от сводных, не наследующих в данной очереди. Сводными братьями и сестрами считают лиц, не имеющих общего родителя, но «сведенных» в одну семью благодаря браку между их родителями.

В практике возникли вопрос: относится ли к наследникам второй очереди неполнородный брат наследодателя, зачатый при жизни наследодателя, но родившийся после открытия наследства (если мать умерла при родах)? Думается, этот вопрос требует положительного ответа, так как правила ст. 1116 ГК РФ, о которых говорилось ранее, распространяются и на данный случай.

Если нет наследников предыдущих очередей, право наследовать по закону получают наследники четвертой очереди - прадедушки и прабабушки наследодателя. Они считаются (для целей наследования по закону) родственниками третьей степени родства.

Степень родства для всех последующих очередей следует определять исходя из числа рождений, куда рождение самого наследодателя не входит. Каждое рождение отделяет одного родственника от другого. Так, двоюродные внуки и внучки наследодателя считаются более отдаленными родственниками (их разделяют четыре рождения), нежели чем прадедушка и прабабушка наследодателя (их разделяют три рождения).

Наследниками пятой очереди являются родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Наследниками шестой очереди являются родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Довольно часто наследникам пятой и шестой очереди приходится доказывать факт наличия родства между ними и наследодателем в судебном порядке. Однако суды удовлетворяют подобные иски только при отсутствии наследников по предыдущим очередям: неправомерно было бы установить факт родственных отношений между наследодателем и лицом, относящимся к наследникам второй и последующей очередей при наличии наследников первой очереди, принявших наследство. Данный факт не будет иметь юридического значения в интересах наследования.

Так, Краснофлотский районный суд г. Хабаровска отказал в удовлетворении иска Иванченко С. М. об установлении факта родственных отношений с Максимовым Ю. Б., признании права собственности на квартиру в порядке наследования. В обосновании своих требований истец пояснил, что он и Максимов Ю. Б. являются родственниками пятой степени родства. Наследство состоит в виде квартиры в г. Хабаровске. Истец в установленном законом порядке обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства, однако нотариус отказал истцу на том основании, что к наследству уже призваны брат и сестра наследодателя. Как было установлено в судебном заседании. Максимов Ю. Б. родился 17.11.1955 г., его родителями являются Максимов Б. В. и Максимова И. Н. 20. 09. 1960 г. родился Максимов А. Б., который приходится родним братом наследодателю. 10.10. 1962 г. родилась Максимова Е. Б., которая приходится наследодателю родной сестрой.06.04.2009 г. Максимов Ю. Б. умер. Завещание составлено не было. Брат и сестра в установленном порядке обратились к нотариусу с заявлением о принятии наследства в равных долях. Таким образом, суд не нашел оснований к удовлетворению иска.

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя исключительно в случае, если нет наследников предыдущих очередей. Эти лица не являются родственниками наследодателя, а являются лишь свойственниками. По ГК 1964 г. они могли наследовать по закону лишь в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Свойством называется возникающая вследствие брака связь между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов. Пасынок - это сын одного из супругов по отношению к другому, для него неродному. Падчерица - дочь одного из супругов по отношению к другому, для нее неродному. Отчим - муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака или от другого мужчины, с которым мать в браке не состояла. Мачеха - жена отца по отношению к его детям от прежнего брака или от другой женщины, в браке с которой отец не состоял, но его отцовство было установлено в порядке, предусмотренном законом.

Никаких других условий для призвания свойственников, кроме наличия свойства (например, воспитание и содержание со стороны отчима или мачехи) ГК РФ не предусматривает. При усыновлении пасынка или удочерении падчерицы отчимом либо мачехой отношения свойства между указанными лицами прекращаются. В таком случае они призываются к наследованию по закону на правах наследников первой очереди по закону.

Ильющенко Л.Г. обратилась в суд с иском о признании права собственности на квартиру и признании недействительным свидетельства о праве на наследство, сославшись на то, что она является наследницей по закону седьмой очереди после смерти отчима Батуркина В.П., который умер в 1995 году. Согласно свидетельству о праве на наследство по закону, выданному нотариусом 10 июня 2004 г., имущество Батуркина В.П. является выморочным и переходит в собственность Российской Федерации. Данное свидетельство истица считает незаконным, полагая, что она имеет право на указанную квартиру в порядке наследования по закону. При этом Ильющенко Л.Г. указала, что фактически приняла наследство. Судом установлено, что Илющенко Л. Г. является падчерицей наследодалеля. Принимая решение о выморочности имущества, нотариус исходил из того, что наследство открылось в 1995 году, истица не обращалась к нотариусу за открытием наследственного дела, наследников после смерти Батуркина В.П. не установлено. Однако, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ, если лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК РФ. Одним из способов принятия наследства является фактическое принятие наследства. Таким образом, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения требований истца.

Верховный суд РФ разъяснил, что «названные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. В случаях, если брак прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным, указанные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица к наследованию не призываются».

Таким образом, ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР 1964 года, устанавливая семь очередей наследования по закону, выделяет не только близких родственников, но и дальних родственников, а также лиц, связанных отношениями свойства, что, направлено на предотвращение выморочности имущества.

3. Права отдельных лиц при наследовании по закону

Устанавливая общие правила наследования в соответствии с очередностью наследников, ГК РФ выделяет также особые права ряда лиц при данном основании наследования. К таковым относятся усыновленный и усыновитель, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, а также переживший супруг наследодателя.

При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Усыновление (удочерение) производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. При этом права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.

При наследовании по закону приравниваются к кровным родственникам непосредственно усыновитель и его потомки (т.е. единокровные дети усыновителя, его внуки, правнуки и т.д.) в отношении усыновленного, непосредственно усыновленный и его потомки (дети, внуки, правнуки и т.д.) в отношении усыновителя, потомки усыновителя и потомки усыновленного в отношении друг друга.

В то же время по общему правилу при усыновлении правоотношения между ребенком и его родственниками по происхождению прекращаются, вследствие чего прекращается и права наследования, как самого ребенка, так и его родственников по происхождению, по отношению друг к другу, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 1147 ГК РФ. Данное правило действует лишь в случае, если усыновление установлено при жизни родителей (родителя), поскольку в ином случае родственные отношения между данными лицами не прекратились.

Когда в соответствии с СК РФ по решению суда усыновленный сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению (например, с бабушкой), усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Распространено мнение, что если сохраняются права и обязанности в отношении одного из родителей, то они считаются сохраненными и в отношении всех родственников данного родителя. Думается, что такое положение вполне естественно, ведь сохраняющие правовую связь с ребенком родитель и его кровные родственники при усыновлении ребенка одним лицом не заменены с юридической точки зрения другими лицами. Имеется и противоположное мнение по данному вопросу, согласно которому даже при сохранении правовой связи усыновленного ребенка с одним из его родителей правоотношения ребенка с кровными родственниками этого родителя прекращаются, вследствие чего они не наследуют друг после друга. Такая позиция, по нашему мнению, не вытекает из смысла закона.

При отмене усыновления право усыновленного и усыновителя (родственников усыновителя) быть призванным к наследованию после смерти друг друга прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления. Правоотношения ребенка и его родителей (кровных родственников) при отмене усыновления восстанавливаются только если того требуют интересы ребенка.

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Сюда же относятся лица, не входящие в круг наследников по закону. Однако для их призвания к наследованию необходимо также наличие факта совместного проживания с наследодателем.

В законе не решен вопрос о понятии совместного проживания, то есть, не перечислены обстоятельства, которые при необходимости доказывания факта проживания должны быть представлены в его подтверждение. В литературе по этому вопросу высказаны две точки зрения. Первую отстаивает А.Л. Маковский, полагая, что совместное проживание не связано с выполнением каких-либо формальностей по регистрации по месту постоянного или временного проживания. Для призвания нетрудоспособного иждивенца к наследованию достаточно фактического его проживания в одном жилом помещении с наследодателем. Вторая точка зрения принадлежит М.Л. Шелютто, указывающей, что факт совместного проживания иждивенца с наследодателем в течение года должен доказываться документами об их регистрации на протяжении этого срока по одному месту жительства. Приходится констатировать отсутствие четкой позиции по данному вопросу и в судебной практике.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда отказала в удовлетворении исковых требований С., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего Я., к Б. об установлении факта совместного проживания, нахождения несовершеннолетнего Я. на иждивении у И., призвании к наследованию по закону. Изучив материалы дела, суд установил, что Я. вместе с матерью С. проживает в спорной квартире (квартире наследодателя) как на момент открытия наследства, так и в настоящее время, пользуется внутренним убранством квартиры, вещами и предметами наследодателя. С., оплачивает коммунальные услуги по содержанию спорной квартиры, в том числе и в интересах своего ребенка. В то же время судом не добыто доказательств постоянного проживания С., ее несовершеннолетнего ребенка с И. в квартире наследодателя. Суд указал, что место жительства гражданина определяется его регистрационным учетом как по месту пребывания, так и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Из материалов дела видно, что С. и ее несовершеннолетний сын зарегистрированы в квартире в другом населенном пункте, и указанное место жительства является постоянным для истца и ее ребенка. При таких обстоятельствах проживание С. и ее сына в квартире И. носило временный характер, а, значит, нельзя признать факт постоянного совместного проживания несовершеннолетнего Я. у И.

Как справедливо замечает Б.Л. Хаскельберг, одним из негативных практических последствий действия ст. 1148 ГК может стать конкуренция наследственных прав отдаленных родственников, ничего не знавших о наследодателе, и лиц, хотя бы и чужих ему по крови, но не только близко знавших наследодателя, но и получавших от него содержание по крайней мере в течение года. В данной ситуации, думается, при конструировании круга законных наследников безоговорочный приоритет стоит отдавать кровному родству.

При отсутствии других наследников по закону, лица указанные в пункте 2 статьи 1148 ГК РФ наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Понятие нетрудоспособности и иждивения разъяснено Верховным судом РФ. К нетрудоспособным лицам относятся несовершеннолетние лица, граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, т. е. мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, вне зависимости от назначения им пенсии по старости, а также граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности.

Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой, либо момент возникновения права на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства, либо инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню.

Под иждивенцами понимается лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат.

Не считаются нетрудоспособными лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», а также нетрудоспособный гражданин - получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, если наследодатель - плательщик ренты.

Предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно запрещает ему лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Причитающуюся им в соответствии с законом долю в наследстве принято называть обязательной долей, которая представляет собой ограничение свободы завещания и устанавливается в целях материального обеспечения отдельных категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу их возраста или состояния здоровья.

Таковыми лицами являются несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Этот перечень лиц носит исчерпывающий характер. Эти граждане наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Указанные лица должны обладать рядом свойств, которые обуславливают их право на обязательную долю. Так, дети имеют право на обязательную долю, если к моменту смерти наследодателя они не достигли восемнадцатилетнего возраста и являются нетрудоспособными (вне зависимости от ее степени). Касательно супругов, то они должны находиться в законно оформленных брачных отношениях, они не должны быть прекращены. Родители имеют право на обязательную долю, если они не лишены родительских прав в отношении наследодателя либо эти права восстановлены. Лицо, состоящее на иждивении, имеет право на обязательную долю только в том случае, если они соответствуют условиям, предъявляемыми пунктами 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ. На наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, распространяются правила о недостойных наследниках.

Размер обязательной доли определяется по отношению ко всей наследственной массе, включая и ту часть имущества, которая предназначена для исполнения завещательного отказа и завещательного возложения. Во внимание принимаются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания, и не учитываются наследники по завещанию. В обязательную долю засчитывается всё, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Право на обязательную долю удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, невзирая на права других наследников по закону, и только при её нехватке задействуется та часть имущества, которая завещана. Суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю и иных наследников, уменьшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении.

Полевской городской суд Свердловской области удовлетворил иск Каткова С.П. к Медведевой В.В. об уменьшении обязательной доли в составе наследства. После смерти матери Катковой А.Г. открылось наследство - жилой дом с земельным участком, хозяйственными и надворными постройками. Истец в установленный законом срок обратился к нотариусу с заявлением о вступлении в права наследования по завещанию. Одновременно с заявлением о вступлении в права наследования по закону обратилась родная дочь наследодателя Медведева В.В., которая имеет в соответствии со ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве в силу своей нетрудоспособности по возрасту. Обязательная доля ответчицы соответственно составляла 1/4. Ответчица не проживала в спорном доме, а проживала и была постоянно зарегистрирована в г. Перми. Истец в спорном доме зарегистрирован, проживал в нем до смерти наследодателя, содержал его за свой счет, производил улучшения жилья. Осуществление ответчицей права на обязательную долю в наследстве повлекло бы за собой невозможность передать ей имущество, которым она при жизни наследодателя не пользовалась. Кроме того, в г. Перми у ответчицы имелась двухкомнатная квартира. После смерти матери ответчица не участвовала в несении расходов по похоронам. При жизни матери ответчица ей материально не помогала, наоборот, мать давала ей деньги. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что право на обязательную долю в наследстве Медведевой В.В. повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию, то есть Каткову С.П., спорный жилой дом, которым Медведева В.В. не пользовалась и которым пользовался Катков С.П., в связи с чем считает возможным уменьшить размер обязательной доли до 1/8 части.

Статья 1150 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью, а доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с установленными правилами.

В соответствии с законным режимом имущества супругов имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено, является совместной собственностью, за исключением случаев, установленных Семейным кодексом.

Доля пережившего супруга может быть определена нотариусом по месту открытия наследства путем выдачи свидетельства о праве на такую долю. Если завещание составлено без учета права его супруга на долю в общем имуществе, переживший супруг, а также его наследники и кредиторы могут потребовать признания завещания недействительным в соответствующей части.

Так, Амурский районный суд Хабаровского края в 2005 году признал недействительным завещание, составленное Бугеевым А. А., в котором он лишил права наследования оформленной на него квартиры в г. Амурске Хабаровского края свою жену Бугееву М. В. и завещал квартиру своему брату Бугееву С. А., в части лишения права наследования Бугеевой М. В. Иск был подан женой наследодателя. Суд установил, что супруги Бугеевы находились в браке с 1992 года. В последние годы жизни у наследодателя с женой сложились неприязненные отношения. Квартира была приобретена по сделке купли-продажи недвижимости в 2002 году, а значит поступила в совместную собственность супругов Бугеевых. Однако, право собственности на жилплощадь было оформлено на наследодателя. Полагая, что только он вправе распоряжаться квартирой, Бугеев после очередной ссоры с женой в своем завещании указал, что лишает права наследования квартиры свою жену и завещает ее своему брату. Суд в своем решении исходил из положений ч. 2 ст. 34 СК РФ, которая говорит о том, что имущество поступает в совместную собственность супругов независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. Таким образом, на основании ст. 1150 ГК РФ суд пришел к выводу, иск должен быть удовлетворен в части лишения права наследования Бугеевой М. В. Суд определил, что истица имеет право наследовать половину доли в праве собственности на квартиру. Другую половину, которая принадлежала бы при разделе совместной собственности супругов наследодателю, согласно завещанию, вправе наследовать Бугеев С. А.

В том случае, когда на день открытия наследства брак с наследодателем расторгнут, а раздел общего имущества не произведен или не установлены доли бывших супругов в праве общей собственности, они могут быть определены по соглашению между бывшим супругом и наследниками умершего, принявшими наследство.

.1 Наследование по праву представления

Наследование по праву представления - это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону, по которому наследники призываются к наследованию при условии, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и только в случаях, предусмотренных правилами наследования по первым трем очередям. Данный порядок применяется исключительно при наследовании по закону. Данный порядок по ГК РСФСР 1964 г. не предусматривался и является новеллой.

Наследование по праву представления не зависит от того, унаследовали ли такие наследники имущество после умершего наследника по закону, на место которого они заступили. По праву представления по закону наследуют: внуки наследодателя и их потомки как наследники первой очереди, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) в составе второй очереди, а также дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) в составе третьей очереди.

Не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства или не имеющего права наследовать по решению суда. К наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они заменяют. Эту долю наследники по праву представления делят между собой поровну.

3.2 Наследование выморочного имущества

Под выморочным имуществом понимают имущество умершего в ситуации, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию: они отсутствуют, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Выморочным может быть и не все, а часть имущества умершего: если наследников по закону нет, а завещание касается только части имущества, то выморочной является часть имущества, не охваченная завещанием. Выморочность имущества устанавливается после истечения сроков принятия наследства, предусмотренных законом.

Выморочное имущество при определении его получателя делится на два вида: жилое помещение и иное выморочное имущество. В соответствии ГК РФ жилое помещение переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в Москве или Санкт-Петербурге, - в собственность такого субъекта Российской Федерации, а иное выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации. Иностранные государства не могут наследовать выморочное имущество. Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. Пока такого закона нет - необходимо руководствоваться порядком, предусмотренным в Постановлении Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 «Об утверждении положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» в редакции от 25 июля 1991 г.

4. Приобретение наследства

4.1 Принятие наследства. Наследственная трансмиссия

В результате открытия наследства права и обязанности умершего не переходят к другим лицам автоматически. Для этого, наследник, во-первых, должен быть призван к наследованию и, во-вторых, он должен выразить волю на принятие наследства, т. е. принять наследство. При наследовании выморочного имущества оно передается вне зависимости от его принятия.

Приобретение наследства - совокупность определенных действий наследника, направленных на возникновение юридического последствия в виде принятия наследства. Таким образом, это односторонняя сделка, выражающая свободную волю призванного наследника. Однако, не все ученые-цивилисты разделяют данную позицию. Например, Л. В. Лайко считает, что принятие наследства - это субъективное гражданское право, тогда как О. М. Родионова рассматривает его в еще более узком смысле - лишь как правомочие субъективного гражданского права.

Принятие наследства должно быть безоговорочным и безусловным. В соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 1152 ГК РФ не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Не допускается принятие части наследства. Наследство должно быть принято полностью как единое целое. Поэтому наследник, принявший часть наследства, считается принявшим его целиком.

Если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе по своему усмотрению принять наследство по одному основанию и отказаться от другого наследства, либо принять наследство по всем основаниям.

Если к наследованию призвано несколько наследников, каждый из них должен выразить волю на принятие наследства. Принятие наследства одним из наследников не означает, что его приняли и остальные. Наследники, обладающие полной дееспособностью, сами решают вопрос о принятии наследства. От имени недееспособных лиц вправе принять наследство их законные представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, ограниченные в дееспособности, вправе сами принять наследство, но с согласия своих законных представителей.

Все наследственное имущество считается принадлежащим наследнику, начиная со дня открытия наследства. Со дня смерти наследодателя наследник приобретает не только право на наследственное имущество, но и на все обязанности, связанные с ним (расходы по содержанию имущества и пр.).

Существует два способа принятия наследства. Первый - это подача письменного заявления о принятии наследства. Оно подается по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство (сегодня это только должностные лица консульских учреждений РФ за рубежом).

Заявление о принятии наследства может быть подано лично наследником, его законным представителем, передано через другое лицо либо направлено по почте. В отсутствие наследника его подпись (его законного представителя) на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариально. При этом законный представитель действует без доверенности, а для договорного представителя необходимо, чтобы доверенностью специально были предусмотрены полномочия на принятие наследства.

Второй способ принятия наследства (без подачи заявления) выражается в совершении действий по принятию наследства. Таковыми являются вступление во владение или в управление наследственным имуществом, принятие мер по сохранению наследственного имущества и защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, произведение за свой счет расходов на содержание наследственного имущества, а также оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.

О желании принять наследство могут свидетельствовать и иные действия. Причем, данные факты можно подтвердить как документально (справка о регистрации по месту жительства), так и в судебном порядке.

Решением Смидовичского районного суда ЕАО установлен факт принятия наследства в виде земельного участка женой наследодателя. Как следует из материалов дела, наследодатель умер в 2007 году. Нотариус отказался выдать свидетельство о праве на наследство по закону, ссылаясь на пропуск срока принятия наследства. В наследственную массу входил земельный участок, доля в квартире. Наследница, жена наследодателя, совершила действия по фактическому принятию наследства, а именно в течение длительного времени производила обработку земли, посадку сельскохозяйственных культур, удобряла почву и т. п. Суд счел данные действия достаточными для удовлетворения требований наследницы.

Любые действия, направленные на принятие наследства могут быть осуществлены в пределах определенных сроков. В виде общего правила, независимо от способа принятия, наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Для наследников последующих очередей установлен тот же срок, который исчисляется со дня возникновения у таких наследников права на принятие наследства. Во всех иных случаях непринятия наследства основными наследниками призываемые к наследованию другие лица могут принять наследство в течение трех месяцев. Течение этого срока со дня окончания шестимесячного срока, установленного для принятия наследства ранее призванным наследником.

Наследник, пропустивший срок принятия наследства, при определенных условиях вправе его принять и по истечении срока. Срок на принятие наследства может быть восстановлен судом, если наследник докажет, что он не знал и не должен был знать об открытии наследства либо пропустил срок по иным уважительным причинам (например, тяжелая болезнь, беспомощное состояние). При этом с требованием о восстановлении срока наследник должен обратиться не позднее шести месяцев после отпадения этих причин. Данный срок является пресекательным. Наследство может быть принято лицом, пропустившим срок без обращения в суд и независимо от причин пропуска срока только в случае, если все принявшие наследство наследники выразят на то свое согласие. Причем такое согласие должно быть оформлено письменным заявлением на имя лица, которое ведет производство по конкретному наследственному делу.

16.01.2006 Обнинский городской суд Калужской области рассмотрел гражданское дело по заявлению Добрыдень В.И. об оспаривании отказа в совершении нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство по закону. 28.05.2005 умерла сестра заявителя Батюк З.И. После смерти сестры открылось наследство, состоящее из денежных средств на счетах в Обнинском отделении Сбербанка РФ. 16.06.2005 заявитель обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство по закону. По истечении шестимесячного срока после смерти наследодателя заявителю было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство со ссылкой на то, что наследник второй очереди, каковым является заявитель, может заявить о своем согласии принять наследство в течение девяти месяцев со дня открытия наследства, а получить свидетельство о праве на наследство в любое время по истечении данного срока. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований Добрыдень В. И. на том основании, что отказ нотариуса основан на законе, поскольку заявитель является наследником второй очереди. Ее право на наследство возникает вследствие непринятия наследства другими наследниками, и она может принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания основного шестимесячного срока. Кроме того, достоверных данных о том, что, кроме Добрыдень В.И., иных наследников, имеющих право на наследство, не имеется, заявителем нотариусу не представлено.

Возможность восстановления срока на принятие наследства допускается независимо от того, выдано ли уже другим наследникам свидетельство о праве на наследство или от иных причин. Тогда сам нотариус аннулирует ранее выданное свидетельство о праве на наследство, определяет заново доли наследников и выдает всем наследникам новые свидетельства.

В Кировский районный суд г. Хабаровска обратилась С. с заявлением о восстановлении срока для принятия наследства. Наследница не приняла наследство, оставшееся после ее матери, ввиду смерти сына и своей длительной болезни. В судебном заседании было установлено, что 20.05.2006 г. истице вследствие общего заболевания установлена вторая группа инвалидности бессрочно. Данное обстоятельство подтверждалось справкой ВТЭ. 23.03.2008 г. умер сын истицы - С., что подтверждалось копией свидетельства о смерти. После похорон сына истица находилась на стационарном лечении в Краевой клинической больнице №1. Оценив перечисленные доказательства, суд нашел причины пропуска истицей срока принятия наследства уважительными, и требования С. были удовлетворены.

Если призванный к наследованию наследник умирает, не успев реализовать свое право на принятие наследства, то в этом случае идет речь о переходе по наследству неосуществленного права наследования (наследственная трансмиссия). Эти правила применяются, если установленный срок для принятия наследства не истек, умерший наследник не принял наследство.

В порядке наследственной трансмиссии призываются в виде общего правила наследники по закону. В порядке наследственной трансмиссии не может перейти право на обязательную долю в наследстве. Поскольку это личное право им могут воспользоваться только названные в законе наследники.

Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии осуществляется теми же способами, что и принятие основного наследства. Если оставшаяся после смерти трансмиттента часть срока окажется менее трех месяцев, он удлиняется до этого предела.

4.2 Отказ от наследства

Законом допускается два вида отказа: абсолютный и в пользу других лиц (направленный отказ). В последнем случае наследник указывает в заявлении об отказе конкретное лицо (лиц), в пользу которого он совершает такой отказ. Таковыми могут быть только лица, входящие в состав наследников как по закону в любой очереди, призванные к наследованию, так и завещанию, а также лица, наследующих по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии, но только если они призваны к наследству. Не допускается отказ от наследства в пользу лиц, лишенных наследства, лиц, не указанных в части 1 статьи 1158 ГК РФ, отказ от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, от обязательной доли в наследстве, а также если наследнику подназначен наследник либо отказ с оговорками или под условием. Кроме того невозможен отказ от части наследства. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному или по всем основаниям.

Закон устанавливает только один способ отказа от наследства - путем подачи об этом письменного заявления. Порядок подачи заявления такой же, как и при принятии наследства.

Срок отказа от наследства, его продолжительность и порядок исчисления такие же, как и для срока, установленного для принятия наследства. Кроме того, если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от наследства должен быть абсолютным, т.е. наследник не вправе изменить отказ или взять его обратно.

Если наследник по каким-либо причинам не примет наследство, то оно или его часть, которая причиталась бы такому наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям (приращение наследственных долей), если таковые есть. Если же в результате отпадения наследника у других наследников возникает лишь право на призвание к наследованию, приращения долей не происходит.

Хабаровский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Чечулина В.А. к Чечулиной М.В. о восстановлении срока для отказа от наследства. Судом было установлено, что 16.09.2005 в ДТП погиб отец истца Чечулин А.Л. После смерти отца истец уехал на работу за границу. Оформлением документов в нотариальной конторе о вступлении в наследство занималась его мать Чечулина М. В. Она не информировала истца о том, что подала заявление от имени истца о вступлении в наследство. Но истец не хотел принимать наследство. В связи с некомпетентностью в данном вопросе он пропустил срок для отказа от наследства. Суд счел исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению на основании ст. 1155 ГК РФ, так как установлено, что истец не имел намерения принимать наследство после смерти своего отца. При данных обстоятельствах включение его в круг наследников после смерти Чечулина А.Л. нарушает его права, противоречит ст. 1153 ГК РФ.

4.3 Раздел наследства

Приняв наследство, каждый из наследников становится собственником определенной части наследственного имущества. Однако когда к наследованию призываются несколько наследников, равных между собой в правах, возникает общая долевая собственность наследников, принявших наследство. В данном случае субсидиарно применяются положения главы 16 ГК РФ о праве долевой собственности.

Если же наследников не устраивает режим общей долевой собственности унаследованного имущества, они вправе разделить это имущество по соглашению между собой в соответствии с правилами раздела такого имущества. При этом каждому сонаследнику, как участнику общей долевой собственности, принадлежит право требовать выдела своей доли независимо от согласия на это остальных сонаследников. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

При недостижении наследниками как участниками общей долевой собственности соглашения любой из них вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. В случае невозможности раздела в натуре наследники имеют право на передачу остальными наследниками другого имущества из состава наследства или выплату стоимости причитающихся им долей.

18.04.2005 Сухоложский городской суд Свердловской области, рассмотрев гражданское дело по иску Стогний Г.М. в интересах Кочневой Е.Д. к Рубцовой О.Д. и Кочневу А.Д. о разделе наследственного имущества, а также встречное исковое заявление Рубцовой О.Д. и Кочнева А.Д. к Кочневой Е.Д. о разделе наследственного имущества, удовлетворил оба иска. 20.09.2003 умер Кочнев Д.С. Наследниками первой очереди являлись его дети: Рубцова О.Д., Кочнев А.Д. и несовершеннолетняя Кочнева Е.Д. Представитель несовершеннолетней Кочневой Е.Д. Стогний Г.М. обратилась в суд с исковыми требованиями о разделе наследственного имущества, пояснив, что наследники не могут в добровольном порядке определить полный перечень наследственного имущества и его стоимость. В судебном заседании Стогний Г.М. просила суд передать в собственность Кочневой Е.Д. домовладение в с. Курьи Сухоложского района Свердловской области и взыскать с ответчиков денежную компенсацию, отказавшись при этом от своих исковых требований по разделу садового участкав поселке Фабрика г. Сухого Лога. Ответчики уточненные исковые требования признали в полном объеме. В судебном заседании Стогний Г.М. признала встречный иск Рубцовой О.Д. и Кочнева А.Д. Суд счел возможным удовлетворить заявленные требования.

При разделе наследства закон устанавливает гарантии обеспечения интересов тех участников раздела, которые по разным причинам не в состоянии самостоятельно позаботиться о защите своих прав. При наличии зачатого, но не родившегося наследника раздел наследства может быть произведен только после рождения такого наследника. Данный запрет распространяется на всех без исключения наследников. При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с привлечением органов опеки и попечительства, которые должны быть уведомлены о предстоящем разделе. Такой раздел должен осуществляться с участием опекунов и попечителей вышеуказанных лиц.

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли такой вещи перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. При отсутствии среди наследников лиц, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, преимущественное право на ее получение в счет своей наследственной доли имеет наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью. Стоит отметить, что данные правила относятся и к случаям, когда разделу подлежит жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре. Кроме того, если наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства, не имеют иного жилого помещения, то они также обладают преимущественным правом на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода. В отсутствии сколько-нибудь определенных критериев определения таких предметов Верховный суд РФ указал: «Спор между наследниками по вопросу о включении имущества в состав таких предметов разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом антикварные предметы, предметы, представляющие художественную, историческую или иную культурную ценность, независимо от их целевого назначения к указанным предметам относиться не могут». Судебная практика, относит к таким предметам мелкие бытовые электроприборы, столовую посуду, кухонную утварь и т.п.

Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, указанные в статьях 1172 и 1173 ГК РФ, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований.

Заключение

Подводя итог всему вышесказанному, еще раз отметим, что наследственное право как подотрасль гражданского права, представляет совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Поскольку наследодатель не выразил свою волю в завещании, задача закона - определить с наибольшей степенью вероятности, кому наследодатель оставил бы имущество, если б составил завещание.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель. Наследодателем могут быть только граждане. Наследник - это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя, в качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права.

Открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений. Временем открытия наследства является день смерти гражданина.

На сегодняшний день установлено восемь очередей наследников. Теперь в число наследников входят не только родственники, но и лица, находящиеся в свойстве с наследодателем. Это было сделано для того, чтобы свести к минимуму случаи появления выморочного имущества. Расширен перечень наследников, наследующих по праву представления.

При определении степени родства и фактов, имеющих значение для установления свойства или для иных оснований наследования необходимо руководствоваться положениями Семейного кодекса и иных нормативно-правовых актов (например, ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

Специальными нормами регулируется наследование усыновителями и усыновленными, нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, лицами, обладающими правом на обязательную долю в наследстве.

В результате открытия наследства права и обязанности умершего не переходят к другим лицам автоматически, для этого необходимо принять наследство. В противном случае лицо, считается отказавшимся от наследства. Однако, возможен и прямой отказ от наследства как в абсолютной (без указания лиц, в пользу которых происходит отказ), так и в направленной форме. Общий срок для подобных действий установлен в 6 месяцев.

Порядок раздела наследства также не остался без внимания законодателя: помимо общего порядка установлены отдельные ограничения и особые права некоторых лиц (например, права зачатого, но не родившегося ребенка). Это делается для обеспечения интересов тех участников раздела, которые по разным причинам не в состоянии самостоятельно позаботиться о защите своих прав.

Нормативное закрепление ряда теоретических положений российского гражданского права и наследственного права в частности необходимо для единообразного понимания, толкования и применения законодательства. Не последнюю роль в данной ситуации играет и Верховный суд РФ, а также правоприменительная практика.

Наследственное право является достаточно стабильной подотраслью гражданского права. Законодательство в данной сфере меняется относительно редко. В тоже время следует отметить, что множество проблем остаются до конца не разработанными. В качестве типично российской проблемы стоит упомянуть и бюрократическую волокиту, связанную с наследством и оформлением наследственных прав, и как следствие этого огромные очереди к нотариусу, в регистрационную палату и другие инстанции.

Все это создает значительные проблемы беспрепятственного осуществления гражданских прав.

В данной работе были раскрыты некоторые наиболее важные аспекты выбранной темы. Считаем, что цель, поставленная во введении к работе, достигнута; задачи выполнены.

наследство принятие раздел отказ

Список используемых источников

1.Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года (с изменениями от 30 декабря 2008 года) // «Российская газета», 21.01.2009

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. №146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. - №49 (ст. 4552)

.Гражданский процессуальный кодекс РФ: ФЗ от 14. 11. 2002 №183-ФЗ в ред. от 03. 12. 2011 // СЗ РФ., 16. 11. 2002. - № 57. - ст. 4732

.Семейный кодекс РФ: ФЗ от 29. 12. 2005 №223-ФЗ в ред. от 30. 11. 2011 СЗ РФ, 03. 01. 2006. - №1 (ст. 1001)

.Основы законодательства РФ о нотариате от 11. 02. 1993 №4462-I в ред. от 29. 06. 2012 // «Российская газета»., 13. 03. 1993

.О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон РФ от 22. 12. 1992 в ред. от 29. 11. 2007 // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - N 3. - Ст. 62

.О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-1 в ред. от 06. 12. 2011 // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - N 32. Ст.1227

.Об актах гражданского состояния: ФЗ от 15. 11. 1997 в ред. от 06. 12. 2011 // СЗ РФ., 17. 11. 1997. - № 53. - ст. 4933

.О трудовых пенсиях в РФ: ФЗ от 17. 12. 2001 №173-ФЗ в ред. от 03. 12. 2011 // СЗ РФ., 24. 12. 2001., №52., ст. 4920

.Об утверждении положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов: Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 в ред. от 25 июля 1991 г. // Собрание постановлений Правительства СССР., 1984., №24., ст. 127

.О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9// Бюллетень ВС РФ., - №7., - июль 2012

12.Барщевский М. Ю., Наследственное право. - М.: 2006. - 121 с.

13.Белов В.А., Круг наследников по закону // Вестник МГУ. - Серия 11 «Право». - 2002. - № 1.

.Гражданское право. В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: 2008. - Т. 1. - 432 с.

.Гражданское право. Особенная часть. / Под. ред. О.А. Красавчикова. - М.: Норма. - 1999. - 216 с.

.Гражданское право. Часть 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: 1998. - 233 с.

17.Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: учебник для ВУЗов / отв. ред. Е. А. Суханов. - 3е изд. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 496 с.

18.Гусев А. Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ. - Система ГАРАНТ, - 2009 г.

.Гущина К. О., Наследственное право., М.: Высшее образование, 2011., - 51 с.

20.Егоров Н. Д., Советское наследственное право. - М.: 1965. - 166 с.

21.Зайцева Т. И., Судебная практика по наследственным делам. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 248 с.

22.Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Наследственное право: учебник для ВУЗов. М.: 2008. - 228 с.

23.Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. - М.: 2002. - 144 с.

24.Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учеб. пособие. - М.: Юристъ. - 2005. - 137 с.

.Лайко Л.В., Принятие наследства: понятие, правовая сущность и содержание // «Нотариус». - 2008. - N 2.

26.Наследственное право / Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 188 с.

27.Наследственное право / отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2005 г. - 196 с.

28.Родионова О. М., Право на принятие наследства // «Закон». - 2006.

29.Сегалова Е., Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. - 2010. - № 3.

30.Серебровский В.И., Избранные труды. Очерки советского наследственного права. - М.: 2003. - 230 с.

31.Хамицаева Ю. А. Наследственное право: конспект лекций. - М.: 2010 г. - 160 с.

.Хаскельберг Б.Л., Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами Российская юстиция. - 2003 - № 7.

Похожие работы на - Наследование по закону

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!