Наследование по закону как институт российского гражданского права

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Основы права
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    382,37 Кб
  • Опубликовано:
    2014-07-13
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Наследование по закону как институт российского гражданского права

Содержание

Введение

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ наследования по закону

.1 Отличительные черты наследования по российскому гражданскому праву

.2 История развития отечественного права наследования по закону

2. порядок призвания к наследованию Наследников по закону

.1 Правила и порядок наследования по закону

.2 Очереди при наследовании по закону

3. Проблемы правового регулирования наследования по закону

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение


Наследственное право - одна из наиболее востребованных на практике отраслей гражданского права. Наследственное право исторически сложилось как правовой инструмент обеспечения баланса между двумя группами интересов в сфере имущественных отношений, общественными и частыми. В современном мире наследственное право является не только одним из наиболее распространенных видов приобретения права собственности, но и формирует условия для обеспечения имущественных прав и интересов семьи наследодателя.

Наследственное право - это одна из самых консервативных и наименее подверженных изменениям отраслей гражданского законодательства, так она веками складывалась исходя из нравственных и национальных традиций общества. Произошедшие за последние 40 лет в законодательствах развитых стран изменения, дают возможность выявить общие направления развития современного наследственного права. Следует отметить, что наиболее заметные изменения правового регулирования наследования коснулись главным образом прав пережившего супруга, внебрачных и усыновленных детей, то есть тех, кто призывается к наследованию по закону. Развитие отечественного наследственного права, в котором указанные правовые проблемы были решены более ста лет назад, так же было во многом связано с наследованием по закону. А именно: обязательной долей в наследстве, правами нетрудоспособных иждивенцев, а также с увеличением числа наследников по закону, новыми очередями наследования.

Также, в большинстве стран, в том числе и в Российской Федерации, наследование по закону одно из самых распространенных оснований перехода имущества и прав от наследодателей к их правопреемникам. Согласно сведениям Федеральной нотариальной палаты, количество выданных свидетельств о праве на наследство по закону составило более 3/4 от общего числа свидетельств выданных в 2013 г. Значит, от того, насколько детально будет разработана теоретическая основа правового механизма наследования по закону, будет во многом зависеть в целом эффективность работы системы наследственного перехода прав.

Следующие обстоятельства обусловливают актуальность исследований в области наследования вообще и наследования по закону в частности:

В первую очередь, видится актуальным рассмотрение современных проблем наследования по закону. После принятия и введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ прошло уже 13 лет, а это значит, что уже можно подвести некоторые итоги применения данного законодательства.

Далее, большой интерес вызывает изучение судебной практики по указанному вопросу.

Рядом этих обстоятельств и обусловлена актуальность темы предлагаемой работы.

Цель настоящей выпускной работы - изучение наследования по закону, как института российского гражданского права.

Достичь указанной цели можно путем решения нижеперечисленных задач:

1. Выявить отличительные черты наследования по закону в российском праве.

2.       Рассмотреть возникновение и эволюцию права наследования по закону.

3.       Определить правила и порядок наследования по закону в российском праве.

4.       Проанализировать очереди наследования по закону в российском праве.

5.       Дать обзор преимущественных прав в российском наследственном праве.

6.       Проанализировать практику правоприменения по делам, возникшим из судебных споров о наследовании по закону.

К сожалению, из-за заданного объема недостаточное внимание уделено эволюции института наследования по закону. Кроме того, за рамками исследования осталось сравнение институтов наследования по закону в российском и зарубежном праве.

Объект настоящего исследования - общественные отношения, возникающие при наследовании по закону. Предмет - нормы законодательства, которые регулируют указанные отношения.

В основу работы при ее написании были положены труды крупных специалистов в области гражданского права Покровского, Шершеневича, Серебровского. Достаточно подробно вопросы наследственного права, и наследования по закону в том числе, освещены в сочинениях Барщевского, Власова, Зайцевой, Крашенинникова, Ляпунова, Немкова, Никитюка, Толстого, Трофимова, Эйдиновой и многих других российских и зарубежных цивилистов.

Общенаучные и частно-научные (специальные) методы познания: системно-структурный, логико-юридический, формально-логический и аналитический метод являются для настоящей работы методологической основой.

1. Теоретические основы наследования по закону

российский наследование закон

1.1 Отличительные черты наследования по российскому гражданскому праву


Наследование - это одно из самых частых оснований для возникновения права на имущество. Наследственное право формировалось довольно длительный период. Наиболее активно на эту категорию повлияли собственность и семья, как институты права.

Значение и роль института наследования изменяются. Степень изменений зависит от уровня развитости общественных отношений (политических, экономических, правовых и т.д.), но во всяком случае значение и роль наследования должны обеспечивать уверенность гражданина в том, что все имущество нажитое им, его имущественные права и материальные блага, созданные им, после его смерти перейдут к его родным и близким или к тем людям и юридическим лицам (организациям или государству, субъекту федерации или муниципалитету), которых он назначит.

Общественные отношения, возникшие в связи со смертью некоторого лица, между участниками гражданского оборота по поводу принадлежащих умершему имущественных прав и обязанностей, урегулированные нормами права, называют наследственными правоотношениями. Как указывают многие правоведы, «всю совокупность наследственных отношений можно назвать в широком смысле слова - наследованием. Так как смена наследодателя, как субъекта в любом из имевшихся при его жизни правоотношений не будет возможной без возникновения группы наследственных отношений. Причем, если без отношений по охране наследственного имущества, его раздела и т.д. возможен переход наследственного имущества, то без открытия наследства и его принятия он невозможен.

В науке гражданского права наследование занимает особое место. Это институт права прошедший длительное и сложное развитие. Наследование - институт гражданского права, представляющий собой группу норм, которые регулируют порядок передачи имущества и прав умершего лица.

Роль наследственного права заключается в том, что оно стимулирует охрану личной собственности физических лиц. Наследственное право обеспечивает переход имущества, принадлежащего лицам, после их смерти к членам семей, а также к другим лицам, которых вправе указать наследодатель.

Понятие «наследование» включает в себя передачу имущественных и ряда личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (именуемого в законе наследодателем) к другим лицам (именуемым наследниками) в порядке, установленном законодательством.

Наследство в гражданско-правовой теории не определяется однозначно. Самое распространенное понимание, по которому наследство (наследственное имущество) определяется как единство прав (активная часть) и обязанностей и долгов (пассивная часть), принадлежавших наследодателю на момент открытия наследства. Понятие наследства как комплекса прав и обязанностей наследодателя давали Перетерский, Амфитеатров, Брауде и другие российские цивилисты. Также сторонниками указанного понимания являются Эйдинова и Бондарев, Макарова, Рясенцев, Рубанов, Барщевский и Кулагина.

Такое определение наследства стимулировало широкое распространение в правовой литературе понятия «наследственное преемство», по которому имущественные, а также часть личных неимущественных прав и обязанностей наследодателя с его смертью не прекращаются, а как единый комплекс передаются наследникам на основании положений наследственного законодательства.

Сторонники иного понимания, в целом согласны с вышеуказанным определением наследства, но указывают на ряд возможных исключений из этих прав и обязанностей, а также четко при этом очерчивают их. Именно, большинство сторонников данной концепции указывают, что в порядке наследования не переходят те права и обязанности, которые носят строго личный характер (на пенсию, алименты, обязанности по алиментам, право на возмещение вреда, причиненного здоровью, право и т.д.). Ряд личных неимущественных прав, а также обязанностей наследодателя, которые могут быть переданы по наследству, четко определяется законом, и их перечень небольшой. Это авторское право, право на промышленный образец и изобретение, право на охрану имени автора и самого изобретения.

Следовательно, по самому распространенному в правовой литературе взгляду, наследственными объектами, которые передаются от наследодателя к наследнику в порядке наследственного правопреемства, являются имущественные и ряд личных неимущественных прав и обязанностей, составляющих единый комплекс, т. е. универсальное правопреемство.

Из статьи 1110 ГК РФ прямо следует, что при наследовании активы умершего (наследственное имущество, наследство) переходят к иным лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в как единое целое, в неизменном виде и в один момент времени, если из законодательства не следует иное. К наследникам передаются права и обязанности наследодателя, кроме прав и обязанностей, передача которых прямо запрещена российским законодательством или противоречит сущности данных прав и обязанностей.

Статьей 1112 гражданского кодекса закреплено следующее положение. В состав наследственного имущества входят принадлежавшие на день открытия наследодателю любые вещи, а также иное имущество и имущественные права и обязанности.

Н. Д. Егоров высказывал сомнения в наличии категории наследственного универсального правопреемства, т.е. перехода всех прав наследователя. Этот правовед считал, что при наследовании должна идти речь не о правопреемстве, а лишь о преемстве, и не самих прав, а только объектов этих прав.

В правовой литературе чаще попадается менее строгое понимание наследственного имущества. Большинство юристов определение «наследственное имущество» приравнивают к общему понятию «имущество». В составе общего наследственного имущества наследнику передаются различные права, сами вещи, а с ними и обязанности по уплате долгов умершего.

Четких позиций при определении субъектов правоотношений по наследованию не существует. Например, Е. А. Суханов указывает, что субъектами правоотношения по наследованию являются наследники и наследодатель. Ю. К. Толстой и А. П. Сергеев напротив, утверждают, что наследодатель не может быть субъектом правоотношения по наследованию, так как умершие не относятся к субъектам каких-либо правоотношений вообще.

В гражданском кодексе РФ указываются лица, способные быть наследниками. Так, согласно ст. 1116, к наследованию будут призваны лица, живые в день открытия наследства (или иными словами, смерти наследодателя), а также лица, зачатые еще в период жизни наследодателя и рожденные живыми в период после открытия наследства.

Как отмечается в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации, право быть наследником является обязательным элементом правового положения каждого гражданина. Но само по себе конституционное право наследования не может порождать у гражданина каких-либо прав в отношении определенного имущества. Эти права появляются только на основании закона или завещания.

Согласно законодательству Российская Федерация также может быть участником наследственных правоотношений.

Субъекты РФ, городские и другие муниципальные образования, юридические лица, иностранные и международные организации тоже могут являться наследниками, но такая возможность ограничивается волеизъявлением самого наследодателя через завещание.

Ряд граждан, которые не будут иметь право наследовать, определяется статьей 1117 гражданского кодекса.

Наследодатель - это физическое лицо, гражданин, после смерти которого, возникает наследственное правопреемство. Преемство частное (сингулярное) следует отличать от универсального преемства. Так как сингулярный преемник получает не всю совокупность принадлежавших покойному прав и обязанностей, а лишь отдельное право и получает его не прямо от наследодателя, а только через наследника.

Наследодатель вправе наложить на наследника обязательство совершить то или иное действие в пользу некоторых лиц - предоставить в пожизненное пользование помещение в доме, переходящем по наследству, передать какую-то вещь или несколько вещей из состава наследства, отдать определенную сумму денег и т.п. Подобное преемство по отдельным правам умершего не является наследованием.

Для того, чтобы все юридические отношения, связывавшие его с иными лицами до настоящего момента, и формирования права на фактический переход имущественных и ряда личных неимущественных прав от данного лица к другому, необходимо, чтобы наступил один из юридических фактов, прямо определенных законодательством. К данным фактам относятся либо смерть гражданина, либо объявление его в законном порядке умершим.

Следовательно, датой открытия наследства, или, по другому, временем открытия наследства в правовой терминологии, согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ признают день смерти наследодателя, а в случае объявления его в законном порядке умершим - день, который вступает в силу то постановление суда, которым он объявлен умершим.

Согласно п.1 ст. 1114 ГК РФ, в случае если гражданин пропал без вести при таких обстоятельствах, которые угрожали смертью или дают основания предположить его гибель от некоторого несчастного случая, то тогда суд может принять день предполагаемой гибели, как день его смерти.

Факт открытия наследства, а также время его открытия должен быть подтвержден свидетельством о смерти, выданным органом ЗАГС. Факт и время открытия наследства могут быть также подтверждены извещением о гибели гражданина во время боевых действий, утвержденным командованием воинской части или госпиталя и иными документами выданными органом Министерства обороны РФ.

Важное значение при формировании и реализации наследственных прав имеет определение «места открытия наследства». Этот вопрос является очень важным потому, что именно по месту открытия наследства лица призванные к наследованию должны будут подать заявление нотариусу о принятии наследства или же об отказе от него. Нередко бывает, что человек проживает в одном месте, а его имущество находится в другом, при этом смерть наступила в третьем месте. Именно поэтому закон ясно указывает, что место открытия наследства - это последнее место жительства наследодателя.

В случае если последнее место проживания наследодателя, владевшего имуществом на территории России, находится за ее пределами или вовсе неизвестно, то местом открытия наследства признается место нахождения этого наследственного имущества в Российской Федерации. Если такое имущество находится в нескольких разных местах, то местом открытия наследства будет место нахождения недвижимого имущества в его составе или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимости, им будет место нахождения движимого имущества или же его самой ценной части. В этом случае, ценность имущества будет определяться по рыночной стоимости.

Документом, который подтвердит место открытия наследства, - это справка с места работы умершего, жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации о месте нахождения наследственного имущества, а также решение суда о его установлении.

Роль места открытия наследства определяется, в первую очередь тем, что условия приобретения данного имущества различаются по законодательству той или иной страны для тех или иных наследственных отношений; во вторую очередь: место открытия наследства определяет место нотариального оформления прав наследников, если между ними отсутствует спор, а также применение мер по охране имущества.

Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. производство по различным делам о наследовании движимого имущества вправе вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой проживал наследодатель в момент своей смерти. Производства по делам о наследовании недвижимости вправе вести учреждения той Договаривающейся Стороны, на территории которой указанное имущество находится. Право наследования движимого имущества определяют по законодательству страны, на территории которой наследодатель постоянно проживал, а недвижимого имущества - по законодательству той страны, где данное недвижимое имущество в настоящее время находится.

1.2 История развития отечественного права наследования по закону


Российское наследственное право развивалось довольно сложно и на в определенные периоды очень противоречиво.

Первоначально все имущественные права в комплексе принадлежали всем членам рода или семьи. Следовательно, смерть одного из членов рода не влекла никакого правопреемства, ни передачи прав, а только изменяла порядок участников рода.

В эпоху действия Русской Правды наследственное право имело следующие отличительные признаки: только члены семьи вправе наследовать; этому порядку подчинялась воля наследодателя; наследодатель не имел права завещать свое имущество посторонним; если наследников не было, наследство переходило представителю власти, князю.

На рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков в России в области права наследования появляется выраженная тенденция к поэтапному расширению ряда наследников и прав наследодателя. Наследники по завещанию с ого времени уже могли подавать иски и отвечать за наследодателя по его обязательствам только при наличии, подтверждающего эти обязательства (они именовались докладами и записями), завещания. Наследники по закону могли «искать» и отвечать по этим обязательствам без указанных документов.

В тот период основная группа наследников по закону включала в себя сыновей вместе с пережившей супругой. Если у наследодателя были сыновья, то его дочери не наследовали недвижимость (Судебника Ивана III, статья 60), но в данный период дочерей постепенно допускают к наследованию вотчин по закону.

Суть исторической эволюции русского наследственного права на следующем этапе его развития (15-16 вв.) Шершеневич видел в расширении числа родственников, которых призывают к наследованию по закону. Правовые источники не ограничивали права наследования только нисходящей линией, а распространяли их на родственников всех линий, и нисходящей, и боковой и восходящей. Сословная принадлежность наследника также не играла роли. Следует отметить, что в данных источниках различия между основаниями (закон или завещание) наследования, ранее различавшиеся только по форме, теперь различны по содержанию. Завещание могло быть совершено любым членом семьи и только в письменной форме.

В начале восемнадцатого века законодатели стремились определить и закрепить правовой статус всех социальных групп, а также нормы наследственного права и внес Указ о единонаследии 1714 г. (полное наименование «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»). По данному указу различалось наследование, как по завещанию, так и по закону. Наследодатель имел право завещать недвижимое имущество только лишь одному сыну по своему выбору, а дочери наследовали недвижимое имущество по завещанию и только в случае отсутствия сыновей. Если наследодатель не оставил завещания, то в силу вступал порядок наследования по закону, так называемый «майоратный принцип»: недвижимость мог наследовать только старший сын, а другое имущество поровну делили остальные сыновья.

Равенство наследственных прав лиц обоих полов было впервые признано Редакционной комиссией по составлению проекта Гражданского Уложения при Екатерине II.

К первой половине девятнадцатого века сложился такой порядок наследования по закону: родственников призывали к наследованию по степени родства (кровного), но не совместно. Более близкие устраняли дальнейших абсолютно. Ближайшими наследниками признавались дети, внуки, правнуки. При отсутствии детей, внуков и правнуков имущество переходило к боковым родственникам, более близкие боковые устраняли дальнейших. Супруги могли наследовать друг после друга 1/7 недвижимости и 1/14 движимого имущества. Если после умершего не было наследников или в течение десяти лет никто не являлся, то имущество признавалось выморочным и отходило в доход государства, дворянства или губернии, города, сельского общества. Таким образом, наследники стали активными субъектами прав наследодателя и пассивными субъектами его долгов и обязанностей.

В процессе развития российского наследственного права начиная с девятнадцатого века можно выделить следующие четыре определенных этапа:

) С конца девятнадцатого века до Революции (1917-18 г.) - это период, в который действовал Свод законов Российской Империи и создавали проект Гражданского Уложения вплоть до Революции и принятия ВЦИКом Декрета об отмене наследования от 27 апреля 1918г.;

) С 1918 г., период формирования и действия советского законодательства, в том числе Гражданского кодекса РСФСР от 1922 г., в который Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945г. были внесены значительные изменения (Указ «О наследниках по закону и по завещанию») и вплоть до вступления в силу Основ Гражданского законодательства СССР до 1962 г.;

) время действия ГК РСФСР и вплоть до вступления в силу части третьей ГК РФ, это 1962 г. - 2002 г.;

) и, наконец, с 1 марта 2002 г. по настоящее время - длится современный период.

В советский период право наследования испытывало значительные изменения, предпринимались попытки даже ликвидировать его. Например, ВЦИКом РСФСР был издан декрет от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования». Данный декрет, а также специальное постановление НКЮ РСФСР от 21 мая 1919 г., на время, ликвидировали переход по наследству частной собственности и сформировали базу для дальнейшего развития права наследования личной собственности, существенно отличающегося от прежней формы перехода прав.

Наследование, и по закону, и по завещанию данными документами отменялось. Со смертью владельца имущества, движимые и недвижимые вещи, ему принадлежавшие, переходили в собственность РСФСР. А нетрудоспособные родственники по восходящей линии, по прямой нисходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также супруг умершего могли получить содержание в счет оставшегося имущества.

Собственность умершего переходила местному Совету, который, в свою очередь передавал его на управление учреждениям, уполномоченным на местах ведать соответствующими имуществами Республики, по месту жительства умершего или же по месту, где оставшееся имущество находилось.

Показателен тот факт, что данный акт мог иметь обратную силу в отношении всех наследств, открывшихся в период до его издания, если на тот момент они еще не получены наследниками или, даже если и получены, но не успели поступить в их владение.

Данный декрет нанес огромный ущерб интересам граждан, хотя он и действовал непродолжительное время.

Институт наследования по закону и по завещанию был вновь введен в России декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. и получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах (ст. 416) говорится, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. Часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников, как по закону, так и по завещанию.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет, расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

По ГК РСФСР 1964 г. при отсутствии завещания к наследованию по закону призывались только ближайшие родственники. В первую очередь наследников входили дети, супруг и родители умершего, во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка, внуки наследуют по праву представления. Эти нормы устанавливались ввиду «близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности», а соответственно, и «буржуазного института наследования».

Раздел VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г. был принят в период, когда экономическая, политическая и социальная структура общества, основы построения гражданского оборота принципиально отличались от тех, которые сложились в стране после экономических преобразований конца восьмидесятых - начала девяностых годов.

С началом экономических преобразований в 1990-е гг. и переходом к рыночной экономике появились новые формы собственности и различные организационно-правовые виды юридических лиц, произошли существенные изменения в основополагающих принципах построения гражданского оборота, закрепленные в Законе о собственности (1990 г.), Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991 г.), Конституции РФ 1993 г., Гражданском кодексе РФ. Среди таких изменений следует назвать значительное расширение круга участников гражданско-правовых отношений, укрепление начал собственности и уравнивание частной собственности с другими формами собственности, существенное ограничение законодательных запретов, касающихся видов, объема и стоимости имущества, которое может принадлежать гражданам (п. 1, 2 ст. 213 ГК).

Все эти факторы предопределили необходимость реформирования норм наследственного права. С 1 марта 2002 г. вступила в законную силу часть третья ГК РФ, которая посвящена наследственному праву

Исследуя нормы наследственного права, нужно отметить, что до 1917 г. наследственное право, определяя лиц, наследующих по закону, использовало так называемую «линейно-градуальную» систему. А в современном российском гражданском кодексе установлена строго градуальная система, при которой к наследованию призывается, по установленной очередности, ближайший по степени родства к умершему наследодателю.

До Революции закон предусматривал две формы наследования детьми: общий для законных и узаконенных детей и особый - для внебрачных и усыновленных детей. В советском и современном праве, признавалось и признается, что основанием наследования детей является их происхождение от родителей, подтвержденное в установленном законом порядке и применяется общий порядок наследования.

В советских гражданских кодексах 1922 и 1964 годов не содержалось законного определения понятия «наследование». Однако, однозначное толкование данного термина сложилось в правовой литературе и юридической практике. Наследованием считался такой переход прав и обязанностей от умершего лица (наследодателя) к его наследникам, который соответствовал нормам советского наследственного права. В истории наследственного права новый Гражданский кодекс впервые законодательно прямо установил, что наследственное имущество переходит в порядке именно универсального правопреемства. В правовой литературе в первые годы после Революции бытовала идея о том, что главным основанием для наследования по закону должны быть не именно родственные отношения, а совместная хозяйственно-трудовая деятельность наследника и наследодателя.

В середине двадцатого века вновь было обращено внимание на теорию родства. Данная теория имеет огромное практическое и теоретическое значение в правоприменении.

По дореволюционному праву круг наследования ограничивался до седьмой степени родства. Сначала наследовали наследники по нисходящей линии, а при их отсутствии уже наследники боковых линий. Родители и переживший супруг обладали особенными наследственными правами.

Советский гражданский кодекс 1922 г. испытывал влияние политики советского государственного аппарата. Это проявлялось в наследственном праве в том, что предельный размер наследуемого имущества ограничивался суммой в десять тысяч золотых рублей, в том, что круг наследников резко сужался, а также и в порядке наследования. По ст. 418 ГК РСФСР 1922 г., признавались наследниками по закону лишь прямые наследники наследодателя по нисходящей линии, супруг, неимущие и нетрудоспособные лица, бывшие на полном иждивении умершего за период не менее одного календарного года до его смерти. Также совершенно отсутствовала и очередность наследования, а именно: всех наследников призывали к наследованию в один момент.

Следует отметить, что отечественный правовой институт наследования прошел длительную и сложную эволюцию. В период до принятия нового ГК РФ отечественные формы наследования имели значительные отличия от общепринятых в мире правил.

2. Порядок призвания к наследованию наследников по закону


2.1 Правила и порядок наследования по закону


Порядок и правила наследования по закону закреплены в ст.ст. 1141-1151 главы 63 части третьей ГК РФ.

Несмотря на то, что по ГК РФ наследование по завещанию предшествует наследованию по закону, на практике в подавляющем большинстве случаев люди предпочитают надеяться на закон. Это можно объяснить целым рядом обстоятельств, к основным из которых будем относить:

а) вера человека в то, что закон самым справедливым образом решает вопрос распределения наследства;

б) боязнью человека обращаться в какие-либо официальные инстанции, прежде всего из-за не желания платить, большинство населения живет крайне бедно, им нечего завещать и нечем платить;

в) юридическая безграмотность, степень юридической культуры крайне низкая и, что удивительно, на это не влияет огромное количество юридических вузов в стране.

Таким образом, наследование по закону осуществляется в случае, если завещание наследодатель не составил (либо о нем ничего не стало известно). Подобная ситуация может сложиться если завещание, полностью или частично, признается недействительным, либо наследник (наследники) оказался недостойным, либо наследники по завещанию не приняли или отказались принять наследство; либо наследодатель в завещании ограничился только указанием на лишение всех (либо части) наследников права наследования; либо если завещательным распоряжением охвачено не все имущество.

На практике возможны ситуации, когда к наследованию одновременно призываются как наследники по завещанию, так и наследники по закону. Например, в завещании наследодатель установил, что машина переходит сыну, квартира - брату, мебель - жене, не определив судьбу остального имущества. В такой ситуации указанные субъекты получат предназначенное им имущество, а остальное имущество будет разделено между сыном, женой и другими наследниками первой очереди (при их наличии), в соответствии со статьей 1142 ГК РФ. При этом при определении размера долей наследников по закону стоимость имущества, полученного ими по завещанию, учитываться не будет.

Конституции РФ (ст.35) от имени государства гарантирует защиту прав наследования. «В этой связи все граждане России имеют равные права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и др. обстоятельств».

Наследование по закону осуществляется в порядке очередности, установленной статьями 1142 - 1145 и 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Очередность наследников исходит из степени их родства с наследодателем, чем оно ближе, тем больше вероятность попасть в число наследников. Очередность наследования в настоящее время изменилась как количественно, так и качественно по сравнению с существовавшей ранее Гражданский Кодекс РСФСР, который устанавливал всего две очереди:

1. Родители, дети, супруг.

2.      Братья, сестры.

Таким образом, даже таким близким родственникам, как дяди (тети), племянники (племянницы) не предоставлялось право наследовать по закону.

Иными словами, ранее действовавшее законодательство было направлено на переход государству имущества, в отношении которого наследодатель, не имеющий близких родственников, не распорядился.

Новое законодательство значительно расширило круг очередей наследников и довело их число до восьми:

1. Дети, супруг, родители.

2. Братья, сестры, бабушки, дедушки.

. Дяди, тети.

. Прадедушки, прабабушки.

. Двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки.

. Двоюродные правнуки и правнучки; двоюродные племянники и племянницы; двоюродные дяди и тети.

. Пасынки, падчерицы, отчим, мачеха.

. Нетрудоспособные иждивенцы, не являющиеся наследниками (при отсутствии других наследников по закону.

Статья 1141 Гражданского кодекса РФ устанавливает два правила очередности:

1. Переход к последующей очереди осуществляется при отсутствии наследников предыдущей очереди.

2.      Доли наследников являются равными (за исключением наследников по праву представления, которые на всех получают долю предка, которого они как бы представляют - п.2 ст.1146 ГК РФ).

Таким образом, наследники каждой последующей очереди наследуют лишь постольку, поскольку:

а) отсутствуют наследники предыдущей очереди. Под отсутствием наследников понимаются помимо их отсутствия в прямом смысле ситуации, когда никто из наследников не имеет права наследовать либо они лишены права наследовать, либо лишены наследодателем наследства, либо не приняли наследство или отказались от него. Кроме этого, отсутствие наследников определенной очереди подразумевает, что отсутствует как сам наследник, так и лица, имеющие право наследовать в порядке представления.

При определении круга лиц, которые призываются к наследству, а также степени их родства с наследником, у нотариуса нередко возникают затруднения. Если в первом случае он вправе за счет наследственного имущества опубликовать информацию об открывшемся наследстве, то во втором зачастую приходится прибегать к судебному рассмотрению.

Призвание к наследству предполагает подачу наследником заявления нотариусу о согласии вступления в наследство, причем независимо от соблюдения очередности. Нотариус не вправе отказать в принятии такого заявления, однако оформлять наследство он должен в соответствии с установленной законом очередностью;

б) никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать (например, если наследники первой очереди своими умышленными действиями способствовали призванию их к наследству, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им доли наследства, если эти обстоятельства были установлены в судебном порядке;

в) все наследники предыдущей очереди были отстранены судом вследствие того, что они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (в соответствии с п.2 ст.1117 ГК РФ);

г) завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства;

д) все наследники предыдущей очереди не приняли наследство или отказались от него.

Наличие хотя бы одного из перечисленных обстоятельств позволяет призвать наследников последующей очереди.

Наследники одной очереди наследуют наследственное имущество в равных долях. Например, если имущество наследуют наследники первой очереди (супруга, двое детей и мать), то каждому из них причитается ¼ доли наследства.

Однако, из этого правила существует одно исключение: доля наследника, умершего до открытия наследства или в тот же день, переходит по праву представления его потомкам. Эта доля делится между ними поровну.

Определив круг наследников по закону, нотариус обязан проверить степень родства или наличие супружеских отношений наследника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении наследодателя путем истребования соответствующих документов. Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, дедушки, бабушки, внуков и правнуков являются свидетельства органов ЗАГСа о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг, записи в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями (например, органами ЗАГСа) и организациями по месту работы или жительства наследодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений, а также другие документы. Справки, заменяющие первичные документы органов ЗАГСа, должны быть составлены правильно, со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указанием фамилии, имени и отчества наследника и наследодателя. В наследственном деле нотариус оставляет копии этих документов, заверенные им в упрощенном порядке с удостоверительной надписью следующего содержания: «С подлинным верно. Нотариус - подпись».

В отдельных случаях при невозможности представления документов органа ЗАГСа о родственных и иных отношениях наследников с наследодателем, нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту их работы или жительства, если в совокупности с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки отделов кадров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодателя значится такой-то сын, а в личном деле наследника, - такой-то отец. Или справка отдела кадров с места работы наследника о том, что согласно его личному делу, умерший значится его отцом, и справка с места жительства наследника, - такой-то отец. Или справка отдела кадров с места работы наследника о том, что согласно его личному делу, умерший значится его отцом, и справка с места жительства наследника, подтверждающая тот же факт на основании домовой книги.

Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отношении открывшегося наследства и нарушение прав наследников, нотариус должен критически оценивать предъявляемые ему документы в подтверждение иждивенчества, когда единственным наследником по обстоятельствам дела является иждивенец наследодателя. В этом случае нотариус вправе истребовать дополнительные доказательства, например, решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении.

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем. Согласие наследников оформляется в виде письменного заявления, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетельствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать нотариальные действия. Законодательством не предусмотрено подтверждение факта родственных отношений наследников с наследодателем свидетельскими показаниями.

При невозможности представления наследниками документов, подтверждающих родственные или иные отношения, которые являются основанием для призвания их к наследованию, или при отсутствии других наследников, которые могли бы подтвердить такие отношения, либо в случае отказа этих наследников от свидетельствования, нотариус рекомендует наследникам, не имеющим возможности подтвердить свои родственные или иные отношения с наследодателем, обратиться в суд общей юрисдикции для установления факта родственных или брачных отношений либо факта иждивенчества. В этом случае нотариусу представляется удостоверенная в соответствии с законом копия вступившего в силу решения суда.

Наследство должно быть принято наследником в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Этот срок может быть судом восстановлен. Восстановление срока для принятия наследства в соответствии со ст. 1155 ГК РФ может иметь место, если суд признает причины пропуска уважительными.

П-вы состояли в браке с 1951 г. В 1998 г. они приобрели в общую совместную собственность по договору купли-продажи квартиру в г. Ногинске, договор и права по нему были зарегистрированы в Регистрационной палате. П-в умер 24.05.00 г. наследниками по закону являются жена П-ва и сын П-в, который на получении наследственной доли не претендует. 22.08.01 г. П-ва обратилась в суд с иском о признании за ней права собственности в порядке наследовани, указав, что проживала с мужем в купленной квартире, фактически наследство приняла, но к нотариусу не обращалась. Сын П-в представил в суд письменное заявление об отказе в получении своей наследственной доли в пользу матери. Решением Ногинского городского суда от 3.09.01 г. иск П-вой удовлетворен, за ней признано право собственности на всю квартиру.

При рассмотрении судами дел о признании права собственности на отдельные виды наследственного имущества (квартиры, ж/дома, вклады в банках) судом, до разрешения дел по существу, следует запросить нотариальные конторы о заведении наследственных дел к имуществу умерших наследодателей, особенно в тех случаях, когда наследниками пропущен срок для принятия наследства.

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом после истечения шестимесячного срока.

Наследник может оформить свои наследственные права, обратившись к нотариусу и до истечения шести месячного срока, если имеются точные сведения, что иных наследников нет.

Подводя итог параграфу, отметим важнейшую особенность наследования по закону. Она состоит в том, что наследники - это люди, состоящие в родстве или определенной семейной связи с покойным. При наследовании по закону в самом законе указан перечень тех лиц, к которым должно перейти имущество умершего, а также последовательность призвания наследников к наследованию, сообразующаяся со степенью их родства с наследодателем.

2.2 Очереди при наследовании по закону


Практически все правовые системы делят наследников по закону на очереди.

В соответствии со статьей 1142 Гражданского кодекса РФ, наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Законодательством установлено равенство прав детей, как рожденных от родителей, состоящих в браке, так и рожденных вне брака.

Приравненным к наследникам по закону являются усыновленные дети (в соответствии со ст.137 Семейного кодекса Российской Федерации).

Дети не могут быть наследниками по закону в следующих случаях:

1. Если они лишены наследства по завещанию, оставленному родителями.

2. Своими умышленными противоправными действиями пытались повлиять на волю наследодателя.

3. Злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию родителей.

К наследованию призываются дети, находившиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми в течение трехсот дней после открытия наследства (п.2 ст.48 СК РФ).

К наследованию по закону призывается переживший наследодателя его супруг, если на день открытия наследства они (муж и жена) находились в законном браке.

Бывший супруг не имеет права на наследство, он утрачивает его с момента прекращения брака при его расторжении или признании недействительным. Брак, расторгаемый в органах ЗАГСа, прекращается со дня государственной регистрации его расторжения в книге записи актов гражданского состояния, а брак, расторгаемый в суде, - со дня вступления в силу судебного решения. В соответствии со ст.34 Семейного кодекса, все имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной собственностью.

Супруг призывается к наследству, если супруг-наследодатель не оставил завещания, по которому все имущество завещал другому лицу. При этом он может завещать только половину совместного имущества, в то время как другая половина на законном основании принадлежит пережившему супругу.

Родителями являются отец и мать по отношению к своим детям. Родители призываются к наследованию после своих детей, а после усыновленных детей наследуют усыновители. Родители не призываются к наследству по закону, если: детьми совершено завещание; родители в отношении своих детей в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Внуки и их потомки (правнуки) наследодателя могут призываться к наследованию в порядке представления лишь в том случае, если они родились при жизни наследодателя, а к моменту открытия наследства нет в живых их родителей, вследствие чего они наследуют долю родителей. Не могут наследовать по праву представления внуки и правнуки, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся к моменту его смерти, если их родители лишены наследства или признаны недостойными наследниками (ст.1117 1119 ГК).

Рассмотрим следующий пример. На день открытия наследства в живых находились супруга наследодателя, его сын от первого брака и двое внуков - детей умершей до открытия наследства дочери наследодателя.

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство истребует соответствующие документы, подтверждающие наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию. В данном случае должны быть представлены следующие документы:

1. В подтверждение брачных отношений - свидетельства о смерти наследодателя и о браке наследодателя (при истребовании этого свидетельства нотариус в каждом конкретном случае должен выяснить, менялась ли девичья фамилия супруги на брачную, а также каково количество браков наследника);

2. В подтверждение родственных отношений - свидетельство о рождении сына;

3. В подтверждение родства наследодателя с внуками - свидетельства о рождении умершей дочери, о ее браке, о ее смерти и о рождении детей умершей дочери (внуков наследодателя).

Таким образом, в данном случае жена и сын наследодателя на основании ст.1142 ГК получат свидетельства о праве на наследство 1/3 доли наследства каждый, а внуки на основании ст. 1142 и 1146 ГК - 1/6 доли наследства каждый.

В соответствии со ст.1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) наследуют по праву представления.

Настоящая статья устанавливает несколько иной, чем ГК РСФСР, порядок призвания к наследованию наследников второй очереди. Так, более точно определено понятие братьев и сестер - подчеркивается, что это могут быть как полнородные (имеющие общих отца и мать), так и неполнородные (имеющие только одного общего родителя) братья и сестры. Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших между собой в брак) не являются родственниками и не относятся ко второй очереди наследников.

Дедушка и бабушка (называемые в ранее действовавшем ГК РСФСР дедом и бабкой) со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца - только если отец состоял с матерью в момент рождения ребенка в законном браке либо отцовство было установлено в порядке, предусмотренном семейным законодательством. Если ребенок был усыновлен, бабушки и дедушки наследуют только в случае, когда отношения между ними и ребенком были сохранены (в соответствии с п.4 ст.137 СК РФ).

Новеллой Гражданского кодекса РФ является то, что наследниками по праву представления указаны племянники и племянницы наследодателя (дети его полнородных и неполнородных братьев и сестер). Это означает, например, что если брат наследодателя умер до открытия наследства, то племянники (дети брата) получат долю умершего родителя - брата наследодателя. В соответствии с ГК РСФСР 1964 г. в рассмотренной ситуации имущество стало бы выморочным.

Рассмотрим следующий пример. Наследодатель своим завещанием лишил наследства жену и дочь, а сын лишен права наследования как недостойный наследник. Родители наследодателя, его дочь и сын умерли до открытия наследства, а дети умерших дочери и сына - внуки наследодателя права наследования в порядке представления не имеют (п.2, 3 ст.1146 ГК РФ). В этом случае наследство перейдет наследникам второй очереди: полнородному брату наследодателя, его бабушке со стороны матери и трем племянницам - детям полнородной сестры наследодателя, умершей до открытия наследства.

Все наследники, призываемые к наследованию, в заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство указывают об отсутствии наследников предыдущей очереди (ст.1142 ГК РФ) и других наследников, призываемых к наследованию в порядке второй очереди.

В подтверждение наличия отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, наследники должны предъявить нотариусу следующие документы:

1. В подтверждение родства наследодателя с братом - свидетельства о рождении наследодателя и о рождении брата наследодателя;

2.      В подтверждение родства наследодателя с сестрой и племянницами - свидетельства о рождении сестры наследодателя, о ее браке, о ее смерти, о рождении дочерей умершей сестры и о их браке;

3. В подтверждение родства наследодателя с бабушкой - свидетельства о рождении наследодателя, о рождении матери наследодателя и о ее браке.

Таким образом, в данном примере в соответствии со ст. 1143 ГК РФ бабушке и брату наследодателя будут выданы свидетельства о праве на наследство 1/3 доли наследства каждому; а племянницам на основании ст. 1143 и 1146 ГК РФ - 1/9 доли наследства каждой.

По праву представления дети родных племянников и племянниц наследовать не могут.

Они наследуют самостоятельно в качестве наследников пятой очереди, как двоюродные внуки и внучки наследодателя, наряду с двоюродными дедушками и бабушками наследодателя в равных долях (в соответствии с п.2 ст. 1145 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1144 ГК РФ, если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Наследники третьей очереди призываются к наследству, если нет наследников по закону первой и второй очереди. Право представления у детей дядей и теть наследодателя возникает, если двоюродный брат (сестра) наследодателя был жив в момент открытия наследства либо был зачат на этот момент, а родился после смерти наследодателя. Данный вывод следует из ч.1 п.1 ст.1116 ГК РФ, предусматривающей, что к наследованию призываются «граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства», а не только «дети наследодателя, родившиеся живыми», как было указано в ГК РСФСР 1964 г.

Рассмотрим следующий пример. После смерти наследодателя на день открытия наследства находились в живых две его тети по линии матери и одна тетя по линии отца. В данном случае эти наследники в заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство указывают об отсутствии наследников предыдущих очередей, призываемых в соответствии со ст. 1142 и 1143 ГК РФ, и наследников третье очереди.

В подтверждение родства с наследодателем наследницы должны предоставить нотариусу:

- каждая из тёть по линии матери - свидетельства о рождении наследодателя, о рождении его матери, о браке матери, о рождении сестры матери и о браке сестры матери;

тётя по линии отца - свидетельства о рождении наследодателя, о рождении его отца, о рождении сестры отца и о ее браке.

В случаях, когда один и тот же документ должны представить разные наследники (в данном случае - это свидетельство о рождении наследодателя), нотариус вправе ограничиться одним экземпляром такого документа, полученным от одного из наследников.

В результате в данном примере три тётки наследодателя получат на основании ст. 1144 ГК РФ свидетельства о праве на наследство 1/3 доли наследства каждая.

В соответствии со ст.1145 ГК РФ, ели нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

На основании указанной статьи к наследованию призываются:

·   в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

·   в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушка и бабушки);

·   в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Таким образом, законодательством значительно расширен круг наследников (ранее действовавший ГК РСФСР 1964 г. предусматривал лишь две очереди наследников, а далее имущество считалось выморочным и переходило к государству).

В зависимости от степени родства по отношению к наследодателю установлены еще четыре очереди: третья, четвертая, пятая, шестая.

Возможность наследования по закону основывается на родстве, то есть на происхождении наследников от общего предка. В рассматриваемой статье указан круг наследников четвертой, пятой, шестой и седьмой очереди. Однако они призываются к наследованию не одновременно, а в порядке строгой очередности и при отсутствии наследников первой и второй очереди.

Таким образом, в связи с расширением круга наследников, законодательством введено дополнительное понятие - степень родства, которое определяется числом рождений, отделяющих одного родственника от другого.

В подтверждении родства наследодателя с прабабушкой и прадедушкой (наследники четвертой очереди) нотариусу предъявляются свидетельства:

1. О смерти и рождении наследодателя.

2.      О рождении матери наследодателя, о ее браке или о рождении отца наследодателя.

.        О рождении бабушки, о ее браке или о рождении дедушки наследодателя.

Что касается наследников пятой очереди, то в зависимости от конкретного случая от них в дополнение к документам, указанным в ст. 1143 ГК, требуются:

1. Свидетельства о рождении детей племянников или племянниц - для детей родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродных внуков и внучек); свидетельство о браке для женщин при замужестве.

2.      свидетельства о рождении дедушки или бабушки, его или ее сестры либо брата - для родных братьев и сестер дедушки или бабушки наследодателя (двоюродных дедушки и бабушки); свидетельство о браке для женщин при замужестве.

Серьезной новеллой ГК РФ является указание в качестве наследников лиц, кровными родственниками наследодателя не являющихся. Эти лица - пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя - являются наследниками седьмой очереди, т.е. призываются к наследованию при отсутствии наследников названных шести очередей. Поскольку п.3 ст.1145 ГК не устанавливает иное, представляется, что указанные лица (пасынки, падчерицы, отчим, мачеха) призываются к наследованию независимо от того, проживали ли они совместно с наследодателем или нет, а также от того, обязаны ли они были друг друга содержать или нет.

Таким образом, возможные наследники по закону исчерпывающим образом перечислены ГК РФ. Из этого следует, что другие лица наследниками не являются.

В частности, это относится к троюродным братьям и сестрам наследодателя (например, троюродным братом наследодателя является внук сестры деда наследодателя) - их отделяет пять рождений, не считая рождения наследодателя, т.е. они родственники шестой степени родства. Не являются наследниками и троюродные племянники и племянницы (правнуки сестры деда наследодателя).

Статья 1145 не устанавливает наследование по праву представления. Это означает, что в случае, если один из наследников, указанных в данной статье, умер до открытия наследства, то его наследники к наследованию не призываются (при этом если наследник умер после открытия наследства, то в соответствии с нормами о наследственной трансмиссии, установленными ст.1156 ГК РФ, его наследники имущество получат).

Кроме этого, следует заметить, что двоюродные внуки и внучки, двоюродные правнуки и правнучки и двоюродные дяди и тети могут родиться после смерти наследодателя - главное, чтобы они были зачаты при его жизни. Этот вывод можно сделать на основании того, что п.1. ч.1 ст.1116 ГК РФ имеет в виду не только детей наследодателя, но и физических лиц вообще.

Согласно п. 3 ст. 1148 наследниками восьмой очереди могут быть нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Ввиду особого характера наследования родственниками названной очереди, порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами будет рассмотрен в следующей главе.

В завершении параграфа, можно отметить стремление в отечественном законодательстве о наследовании сохранить наследственное имущество в частной собственности и не допустить случаев его выморочности.

Поэтому представляется, что при нормативном закреплении этого нововведения законодателю следовало бы включить в закон и нормы, закрепляющие механизм реализации прав наследования «дальними» родственниками: какими документами подтверждаются степени родства наследников и наследодателя; допускается ли приостановление срока оформления наследственных прав до получения соответствующих сведений при принятии наследником или иным лицом всех необходимых мер для скорейшего получения от компетентных органов и тому подобное. Скорее всего, при сохранении действующего порядка заинтересованным лицам (наследникам) придется обращаться в суд за установлением фактов родства.

Это не только усложнит процесс наследования, но также при существующем положении дел в гражданском судопроизводстве станет дополнительным препятствием для реализации наследственных прав физических лиц, тогда как законодательное закрепление указанных выше вопросов позволило бы нотариусам самостоятельно решать юридически значимые вопросы без необходимости обращения в суд.

3. Проблемы правового регулирования наследования по закону


В судебной практике встречаются дела объединяющие ряд сложных правовых вопросов в области наследования. Например, Комсомольским районным судом г. Тольятти Самарской области было рассмотрено гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2 к ФИО3 о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, определении доли в праве собственности на жилой дом, признании фактически принятыми наследство, определении доли в порядке наследования, включении имущества в наследственную массу.

Судом было установлено, что истцы ФИО1 и ФИО2, обратились в суд с иском к ответчику и с учетом уточненных требований просили суд определить доли в праве собственности на жилой дом по адресу: Самарская область, г. Тольятти, улица «наименование», приобретенный в браке супругами Н. В. Д. и З. М. А. признав их равными по 1/2 доли за каждым. Признать 1/2 долю дома по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», дом 2, за З. М. А., умершей 23.02.1989 года. Признать недействительным Свидетельство о праве на наследство по закону, выданное нотариусом г. Тольятти Курышевым А. П. 23.12.1997 года по реестру № 6411 ФИО3. Включить в состав наследства оставшегося после смерти матери З. М. А., умершей 23.02.1989 года 1/2 долю жилого дома, принадлежащего ей как супруге и 1/8 долю дома, как унаследованной ею, после смерти мужа т. е. всего 5/8 доли жилого дома по адресу г. Тольятти, улица «наименование», дом 2. Признать ФИО1, ФИО2 принявшими фактически наследство открывшееся после смерти З. М. А., умершей 23.02.1989 года, состоящее из 5/8 доли жилого дома по адресу: Самарская область г. Тольятти, улица «наименование», дом 2. (4/8 доли дома по завещанию 1/8 доля по закону.) Определить доли жилого дома в порядке наследования по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», дом 2, за ФИО1 и ФИО2 по 5/16 долей жилого дома за каждым. Признать право собственности в порядке наследования на жилой дом по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», дом 2, за ФИО1 5/16 долей дома, за ФИО2 5/16 долей дома. Признать за истцами ФИО1 и ФИО2 право собственности в порядке наследования на 5/8 долей земельного участка площадью 1170 кв.м. по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», дом 2, по 5/16 долей за каждым. Обязать мэрию города Тольятти внести изменения в Постановление первого заместителя мэра г. Тольятти от 21.12.1999 года № 2295-2/12-98, о предоставлении земельного участка адресу г. Тольятти, улица «наименование», дом 2 в части предоставления земельного участка площадью 1170 кв.м. ФИО3.

Представитель истцов в судебном заседании исковые требования поддержала и показала суду, что жилой дом со службами и сооружениями, расположенный на земельном участке по адресу: г. Тольятти улица, улица «наименование», дом 2, принадлежал их родителям отцу - Н. В. Д. и матери - З. М. А., которые состояли в браке. Указанный дом был родителями построен 1959 году, будучи состоящими в браке. Согласно регистрационному удостоверению № 664 от 22.10.59 г. РБИ № 823 дом был оформлен на отца - Н. В. Д.

Согласно ст. 34 СК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. В соответствии со ст. 39 СК РФ, при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными. Мама и папа при жизни знали и понимали, что дом принадлежит им поровну. Мама, зная о том, что ей принадлежит 1/2 доля указанного дома, этой долей по своему усмотрению при жизни, распорядилась, составив завещание на двух сыновей: ФИО1 и ФИО2. 30 ноября 1984 году умер отец - Н. В. Д. После его смерти открылось наследство, 1/2 доли дома принадлежала пережившей супруге - З. М. А., а 1/2 доля принадлежала наследодателю отцу - Н. В. Д. и должна была быть включена в наследственную массу. Наследниками по закону после смерти отца были истцы, ответчик и мама. На момент смерти отца, в указанном доме проживали и были зарегистрированы только отец и мать. Мать - З. М. А. постоянно проживала с отцом в указанном доме. Это подтверждается справкой № 120 от 21.01.1985 года. Она проживала и была зарегистрирована по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», дом 2 и находилась на иждивении мужа Н. В. Д. по день смерти, т. е. 30.11.1984 года на основании: свидетельства о браке, свидетельства о смерти, домовой книги, паспорта. После смерти отца мама - З. М. А., долю которая принадлежала отцу, полностью наследовала её. Ни истцы, ни ответчик в наследство после смерти отца не вступали, и никто из них не проживал и не был зарегистрирован в указанном доме, ответчик - ФИО3 в указанное время постоянно проживал в Магадане. В соответствии со ст. 1152 ГК РФ, для приобретения наследства наследник должен его принять. Признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства: кроме того, в ст. 1153 указаны способы принятия наследства: Вступил во владение или управление наследственным имуществом. Принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. Произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества, уплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Зубко Мария Адамовна, проживала в доме, приняла меры по сохранению наследственного имущества, содержала дом, на земельном участке сажала овощи и фрукты, владела и пользовалась не только своей долей, но и долей отца. Указанным домовладением она обладала до конца своей жизни. Кроме того ею принимались меры по оформлению наследственных прав и выдаче свидетельства о праве на наследство после смерти Н. В. Д. ею получена справка для нотариуса с исполкома Федоровского поссовета народных депутатов 21.01.1985 года № 120, где указано, что она З. М. А. проживает в г. Тольятти, по улица «наименование», 2 и находилась на иждивении её мужа Н. В. Д. по день смерти т. е. 30.11.1984 года на основании: Свидетельства о браке, свидетельства о смерти, домовой книги, паспорта. 11 апреля 1989 года при жизни З. М. А. составила завещание на случай своей смерти на все свое имущество, в том числе и долю дома находящуюся по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», дом 2.

февраля 1989 года З. М. А. умерла. В соответствии со ст. 1113 ГК РФ, наследство открывается со смертью гражданина. После его смерти открылось наследство, состоящее из дома и земельного участка, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, улица «наименование», 2.

В соответствии со ст. 1153 ч. 2 ГК РФ, признается пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник, вступил во владение или управление наследственным имуществом; Принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательства или притязаний третьих лиц; Произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества. Оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. После смерти матери истцы к нотариусу не обратились, но фактически приняли наследство. Согласно ст. 1154 ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. По смыслу закона принятием наследства является не только обращение с заявлением о принятии наследства к нотариусу, но и фактическое вступление во владение наследственным имуществом.

В соответствии со ст. 1152 ч. 4 ГК РФ, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Ответчик ФИО3, их брат, на момент смерти отца и матери и после проживал на Севере в Магадане. В установленный законом срок он к нотариусу не обращался, в доме не проживал, не пользовался наследственным имуществом, налог и коммунальные услуги не оплачивал, не принимал мер к сохранности наследственного имущества и фактически не принял каких либо мер к принятию наследства. Только в 1997 году ответчик переехал в г. Тольятти со своей семьей т.к. ему жить было негде и жилищный вопрос у него не был решен. Всеми юридическими вопросами впоследствии они решили, что будет заниматься ответчик, они не торопились и знали, что фактически они вступили в наследство, а юридически все оформим в любое время.

В установленном законом порядке от наследства они не отказывались. В соответствии со ст. ст. 1157, 1158 ГК РФ, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Не допускается отказ в пользу кого либо, из числа наследников: от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Кроме того, нотариусом Курышевым А. П. при приеме заявления должно быть затребована справка с места жительства умершего наследодателя - Н. В. Д., где он проживал на день смерти, это бы подтвердило и право на наследство других наследников, т.к. после смерти Н. В. Д. его жена З. М. А. была жива и умерла 29.02.1989 года.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал и показал суду, что после смерти Н. В. Д., З. М. А., а также истцы (ФИО1 и ФИО2) в наследство не вступали, оформлением наследственных прав не занимались. Имущества, подлежавшего включению в наследственную массу З. М. А. не было. Доказательств обратного истцами не представлено. Обязанность доказывания наличия имущества, подлежащего включению в наследственную массу от З. М. А. в силу закона лежит на истцах ФИО1 и ФИО2. Спорный дом был оформлен на Н. В. Д. В установленном законом порядке З. М. А. ни на одну из 2 долей дома не претендовала, в порядке искового производства свою долю не выделяла. Ее устраивало принадлежность всего дома, как неделимого объекта Н. В. Д.. Воля умерших по определению правопринадлежности каждому какого-либо имущества в данном случае не оспаривается по объективным причинам - отсутствии волеизъявления и не возможности его получения в связи со смертью лиц, от которых могла исходить инициатива установления долевой собственности. Согласно пункту 11 Постановления Пленума ВС РФ № 10, а также Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» - граждане являются собственниками имущества, созданного ими для себя или приобретенного от других лиц на основании сделок об отчуждении этого имущества, а также перешедшего по наследству.

В силу пункта 2 статьи 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него. Если наследодателю принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право переходит к наследнику независимо от государственной регистрации права на недвижимость. Право собственности на недвижимое имущество в случае принятия наследства возникает со дня открытия наследства. Наследник вправе обратиться с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после принятия наследства. В этом случае, если право собственности правопредшественника не было зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правоустанавливающими являются документы, подтверждающие основание для перехода права в порядке правопреемства, а также документы правопредшественника, свидетельствующие о приобретении им права собственности на недвижимое имущество.

Таких документов - свидетельствующих о приобретении З. М. А. права собственности (в порядке наследования, путем выдела доли в натуре, иным способом) - истцами ФИО1 и ФИО2 представлено не было.

Справка № 120 от 21.01.1985 года не является доказательством вступления в наследство З. М. А. за умершим Н. В. Д.. Обстоятельств, свидетельствующих о невозможности З. М. А. оформить свои наследственные права за умершим Н. В. Д. не было. Немощь, болезни и другие причины, которые могли бы помешать З. М. А. оформить свои наследственные права за умершим Н. В. Д. отсутствовали, к тому же истцам хорошо известен способ оформления воли пожилых лиц (в частности З. М. А.) через нотариуса, что продемонстрировано путем представления в суд подписанного Б. Л. П. (матерью жены истца ФИО1) завещания от имени З. М. А., то есть оба истца, как совместно, так и врозь могли получить от З. М. А. доверенность на представление ее интересов и действуя от ее имени оформить ее наследственные права. С момента смерти Н. В. Д. до смерти З. М. А. прошло более 4-х лет, в течение которых предписанных законом мер, по оформлению наследственных прав на имя истцов или З. М. А. принято не было. Согласно статье 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону в нашем случае являются дети и супруг (З. М. А.) наследодателя. Наследники не реализовавшие свои правопритязания (оформление у нотариуса факта вступления в наследство) в установленные законом срок и порядке считаются не принявшими наследства, либо отказавшимися от наследства.

Представитель третьего лица мэрии г.о. Тольятти в судебном заседании исковые требования не поддержал и показал суду, что исходя из обстоятельств дела ФИО1 и ФИО2 отказались от наследства. Истцы выразили свою волю и добровольно отказались от спорного наследства. Ответчик восстановил свои права, восстановил срок, принял наследство и оформил свое право. Право зарегистрировано в установленном законном порядке. Из-за конфликтных отношений истцы пытаются в настоящее время пересмотреть свой отказ от наследства, но в данном случае это не является основанием для принятия наследства.

Третье лицо нотариус Кусакина Н. А., представила суду заявление с просьбой рассмотреть дело без ее участия.

Представитель третьего лица Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области в судебное заседание не явился, представил суду телефонограмму в которой просил суд рассмотреть дело без его участия.

Суд, заслушав стороны, свидетелей, исследовав материалы дела, находит исковое заявление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Судом установлено, супруги Н. В. Д. и З. М. А. состояли в браке, что подтверждается копией свидетельства о заключении брака (л. д. 22).

Как следует из показаний истцов, а также не отрицалось стороной ответчика, умершие Н. В. Д. и З. М. А. проживали в жилом доме со службами и сооружениями расположенном по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», д. 2.

Согласно копии свидетельства о смерти серии II-EP № ******, Н. В. Д. умер 30.11.1984 года. После смерти Н. В. Д. открылось наследство, однако наследственное дело, в установленный законом срок не заводилось.

Согласно копии свидетельства о смерти серии II-ЕР № ****** выданной 23.02.1989 г., З. М. А. умерла 23.02.1989г. (л.д. 8). При жизни З. М. А. с заявлением о принятии наследства после смерти супруга Н. В. Д. не обращалась и до дня своей смерти свои наследственные права не оформляла.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, о том, что З. М. А. не выразила свою волю на принятие наследства после смерти мужа, более того она не предпринимала никаких действий для оформления своей супружеской доли.

Как следует из копии решения суда от 17.06.1997 г. (л.д. 42) ответчик ФИО3 принял наследство после смерти отца Н. В. Д. в виде жилого дома по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», д.2, восстановив срок принятия наследства, в связи с чем ему Постановлением Первого заместителя мэра от 21.12.1998 г. № 2295-2/12-98 был предоставлен в собственность земельный участок для дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома, площадью 0,1170 га, находящийся по адресу: Комсомольский район, улица «наименование», д. 2, с учетом свидетельства о праве на наследство по закону за № 6411 от 23.12.1997 г., зарегистрированного в МП «Инвентаризатор» за № 823 от 16.04.1998 г. Как следует из свидетельства о праве 63-АЕ 222589 от 16.12.2010г. право собственности на указанный земельный участок было зарегистрировано за ответчиком (л.д. 36).

В соответствии со ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Согласно ст.1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Исследовав, представленные суду доказательства, суд приходит к выводу о том, что истцы, имея реальную возможность своевременно оформить свои наследственные права как после смерти отца, так и после смерти матери, в нарушение ст. 10 ГК РФ, длительное время (более 23 лет) не предпринимали к этому никаких действий. Доказательств их фактического принятия наследства после смерти матери суду не представлено.

Как следует из ст. 10 ГК РФ, отказ в защите права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление. Таким образом, непосредственной целью названной санкции является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может применяться и в отношении ответчика и в отношении истца.

Истцы как участники спорных правоотношений имели возможность в такой длительный срок оценить положение дела с учетом возможного нарушения прав ответчика.

Установленные судом обстоятельства свидетельствуют о недобросовестном поведении (злоупотреблении правом) истцов.

Представленные истцами в материалы дела письменные доказательства: платежные извещения на уплату налогов за имущество, земельного налога, страховое свидетельство, квитанции по обязательному страхованию датированы 1992, 1994, 1996, 1998 годами, в то время как в соответствии со ст. 1154 ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Следовательно, указанные письменные доказательства не могут являться надлежащими доказательствами по делу, поскольку относятся к иному временному периоду.

Допрошенные судом по ходатайству стороны истцов свидетели - Л. М. И. и С. С. В., также не дали суду достоверных свидетельств о фактическом принятии истцами наследства в срок предусмотренный законом. Их показания носили не конкретный, а общий характер без указания конкретных периодов времени.

При таких обстоятельствах, с учетом действий истцов, суд не может считать их принявшими наследство по завещанию после смерти матери З. М. А., которое само по себе требовало дополнительного определения в спорном жилом доме доли З. М. А.

Суд находит заслуживающими внимания доводы представителя ответчика о том, что обстоятельств, свидетельствующих о невозможности З. М. А. оформить свои наследственные права после смерти мужа - Н. В. Д. не было. Немощь, болезни и другие причины, которые могли бы помешать З. М. А. оформить свои наследственные права за умершим Н. В. Д. отсутствовали, к тому же истцам хорошо известен способ оформления воли пожилых лиц (в частности З. М. А.) - через нотариуса, что продемонстрировано путем предоставления в суд подписанного Б. Л. П. (матерью жены истца ФИО1) завещания от имени З. М. А., то есть оба истца, как совместно, так и врозь могли получить от З. М. А. доверенность на представление ее интересов и действуя от ее имени оформить ее наследственные права.

С учетом изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований истцов ФИО1 и ФИО2.

Оценивая доводы представителя ответчика и представителя третьего лица - мэрии г.о. Тольятти о том, что в материалах дела имеется письменный отказ от наследства Невижина В.Д., суд считает необходимым разъяснить, что в соответствии со ст. 1157 ГК РФ, наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Отказ же от принятия наследства истцами был сделан гораздо позже в 1992 году (л.д. 46), поэтому этот письменный отказ не может иметь правового значения по настоящему делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 292, 304 ГК РФ, ст.ст. 194-199 ГПК РФ, судом было принято решение в иске ФИО1 и ФИО2 в определении доли в праве собственности на жилой дом по адресу: Самарская область, г. Тольятти, улица «наименование», приобретенный в браке супругами Н. В. Д. и З. М. А. признав их равными по 1/2 доли за каждым. Признании 1/2 долю дома по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», дом 2, за З. М. А., умершей 23.02.1989 года. Признании недействительным Свидетельство о праве на наследство по закону, выданное нотариусом г. Тольятти Курышевым А.П. 23.12.1997 года по реестру № 6411 ФИО3. Включении в состав наследства оставшегося после смерти матери З. М. А., умершей 23.02.1989 года 1/2 долю жилого дома, принадлежащего ей как супруге и % долю дома, как унаследованной З. М. А., после смерти Н. В. Д., а всего 5/8 доли жилого дома по адресу г. Тольятти, улица «наименование», дом 2. Признании ФИО1 и ФИО2 принявшими фактически наследство открывшегося после смерти З. М. А., умершей 23.02.1989 года, состоящее из 5/8 доли жилого дома по адресу: Самарская область г. Тольятти, улица «наименование», дом 2. (4/8 доли дома по завещанию 1/8 доля по закону.) Определении доли жилого дома в порядке наследования по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», дом 2, за ФИО2 и ФИО1 по 5/16 доли жилого дома за каждым. Признании права собственности в порядке наследования на жилой дом по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», дом 2, за ФИО2 5/16 доли дома, за ФИО1 5/16 доли дома. Признании за ФИО1 и ФИО2 право собственности в порядке наследования на 5/8 доли земельного участка площадью 1170. 00 кв.м. по адресу: г. Тольятти, улица «наименование», дом 2, по 5/16 доли за каждым. Обязании мэрию города Тольятти внести изменения в Постановление первого заместителя мэра г. Тольятти от 21.12.1999 года № 2295-2/12-98, о предоставлении земельного участка адресу г. Тольятти улица «наименование», дом 2 в части предоставления земельного участка площадью 1170.00 кв.м. ФИО3 - отказать.

Указанное решение было обжаловано истцами в апелляционном порядке, однако, апелляционная инстанция не усмотрела в действиях суда первой инстанции нарушений материального и процессуального права и отказала истцам в удовлетворении жалобы. Впоследствии указанное решение было обжаловано также в кассационном порядке, но областным судом в передаче кассационной жалобы на рассмотрение коллегии было отказано, так как суд первой инстанции совершенно верно применял нормы материального и процессуального права.

По рассмотрении настоящего можно сделать вывод, о том, что наследственные дела являются одними из самых сложных в судебной практике, так как включают в себя не только рассмотрение и применение норм наследственного права, но и, в целом, гражданского права, а также семейного права и других отраслей.

Заключение


Настоящая работа была посвящена рассмотрению теоретических и практических сторон наследования по закону. Анализ положений законодательства о наследовании и смежных правоотношениях, проведенный в данной работе, изучение юридической литературы, рассмотрение судебной практики дает возможность сделать некоторые выводы, сводящиеся к следующему.

Институт наследования в Российской Федерации прошел сложный и длительный путь исторического развития, иллюстрирующий борьбу участников наследственных отношений за свои права и законные интересы. В настоящей работе указано, что данные интересы сводятся к следующим положениям:

желание наследодателя, насколько возможно, наиболее полно реализовать право распоряжения своим имуществом и правами требования на случай смерти;

желание наследников приобрести наследственное имущество в короткие сроки и без существенных затрат;

такой общественный институт, как семья, ставит своей целью сохранение имущества за собой, а также обеспечение прав иждивенцев за его счет;

интерес общества в целом состоит в контроле над числом людей, живущих на доход с имущества, как экономически пассивной части населения, а также справедливого обложения имущества, перешедшего по праву наследования, налогом;

и, последнее, администрации предприятий заинтересованы в непрерывном функционировании хозяйствующих субъектов, в том числе в наследовании прав учредителей и участников хозяйственных обществ.

Эволюция наследственного права в европейских странах шла, преследуя цель выравнивания положений наследников по закону, стараясь сохранить очередность призвания их к наследованию.

В нынешних условиях российского правопорядка определенное значение в развитии экономической основы общества отдается совершенствованию и развитию института наследования, а также правовому регулированию.

Наследование по закону вступает в силу только в том случае, если оно не изменено завещанием наследодателя, а также в иных случаях прямо предусмотренных законом. Ранее, гражданский кодекс РСФСР (ст. 532), предусматривал только две очереди наследования по закону. В настоящее время по части третьей ГК РФ, количество наследников увеличилось до шестой степени родства, а общее число наследников по закону образует уже восемь наследственных очередей.

Рассмотрение споров, вытекающих из правоотношений по наследованию, всегда относилось юристами к категории сложных дел. Сложности здесь обуславливаются особенностями неустойчивости гражданского законодательства и его практического применения по долям в уставных капиталах обществ, акциям, по авторскому праву и т.д.

Кроме того, разрешение наследственных споров осложнено отсутствием действенных ограничений на длительность судебного рассмотрения споров вытекающих из наследования по закону и по завещанию. Как указывалось выше, споры о наследстве по численности занимают второе место из числа всех гражданско-правовых разбирательств и первое по длительности рассмотрения этих споров. Широко известно, что такие споры могут длиться годами, а иногда и десятилетиями.

В последнее время в юридической литературе, учебной и научной, стал широко употребляться такой термин как «наследственный процесс», под которым понимают рассмотрение и разрешение уполномоченными судебными органами дел, вытекающих из спора о материальном праве, и возникающих из правоотношений по наследованию. Государство, в лице уполномоченных судебных органов, помогает участникам наследственных правоотношений в случае возникновения различных споров.

В настоящих условиях российского правового пространства значительная роль в реформировании экономического базиса нашего общества дается усовершенствованию и правовому регулированию института наследования.

Список литературы


Законодательство

1.     Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) //Российская газета. № 7. 21.01.2009.

2.      Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №32. Ст. 3301.

.        Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1 // Российская газета. 13 марта 1993 г.

.        Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 3 декабря 2001 г. №49. Ст. 4552.

.        Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 18 ноября 2002 г. № 46. Ст. 4532.

.        Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1 января 1996 г. № 1. Ст. 16.

.        Гражданский кодекс РСФСР от 31 октября 1922 г. (введен в действие с 1 января 1923 г.)// Свод узаконений РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.

.        Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. (в ред. от 24 декабря 1992 г.) (с изм. и доп. от 30 ноября 1994 г., от 26 января 1996 г., от 14 мая, 26 ноября 2001 г.)// Ведомости ВС РСФСР, 1964, № 24. Ст. 407.

.        Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 3 декабря 2001 г. № 49. Ст. 4553.

.        Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»// Российская газета. 2005. № 1.

.        Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» // Российская газета. 2002. № 74 (2942).

.        Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 03.12.2007 г. № 47. Ст. 4557.

.        Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. (с посл. изм. и доп., внесёнными Протоколом от 28.03.1997г., ратифицированным ФЗ от 08.10.2001г. № 124-ФЗ) // Российская газета. 2000. № 195.

.        Приказ Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2000. № 4.

.        Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 г. № 135 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».

.        Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом».

.        Инструкция Госналогслужбы РФ от 30 мая 1995 г. №32 "О порядке исчисления и уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" // Финансовая газета. 1995. №26.

.        Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" // Собрание законодательства Российской Федерации. 3 июня 2002г. №22. Ст. 2097.

.        Основы Гражданского Законодательство Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года. // Ведомости ВС СССР, 1991, №26.

.        Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.64г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. - №24. Ст. 406.

Научная и учебная литература

1.     Абрамова Т.Е., Богусловский М.М., Светланов А.Г., Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: в 3 т. Ч.3. М., Юрайт-Издат, 2009.

. Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие. М., Белые альвы, 2000.

3.      Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963.

.        Великанов С.Е. Наследственное право в вопросах и ответах. М., 2007.

.        Владимировский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.

.        Волкова Н.А., Кузбагаров А.Н. Наследственное право: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2009.

.        Воронов И.Ю. Развитие института наследования по завещанию в России // Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов и соискателей ИГП РАН. М.: Право, 2008.

.        Гаврилов Э.П. Наследование интеллектуальных прав // Патенты илицензии. - 2008. N 4.

.        Гущин В.В. Наследственное право России: учебник / Гущин В.В., Гуреев. - М.: Эксмо, 2009.

.        Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Т.3. 6-е издание, перераб. и доп./ Н.Д.Егоров, И.В.Елисеев и др.; Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К.Толстой. - М., ТК «Велби», Проспект. 2008.

11.   Гришаев С.П. Комментарий к законодательству о наследовании. М., СПС КонсультантПлюс, 2009.

12.    Грудцына Л.Ю. Наследственное право в таблицах и схемах с комментариями.- М.: Эксмо, 2006.

.        Диордиев О.Н. Плюсы и минусы нового наследственного права и проблемы нотариата и суда при применении нового законодательства // Нотариус. 2009. № 3.

.        Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение. Вестник ЛТУ. Право. Вып. 3. 1988. № 6.

15.   Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 6-е. М., Статут, 2009.

16.    Зайцева Т.И., Е.Ю. Юшкова. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике. М., Издательская Группа Закон, 2009.

.        Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам, М., Издательство «Волтер Клувер», 2008.

.        Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации(учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая - 2-е изд. перераб. и доп. / под ред. А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009.

.        Манылов И.Е. Наследование жилых помещений. М., Статут, 2008.

20.   Матинян К.А. Право на отказ от наследства и возможности его реализации // Нотариус, 2009, N 6.

. Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX-XIV вв. Монография. М., Изд. «Зерцало», 2002.

22.    Немков А.М. Очерки истории наследственного права. Воронеж, 1979.

23.   Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть.Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: Статут, 2010.

. Статистический отчет Федеральной нотариальной палаты за 2009 год// Нотариальный вестник, 2010, № 2.

25.    Суханов Е.А. Гражданское право. Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права. Учебник. Т. 4. Под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2008.

26.   Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. (По изд. 1907 г.). М.: Статут (МГУ), 2007.

27.    Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

Судебная практика

1.     Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 2.

2.      Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. №8. 2009. № 1. 2010.

3.     Постановление Президиума Московского городского суда по делу № 44г-284 от 26 июня 2008 года // СПС «КонсультантПлюс».

.       Постановление Московского областного суда от 1 октября 2008 г. N 544 // СПС «КонсультантПлюс».

5.      ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА от 05.12.2006, 28.11.2006 N Ф03-А59/06-1/4330 по делу N А59-827/06-С5// СПС «КонсультантПлюс».

6.     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА от 26.06.2008 по делу N 44г-284// СПС «КонсультантПлюс».

Приложение 1


Случаи наследования по закону

 

Приложение 2


Схема очередности наследования по закону

Похожие работы на - Наследование по закону как институт российского гражданского права

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!