Наследование по завещанию

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Основы права
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    59,16 Кб
  • Опубликовано:
    2012-08-02
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Наследование по завещанию

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Ретроспективный анализ развития института наследования по завещанию

.1Развитие наследования по завещанию в дореволюционный период

.2Развитие наследования по завещанию в Советский период

.3Современное правовое регулирование наследования по завещанию

ГЛАВА 2. Наследование по завещанию

.1 Понятие, форма и содержание завещания

.2 Особые завещательные распоряжения

.3 Недействительность завещания

ГЛАВА 3. Законодательное регулирование осуществления и охраны наследственных прав

.1 Осуществление и охрана наследственных прав

.2 Новеллы наследования по завещанию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Образец завещания общей формы (на все имущество) в пользу одного лица с написанием текста завещания нотариусом со слов завещателя

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Образец завещания, составленного собственноручно завещателем с завещательным возложением на наследника

ПРИЛОЖЕНИЕ В Образец завещания оформленного в присутствии свидетеля

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Образец завещания с возложением

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Образец завещания с завещательным отказом

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Образец завещания с подназначением наследника

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Образец распоряжения об отмене завещания

ВВЕДЕНИЕ

Нотариальная деятельность является важнейшим регулятором жизни в гражданском обществе и призвана обеспечить защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, путем совершения предусмотренных действующим законодательством нотариальных действий от имени Российской Федерации. Исследование вопросов наследования по завещанию, как в историческом аспекте, так и в современных условиях необходимо.

Положения, действующие в данной сфере до этого, принимались в начале 60-х годов 20 века и в определенной мере устарели, но в целом, как отмечают отдельные исследователи - это весьма сложившаяся консервативная подотрасль гражданского права, многое там устоялось и в больших изменениях не нуждается.

Принятие и введение в действие с 1 марта 2002 года части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащий раздел «Наследственное право», кардинальным образом реформировало механизмы распоряжения имуществом на случай смерти, перехода и распределения наследственного имущества. Такое обновление было обусловлено, прежде всего, расширением круга объектов наследственного имущества: теперь в него входят и предприятия, и земельные участки, и жилые дома, и квартиры, и многие другие виды имущества, которых раньше граждане просто не могли иметь в собственности.

Кроме того, требовалось законодательно закрепить расширение права частной собственности граждан в части распоряжения имуществом на случай смерти. В этом смысле, часть третья ГК РФ реализует конституционные положения о свободе распоряжения частной собственностью и свободе наследования, а также о защите этих прав.

В ГК РФ нормы о наследовании по завещанию поставлены на первое место и наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием. Это положение существовало и прежде, но в ГК РФ расставлен ряд акцентов, увеличивших значение завещания. В связи с этим, завещанию придана «главенствующая роль» в наследовании, обрели законодательную форму множество новелл.

Какие же новшества появились в разделе о наследственном праве? Почему завещание выдвинуто на передний план? Какие вопросы о завещании не нашли законодательного закрепления? Оправдано ли введение увеличения очередности наследования? Решена ли проблематика наследственного права? Эти и многие другие вопросы возникают при самом поверхностном взгляде на тему «Наследование по завещанию».

Актуальность темы выпускной квалификационной работы, наряду с вышеуказанными обстоятельствами, подтверждается, следующими аспектами:

Во - первых, данная тема актуальна для рассмотрения в виду фактического отсутствия исследований новелл гражданского законодательства. Если раньше авторы говорили о проекте третьей части ГК РФ, то теперь необходимо констатировать наличие нового закона о наследовании. Закон принят, вступил в юридическую силу и применяется на всей территории Российской Федерации.

Во - вторых, вызывает интерес проведение сравнительного анализа нововведений наследственного права, с нормами ранее действующего законодательства.

В - третьих, несомненно, актуально исследование новых видов завещания, форм его совершения.

В - четвертых, представляет интерес рассмотрение судебной практики сложившейся к настоящему времени.

Говоря о степени разработанности данной темы в юридической литературе, большинстве статей и монографий посвящены проекту третей части ГК РФ в части наследственного права, когда как проект уже был принят Государственной думой Российской Федерации и обрел форму закона. К настоящему времени еще не появилось исследований, посвященных наследованию по завещанию.

Целью дипломной работы является, выявление особенностей наследования по завещанию.

Исходя из поставленной цели диплома, определены следующие задачи:

1) провести ретроспективный анализ развития наследования по завещанию;

) определить понятие сущности содержания и формы завещания;

) исследовать законодательное регулирование осуществления и охраны наследственных прав;

)выявить новеллы наследования по завещанию.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в процессе наследования по завещанию.

Предметом исследования выступают правовые нормы наследования по завещанию.

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, восьми параграфов, введения, заключения, списка использованных источников и приложений. По данной теме были использованы научные труды следующих авторов - Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. - М.: Юридическая литература, 1989. - 192 с., Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. - М.: Изд. ЛГУ, 1965. - 494 с., Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву серия: Классика российской цивилистики. - М.: Статус, 2003. - 558 с.

ГЛАВА 1. Ретроспективный анализ развития института наследования по завещанию

.1 Развитие наследования по завещанию в дореволюционный период

Развитие наследования по завещанию в России в историческом аспекте позволяет проследить путь эволюции наследования в общем, и по завещанию в частности.

Впервые письменное упоминание о нормах наследственного права на Руси содержится в Русской правде, в которой оно характеризовалось классовым подходом законодателя. Наследниками бояр и дружинников могли быть не только сыновья, но и. дочери, у смердов, же при отсутствии сыновей, имущество считалось выморочным и поступало в собственность князя. Наследование по завещанию имело место, однако оно составлялось в устной форме. Наследниками по закону являлись сыновья умершего, а при их отсутствии - дочери.

При наличии большого количества сыновей дочери вообще не получали наследства. Наследственная масса делилась таким образом, что старшие наследники получали движимое имущество и деньги, а младшие - поместье отца.

Однако Русская правда не регулировала переход наследства и родителям от детей и от жены к мужу.

Кроме Русской правды в средние века в России наследственные отношения регулировались Псковской Судной грамотой, в XV в. - Новгородской Судной грамотой, Судебником 1497 г. и Судебником 1589 г.

В Судебнике 1497 г. стал прослеживаться постепенный рост по расширению круга наследников, а также прав наследодателя. Так, в круг наследников по закону входили сыновья наследодателя и его супруга. При наличии сыновей дочери отстранялись от наследования недвижимого имущества. Наследники приобретали не только наследственные права, но и обязанности наследодателя. Завещание стало оформляться официально. Законодателем расширился такой принцип наследственного права, как свобода воли наследодателя: теперь завещателем мог быть любой член семьи.

Дальнейшее развитие наследственного права осуществлялось в ходе реформ, проводимых в России Петром I.

Им был принят Указ 1714 г. «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах», которым была установлена система майората. Наследодатель вправе был завещать недвижимое имущество, по своему усмотрению, только одному сыну. Остальные дети (сыновья и дочери) наследовали в равных долях только движимое имущество. Однако при отсутствии сыновей недвижимое имущество по завещанию наследовали дочери. Наследование по закону имело место при отсутствии завещания.

Эта система выталкивала всех других сыновей наследователя на службу государства.

Указ о единонаследовании был отменен в 1731 г. императрицей Анной Иоанновной, указом которой было установлено, что к наследованию по закону могут призываться все сыновья умершего. В наследство включалось как движимое, так и недвижимое имущество наследодателя. Внуки, которые призывались к наследованию по праву представления, наследовали долю своего отца-наследника, умершего до открытия наследства. Вместе с сыновьями к наследованию призывались дочери и переживший супруг наследодателя. При отсутствии нисходящих наследников к наследованию призывались братья умершего.

В ходе административной реформы, проводимой императором Николаем I с 1833 г., основным источником наследственного права стал принятый впервые в России Свод законов Российской империи.

Наследственное имущество не рассматривалось как единое целое, а делилось на две самостоятельные наследственные части: родовое имущество переходило только к наследникам по закону, а остальное имущество наследовалось в общем порядке.

Наследование по закону допускалось, если:

) в состав наследственного имущества входило родовое имение;

) умерший, не оставил завещания;

) завещано не все наследственное имущество;

) наследники по завещанию не приняли наследства;

)завещание признано недействительным.

Наследование открывалось не только после смерти наследодателя, но и в случае пострижения лица в монашество, признания лица безвестно отсутствующим. Порядок наследования по закону был построен таким образом, что ближайшие нисходящие родственники призывались к наследованию по степени кровного родства. При отсутствии наследников по нисходящей линии наследство переходило к родственникам по боковой линии. Родители и другие восходящие родственники не имели права наследования. Если у наследодателя не было детей, то имущество после его смерти переходило родителям, но лишь на праве пожизненного владения.

Супруг умершего имел право наследования недвижимости в размере одной седьмой и одной четырнадцатой движимого имущества. Имущество считалось выморочным, но если после умершего не оставалось наследников или наследники не претендовали на наследство в течение десяти лет. Выморочное имущество поступало в доход государства, дворянства, губернии, города или села. Завещательное распоряжение можно было составить только в отношении родового имущества. Срок давности в принятии наследства устанавливался в 10 лет с момента его открытия.1

Закон прямо признает недействительными завещания некоторых лиц, особо им указанных:

) несовершеннолетних, не достигших 21 года лиц. Нельзя не признать суровости такого толкования ст. 1019, ведь лиц, достигших 20 лет, призывают к отбытию воинской повинности. Глядя в глаза смерти, они не могут распорядиться своим имуществом, которое может пойти мимо близких ему лиц (жены, родителей);

) недействительны завещания людей, лишенных по суду всех прав состояния;

) монашествующих низших степеней, но не архиериев, архимандритов и прочих монашествующих властей (противоречие в различии прав простых монахов и монашествующих властей);

Несомненно, что не может быть речи о наследнике, если он не пережил завещателя. Но это основное правило не исключает назначения наследником еще не существующее юридическое лицо, так Г. Ф. Шершеневич поставил вопрос о возможности завещания в пользу еще не существующих юридических лиц (организация за счет средств наследодателя санатория, музея и т.п.).1

В частности, закон указывает тех лиц, которые не могут быть наследниками, хотя бы они и пережили наследодателя, к ним относят монастыри, церкви, карантинные чиновники, а также все те лица, которые не имеют права владеть некоторыми недвижимыми имуществами.

В дореволюционном наследственном праве прослеживается законодательное ограничение воли наследодателя. Распорядиться родовым имуществом собственник мог лишь в двух случаях:

) если он не имел ни детей, ни иных нисходящих по прямой линии родственников и в этом случае, минуя своих ближайших наследников м не взирая на степени родства, лицо могло составить завещание в пользу любого родственника, но лишь «того рода, из которого досталось завещаемое избранному или наследнику имущество» (т. X ч.1 ст. 1068 п.2 Свода);

) при наличии нисходящих по прямой линии родственников, завещатель был вправе оставить свое родовое имение или часть его некоторым нисходящим и даже одному из них (т. X ч.1 ст. 1058 п.1 Свода).

Ограничивая свободу завещания родовых имуществ, наш закон дозволяет, конечно, писать завещание в пользу тех ближайших законных наследников, которые и без завещания получили бы наследство.

Кроме общего порядка составления завещания, существовал еще особый порядок. Усиление строгости формы (в отношении завещаний вдов, живущих в Петроградском и Московском Вдовьих Домах), а также ослабление формы завещания (свидетелями при составлении крестьянских завещаний могут быть неграмотные). Но закону нашему известны и другие формы упрощенных публичных завещаний, получающих силу нотариальных завещаний: военно - походные, военно - морские, госпитальные, а также особый вид завещаний - домашние завещания русских за границей, составленные по обряду той страны, где они написаны с явкой их в Российском Консульстве, Посольстве или Миссии (ст. 1077).

Во всех случаях признавалась лишь письменная форма и словесные завещания никакой силы не имели (т. X ч.1 ст. 1023 Свода).

В завещании, наконец, предусмотрен раздел наследства, и не только с указанием доли наследников самого имущества, но и способов его фактического осуществления. Завещатель мог прямо поручить производство раздела душеприказчику. Но закон предусматривает и такие случаи, когда завещатель обошел молчанием вопрос о разделе, тогда закон предоставлял самим наследникам провести раздел полюбовно (т. X ч.1 ст. 1315 Свода). Если же наследники не приходили к согласию, то раздел, по истечении 2-х лет со времени подачи суду просьбы о разделе кем-либо из сонаследников, решался в судебном порядке (т. X ч.1 ст. 1315, 1317, 1318 Свода). Документом раздела или разделительным актом служила раздельная запись, совершенная по «Положению о нотариальной части» (т. X ч.1 ст. 1337 Свода).

В русском быту исполнение воли завещателя душеприказчиками нередкое явление, а между тем, в законах имеется беглое упоминание о душеприказчиках: «Духовное завещание исполняется душеприказчиками и самими наследниками, по воли завещателя» (ст. 1084).

Проведенный анализ развития наследования по завещанию в дореволюционный период, позволяет сделать вывод о том, что законодатель несколько ограничивает волю наследодателя, в русском дореволюционном наследственном праве отсутствует институт обязательной доли, а также законодательный запрет условных и срочных завещаний.

1.2Развитие наследования по завещанию в Советский период

Октябрьский переворот 1917 года не мог не затронуть институт наследования в гражданском праве. В период с октября 1917 года и до 27 апреля 1918 года наследственные правоотношения регулировались старыми законами царской России.

Новая идеология не признавала частной собственности и призывала любыми путями лишить граждан данного блага, а поскольку переход «личной» собственности был возможен в порядке наследственного правопреемства, оно было ликвидировано одним из первых декретов советской власти.1

Большой вклад в дело признания наследственного права был сделан великим русским цивилистом В.И. Серебровским в монографии «Очерки советского наследственного права».2В.И. Серебровский вполне обоснованно указывает на неразрывную связь наследования и собственности. Отсюда неизбежен вывод, что наследственное право объективно необходимо в любом обществе.

В 1917 г. был принят Декрет «О земле», которым отменялась помещичья собственность на землю без выкупа. Земля, ее недра, леса, воды признавались всенародной собственностью. 27 апреля 1918 г. был издан Декрет ВЦИК РСФСР «Об отмене наследования», по которому имущество умершего, являющееся трудовой собственностью и не превышающее 10 000 рублей, поступало в управление и распоряжение супруга, прямых родственников, братьев (сестер) умершего. Этим Декретом и специальным постановлением Наркомюста РСФСР от 21 мая 1919 г. было практически уничтожено наследование частной собственности, которая после смерти ее владельца становилась достоянием государства. Нетрудоспособные и не имеющие прожиточного минимума супруг и ближайшие родственники умершего получали от государства содержание из имущества, оставшегося после смерти наследодателя.

Однако после окончания Гражданской войны и начала восстановления экономики РСФСР Декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. вновь был введен институт наследования. Право наследования по завещанию и по закону стало принадлежать супругу и прямым нисходящим потомкам в пределах общей собственности наследства 10 тыс. золотых рублей.

Наследственное право получило свое дальнейшее развитие в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. Имущество умершего больше не делилось на трудовую и нетрудовую собственность. Допускалось наследование как трудовой, так и нетрудовой собственности. Наследниками могли быть: супруг, прямые нисходящие родственники, нетрудоспособные и неимущие лица, находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Запрещалось завещать имущество в пользу посторонних лиц, в том числе при отсутствии наследников по закону. Кроме того, Кодекс 1922 г. ввел завещание, предоставил завещателю право на завещательный отказ и подназначение, а также на лишение наследников по закону наследства. При этом доля причитающегося им наследства переходила в собственность государства. ГК РФ РСФСР допускал наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. золотых рублей за вычетом долгов умершего. Если стоимость наследства после вычета всех долгов превышала эту сумму, то излишек наследства переходил в доход государства.

Большим ограничением наследственного правопреемства в тот период был Декрет «О наследственных пошлинах» 1922 г. Наследственное правопреемство ограничивалось также и Декретом ВЦИК от 11 ноября 1922 г. «О наследственных пошлинах». В соответствии с ним, если доля наследственного имущества составляла от 6 до 10 тысяч рублей золотом, наследник обязан платить пошлину в размере 4% стоимости наследственной доли. Если же стоимость наследства превышала 10 тысяч рублей, то с каждых последующих 10 тысяч пошлина повышалась на 4%. Однако общая сумма наследственной пошлины не могла превышать 50% стоимости наследства.

В 1926 г. был отменен предельный размер наследства и расширен круг наследников, в который вошли усыновленные дети и их потомки.

В 1928 г. появился институт обязательной доли в наследстве, в связи с чем, наследники, не достигшие совершеннолетия, стали получать не менее ¾ доли, которая им причиталась по закону. Наследодатель имел право завещать имущество государству и его органам, государственным, а также партийным организациям. Стало возможным наследование по закону и по завещанию всего наследственного имущества независимо от его стоимости. Наследники, проживавшие совместно с умершим, получали имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и обиходу, сверх причитавшейся наследственной доли из имущества умершего.

В 1944 г. был принят Указ Президиума ВС СССР от 8 июля «Об усилении государственной помощи беременным женщинам, и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного знака «Мать - героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». Этим указом только зарегистрированный брак стал порождать права и обязанности супругов. Лица, состоявшие в фактических брачных отношениях, не признавались супругами и, как следствие, не могли наследовать друг после друга.

Завещание должно было содержать определение тех лиц, к которым в случае смерти завещателя должны перейти указанные в завещании права. Распоряжения, в которых не были определены тем или иным путем наследники, не могло рассматриваться в качестве завещания.

К завещанию как к одному из видов сделки применялись все основные положения советского гражданского права, которые действовали в отношении любой сделки. Это, в частности, относилось и к неполноценности воли завещателя, даже дееспособностью лица, что в свою очередь оказывало влияние на действительность совершаемого им завещания.

По окончании Великой Отечественной войны в 1945 г. был принят Указ Президиума ВС СССР «О наследниках по закону и завещанию», в котором впервые в СССР была установлена очередность призвания к наследованию. Было установлено три очереди наследников:

) дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители, другие нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти;

) трудоспособные родители;

) братья и сестры наследодателя.

Внуки и правнуки стали наследовать по праву представления.

Указ устанавливал также, что обязательной долей наследства обладали все нетрудоспособные наследники. Наследодатель был вправе завещать свое имущество посторонним лицам, но только при отсутствии наследников по закону.

Важной вехой в истории развития наследственного права стало принятие Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.

ГК РФ содержал всего 35 статей, посвященных наследованию, на основании которых к наследованию по закону при отсутствии завещания призывались ближайшие родственники наследодателя (родители, дед и бабка, дети, родные братья и сестры, внуки).

Если ближайших родственников не было, то имущество переходило к государству.

С началом перестройки в СССР 1986 г. и особенно с распадом СССР в 1991 г. образовался ряд проблем, связанных с расширением круга участников гражданско - правовых отношений, появлением частной собственности на средства производства, интегрирования России в мировую экономическую систему. Эти проблемы были решены только с введением в действие с 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса РФ, созданного на принципах универсального наследственного правопреемства, свободы завещания и др.

Таким образом, развитие наследственного права, как в советской, так и в постсоветской период свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы советской власти. Происходит расширение круга наследников по закону, закрепления принципа свободы завещания, расширение круга переходящих по наследству имуществ. История развития наследственного права в послеоктябрьский период доказывает, что нельзя вводить правовые нормы, противоречащие природе человека.

1.3 Современное правовое регулирование наследования по завещанию

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, как и регулирование отношений собственности, имеет комплексный, межотраслевой характер, и состоит: во - первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско - правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество; во - вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения; в - третьих, в закреплении законных способов защиты прав наследования граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.1

Конституцией Российской Федерации 1993 года2 гарантирует право граждан иметь в собственности любое имущество, не запрещенное законом. В статье 35 Конституции гарантии права частной собственности, свобода распоряжения ею провозглашены наряду с гарантиями права наследования. Кроме того, правовые гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены гражданскими, семейными и иными нормами, регулирующими институт наследования.

Кроме вышеуказанных федеральных законов, прежде всего, необходимо выделить Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года,13в которых регламентированы правила нотариального удостоверения завещаний, а также порядок их изменения, дополнения или отмены.

Также к отношениям по наследованию применимы нормы Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», ст. 25 которого предусматривает, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций по завещанию либо по закону наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. Кроме того, отдельные нормы наследственного права содержатся в Патентном законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517 (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.);

Наряду с законодательными актами, к отношениям наследования применимы и подзаконные нормативные акты. Среди них можно выделить:

Постановление СМ СССР от 19 ноября 1984 года. № 1153 «О порядке выдачи заработной платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего».

Следует отметить, что с принятием части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 2002 года, решена одна из главных задач по систематизации законодательства так, чтобы исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций, т. к. на практике существуют ситуации, когда органы власти субъекта Российской Федерации принимают нормативный акт, направленный на регулирование наследственных правоотношений. Так, например, решением областного суда отказано в признании недействительным нормативного акта исполнительного органа субъекта Российской Федерации, регулирующего порядок передачи имущества престарелых граждан и инвалидов территориальным органам социальной защиты населения по завещаниям и договорам пожизненного содержания с иждивением. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила указанное решение и вынесла новое решение о признании обжалуемого нормативного акта недействительным по следующим основаниям. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации (п. «о» ч. 1 ст. 71). По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст.76).

Отношения, для упорядочения которых принят оспариваемый акт, регулируются Гражданским кодексом РФ (ст.ст. 601 - 605) и Гражданским кодексом РСФСР 1964 года (раздел VII «Наследственное право» в действующей части), поэтому исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации неправомочен был принимать нормативный акт по вопросам, относящимся исключительно к ведению Российской Федерации.

С выводами суда о том, что оспариваемым актом регулируются лишь такие отношения, которые возникли после того, как были выполнены все условия, связанные с заключением договора пожизненного содержания с иждивением или с принятием наследства по завещанию, согласиться нельзя, поскольку и после этого могут возникнуть отношения, которые регулируются гражданским законодательством.1

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что регулирование наследственных правоотношений находится в исключительном ведении Российской Федерации.

Нужно отметить, с которого времени, и к каким отношениям применяются правила новой части ГК РФ. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26.11.01. №147 ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» новые правила о наследстве применяются к отношениям, возникшим после введения ее в действие, т.е. после 1 марта 2002 года. Если же отношения по наследованию возникли до 1 марта 2002 года, то новые правила ГК применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после этой даты, а если наследство было открыто до 1 марта 2002 года, и срок принятия наследства еще не истек, то круг законных наследников будет определяться новыми правилами. Завещание, которые были составлены до этой даты, даже если они не соответствуют новым правилам, не могут быть признаны недействительными. Правила об обязательной доле наследства, увеличенной в новом гражданском кодексе, применяются к завещаниям, составленным после этой даты.

Учитывая выше изложенное, следует отметить, что с принятием части третей ГК РФ решена одна из главных задач по систематизации законодательства, с целью исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций.

ГЛАВА 2. Наследование по завещанию

.1 Понятие, форма и содержание завещания

наследование завещание законодательный регулирование

В гражданско - правовой науке наследование по завещанию дается как наследование на условиях и в порядке, определенных волею наследодателя в соответствии с законом. Составленное наследодателем, при его жизни, завещание в совокупности с фактом смерти наследодателя образует тот сложный юридический состав, который и порождает наследственные правоотношения, именуемые наследованием по завещанию.1

Гражданское законодательство Российской Федерации, ранее не содержащее определения «завещания» в настоящее время закрепляет (ст. 1118 ГК РФ), что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Следует отметить, что термин «завещание» применяется в двух значениях: так называется как сам документ, в котором находит выражение воля завещателя, так и акт выражения воли завещателя. В последнем значении, завещание представляет собой одностороннюю сделку и не предполагает какого - либо встречного волеизъявления другого лица. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследника с его содержанием или возражения против него.2

Завещание - это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме (образец см. в приложении А).

Завещание - это односторонняя сделка, поэтому для его совершения не требуется согласие лица, указанного в завещании. Не требуется согласие и других наследников. Но с другой стороны, правовая природа завещания, как юридического акта, остается не вполне ясной. Неясность обнаруживается в том, что с одной стороны, завещание есть односторонняя юридическая сделка, с другой - она требует впоследствии согласия наследника на принятие наследства. Кроме того, завещание резко отличается от юридических сделок своей строгой формой. Содержание завещания определяется наследодателем вне зависимости от воли других лиц. Кроме того, лица, которые оформляют завещание, удостоверяют его, а также лица, принимавшие в этом участие (свидетели), обязаны сохранять тайну о составлении завещания и о его содержании. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренных законом (ч. 2 СТ. 1123 ГК РФ). Если желает сам наследодатель, то он вправе известить заинтересованных лиц о содержании завещания или вручить им завещание.

Также не требуется чье - либо согласие, для того чтобы завещатель в любое время изменил или отменил (в том числе дополнил) свое завещание без указания причин (ст. 1119 ГК РФ).

Итак, завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. Необходимо отметить, что при жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Более того, завещатель, определяя судьбу одного и того же имущества (например, менять (переназначать) наследников квартиры), при этом действительным будет последнее решение, может при жизни составить несколько завещаний. Таким образом, вступление в силу завещания как бы откладывается на неопределенный срок. Этим завещания отличаются от других видов распоряжений.1

Несмотря на то, отмечает Барщевский М.Ю., в практике имеются случаи, когда суды признают действительным завещания, составленные от имени двух лиц, по конкретному делу «суд обратил внимание на то, что составление завещания от имени двух лиц не противоречит закону».2

Следует отменить, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением страхователя на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю.3

В судебной и нотариальной практике есть случаи, когда завещатель, указав определенное лицо в завещании наследником конкретного имущества, фактически передает имущество будущему наследнику, а тот, в свою очередь, обязуется предоставить завещателю пожизненное содержание. В данном случае имеет место двусторонняя сделка, сводящаяся, по существу, к договору об отчуждении имущества с условием пожизненного содержания.

Поскольку наследодатель в любое время может изменить или отменить ранее составленное им завещание по причине совершения противоправных действий, поэтому он сам может осуществить защиту от посягательств на свободу завещания. Такие его действия можно рассматривать как самозащиту гражданских прав (путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права), и они осуществляются самостоятельно, без обращения в государственные органы. Безусловно, завещание, как и любая другая сделка, заключенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признано судом недействительной. Однако представляется, что такое возможно лишь после смерти наследодателя по иску заинтересованных лиц. Поскольку при жизни наследодатель сам вправе осуществить свою защиту, то нет необходимости в применении мер государственного принуждения, а иное решение вопроса привело бы к необоснованному ограничению прав наследодателя.

Кроме того, вопрос о действительности завещания реально возникает только после открытия наследства, а до того времени завещание юридической силы не имеет. Полагаем, из этих же соображений в текст части третьей Гражданского кодекса РФ включена норма о том, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (п.2 ст. 1131 ГК РФ). В связи с этим, следует признать, что до открытия наследства юрисдикционная форма защиты, требующая вмешательства компетентных органов (в данном случае - подача искового заявления о признании завещания недействительным) наследодателем, как правило, не используется. Обращение же к этой форме защиты возможно, например, при наличии препятствий для выражения «последней воли» со стороны нотариуса, отказывающегося в удостоверении завещания. Защита права происходит в судебном порядке при обжаловании отказа в совершении нотариальных действий по правилам особого производства (гл.37 ГПК РФ от 14.11.02г.)

В цивилистической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.1Так, например, Серебровский определяет завещание как «распоряжение гражданина на случай смерти в своем имуществе, сделанное в установленной законом форме. Завещание делается на случай смерти и этот признак является наиболее характерным для завещания».2

В юридической литературе выражение завещания является довольно условным и его принято называть последней волей гражданина. Нет никакой необходимости составлять завещание перед своей смертью, т. к. оно может быть составлено задолго до смерти. Завещание лишь является распоряжением на случай смерти. При завещании правовые последствия, как правило, возникают с момента открытия наследства. Однако до этого момента, завещание может иметь определенные правовые последствия: вновь составленное завещание может повлечь за собой изменение ранее составленного завещания.

Завещание обычно относят к срочным сделкам, поскольку смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно. В тоже время, завещатель в любой момент может отменить или изменить ранее составленное завещание. По этому завещанию, как односторонней сделке, присущ и известный элемент условности. Акт составления завещания до тех пор, пока не наступила смерть завещателя, отнюдь не является бесповоротным и необратимым.

Составленное завещание, независимо от содержания, никакого наследственного правоотношения не порождает. С другой стороны, завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом - открытием наследства, приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.

Завещание является распоряжением гражданина о принадлежащем ему имуществе. Предметом имущества может быть любое имущество, принадлежащее завещателю, независимо от его характера (деньги, ценные бумаги, предметы домашней обстановки и т.д.). При этом важно, что предметом завещания не могут быть имущественные права, которые тесно связаны с личностью наследодателя, и которые гражданин не может уступить другому лицу при жизни: нельзя завещать право на получение алиментов и т.д.). Наследодатель может лишить в завещании права наследования (лишить наследства) всех своих наследников и этим ограничиться. Он может в любом соотношении распределить доли в наследстве между указанными в завещании наследниками по завещанию, оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, составить особые завещательные распоряжения в виде подназначения наследника, завещательного отказа, возложения и т.д.

Таким образом, как гражданское законодательство, так и законодательство о нотариате нацелены на то, чтобы максимально обеспечить соблюдение принципа свободы завещания, а это невозможно, если завещателю не будет гарантировано, что как составление завещания, так и содержание завещания останутся в тайне. При жизни завещателя справки о завещании не выдаются, поскольку завещание обретает юридическую силу лишь после смерти завещателя.

Форма завещания имеет большое значение. Завещание - сделка, которая для своей действительности требует обязательного соблюдения установленной законом формы, а несоблюдение требуемой формы влечет недействительность завещания.

Законодатель также широко определяет круг случаев, когда завещания, удостоверенные уполномоченными на то должностными лицами, приравниваются к нотариальным (ст. 1127 ГК РФ) предписывая, в виде общего правила, чтобы завещание было удостоверено у нотариуса.

Форма завещания устанавливается, в данное время, исходя из законодательства о нотариате и, прежде всего ст. 1124 ГК РФ, а также более детализировано указана в Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий».1

Нотариальные действия по удостоверению завещания могут осуществлять, согласно Закону РФ «О нотариате», помимо нотариуса, должностные лица органов исполнительной власти, а также лица, осуществляющие консульские функции. На момент принятия Основ, к лицам органов исполнительной власти относились и сельсоветы, но после принятия Конституции РФ 1993 года, сельсоветы трансформировались в органы местного самоуправления, не имеющие никакого отношения к органам государственной исполнительной власти, но продолжали удостоверять завещания. Однако отмечено немало случаев предъявления исков о признании таких завещаний недействительными. Есть также иски об обжаловании отказа нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство на основании завещаний, удостоверенных подобным образом.

Кроме того, к нотариально удостоверенным документам в соответствии со ст. 1127 приравниваются следующие завещания:

) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части;

2)завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3)завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

)завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5)завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Хотя перечень должностных лиц, имеющих право удостоверять завещания, не изменился по сравнению с ранее действовавшим законодательством, однако сама процедура их удостоверения претерпела некоторые изменения. Так, завещания, удостоверенные указанными должностными лицами, должны быть подписаны в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетелем. Следует отметить, что перечень лиц, имеющих право удостоверять завещания, которые приравниваются к нотариально удостоверенным, исчерпывающе представлен в законе и расширенному толкованию не подлежит.

Инструкция «О порядке совершения нотариальных действий» закрепляет, что нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленных в соответствии с законодательством и предоставленных ими нотариусу лично, причем гражданство лиц обратившихся к нотариусу значения не имеет. В практической деятельности у нотариусов возникает вопрос, как определить дееспособность граждан, обращающихся за удостоверением завещаний (имеется в виду не возрастная дееспособность). Иногда граждане, признанные недееспособными судом, ведут себя, как нормальные люди. Нотариусы обязаны также отказывать в удостоверении завещания по общим правилам удостоверения сделок дееспособным лицам, если последнее находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (п.62 вышеназванной Инструкции).

Завещание можно оформить в любой нотариальной конторе. Но целесообразнее оформить завещание по месту своего жительства в нотариальной конторе, которая наделена правами на действия, связанные с введением в право наследования, охраной наследственного имущества. После открытия наследства наследники должны будут обратиться в контору, по месту последнего жительства наследодателя, за получением свидетельства о праве на наследство. Также если у наследников было завещание, которое утеряно, то им будет проще обратиться за дубликатом завещания, имеющим силу подлинника. В случае если в населенном пункте, где проживает наследодатель, отсутствуют нотариальные конторы, то завещание может быть удостоверено должностными лицами органов исполнительной власти, имеющими право совершать нотариальные действия, - органов местной администрации (ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате).

Как только представится возможность, лицо, удостоверившее завещание, обязано отправить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Кроме того, если есть возможность пригласить нотариуса, лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все необходимые меры для приглашения нотариуса к завещателю.

В случае удостоверения завещания вне помещения нотариальной конторы в удостоверительной подписи производится дополнительная отметка, содержащая указание места, где оно было удостоверено.

Требование закона об указании места и времени составления завещания имеет существенное значение для разрешения спора о его подлинности, при оспаривании дееспособности завещателя в момент составления завещания либо при наличии двух или нескольких завещаний, когда надо установить, которое из них, как составленное позднее, имеет юридическую силу.

В соответствии со ст. 1121 ГКРФ каждый гражданин может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, а также юридических лиц или государства. Наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону, не указывая причин.

Если наследник лишен в завещании наследства, то он не получит никакого имущества наследодателя. Если же в завещании какой - либо наследник по закону не указан, и завещано не все имущество, то такой наследник сможет претендовать на незавещанное имущество умершего.

При этом наследник может присутствовать при составлении завещания, только если этого пожелает наследодатель. Необходимо отметить, что ранее в законе такого правила не было.

Пример из судебной практики коллегии по гражданским делам Тамбовского городского суда:

Иванов В.А. обратился с иском к Сидоровой Л. И. о признании завещания - недействительным. 22 октября 1995 года умерла его бабушка, Семенова З. П. Открылась наследственная масса в виде однокомнатной квартиры. Иванов В. А. является единственным наследником по закону. В нотариальной конторе Советского района г. Тамбова Иванов узнал, что имеется завещание на имя дальней родственницы Сидоровой Л. И. При жизни бабушка говорила, что последняя водила ее к нотариусу. Какие бумаги она подписала, бабушка не знает, потому что является инвалидом по зрению.

Решением Советского районного суда г. Тамбова по данному делу от 26.08.96 г. в удовлетворении иска Иванову было отказано. Тамбовский городской суд, рассматривая дело по кассационной инстанции, отменил решение Советского районного суда и отправил дело на новое рассмотрение, мотивируя это тем, что районный суд не принял мер к всестороннему и тщательному исследованию обстоятельств дела. В частности, не исследован вопрос, могла ли 80 - летняя старушка, являющаяся инвалидом по зрению, сама прочитать и подписать завещание. Кроме того, выяснилось, что Сидорова присутствовала при составлении завещания, что является противозаконным.

В третьей части ГК РФ данная ситуация регулируется ст. 1125, в которой допускается присутствие свидетеля по желанию завещателя при составлении завещания, а так же регулируются случаи удостоверения завещания, которое завещатель не может прочитать лично. Нотариус предупреждает свидетеля о необходимости соблюдать тайну завещания ст. 1123 ГК РФ.

На практике так же у граждан возникает вопрос о возможности подписи под чужим завещанием. Например, муж хочет оставить завещание, но не может сам его подписать, так как является инвалидом первой группы. Кто имеет право подписывать за него завещание? Может ли за него это сделать жена как один из наследников? Так, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина (п.3 ст.1125 ГК РФ). Но согласно п.2 ст.1124 ГК РФ существуют исключения из числа свидетелей, и жена как наследник, не может подписывать завещание за своего супруга.

Законодательством так же предусматривается возможность составления так называемого «закрытого завещания», что означает следующее: гражданин может совершить завещание, не открывая его содержания ни нотариусу, ни свидетелям, ни другим лицам. Закрытое завещание, написанное и подписанное завещателем, в заклеенном конверте передается нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят свои подписи на конверте. Этот конверт, в присутствии свидетелей запечатывается нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о гражданине, от которого им принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, данные о каждом свидетеле. Принимая конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю о правах необходимых наследников, сделав об этом запись на втором конверте, а также выдать гражданину документ подтверждающий принятие закрытого завещания. По представлению свидетельства о смерти завещателя, нотариус, не позднее чем через 15 дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. Текст оглашается нотариусом, о чем составляется протокол, содержащий полный текст завещания. Наследникам выдается полный текст завещания и нотариально удостоверенная копия протокола. Подлинник завещания хранится у нотариуса.

При удостоверении завещания нотариус или должностное лицо, обязано проверить содержание завещания (кроме случаев составления закрытых завещаний) на соответствие условий закону.

Так, завещатель может распорядиться только теми имущественными или личными неимущественными правами, которые могут переходить по наследству. Но это не означает, что при совершении завещания нотариус может потребовать документы, подтверждающие право собственности или другое право на имущество. Нотариус или должностное лицо обязано указать, что определенные права не могут переходить по наследству. Кроме того, нельзя совершить завещание в чью - то пользу с указанием того, что наследник должен в ответ совершить какие-то действия в пользу наследодателя.

Так, нельзя передать по завещанию квартиру с условием, что наследник будет оказывать материальную помощь до смерти наследодателя, поскольку завещание - это односторонняя безвозмездная сделка. Такое завещание ничтожно как притворная сделка, имеющая цель - прикрыть другую сделку. В данном случае необходимо заключать двусторонний договор о ренте, о ренте с материальным содержанием.

В завещании не должно быть условий с ограничениями прав наследников в последующем распоряжении этим имуществом. Нельзя в завещании указывать условия, ограничивающие личные права и свободы наследников, например, право на вероисповедание, право на выбор места жительства, право на имя, выбор профессии, запрет вступать в брак. Такие условия впоследствии могут быть признаны недействительными.

Характерными условиями правомерных условий, оговариваемых в завещании, может служить, например: получение наследственного имущества по достижении определенного возраста или по прошествии стольких - то лет со дня смерти наследодателя, прекращение злоупотребления алкоголем и т.д.

В случае спора о правомерности условия, указанного в завещании, его действительность определяется в судебном порядке.

Завещать можно только свое имущество. Но поскольку правовые последствия завещания возникают лишь после смерти наследодателя, то действительный состав имущества будет определяться на момент открытия наследства. Наследодатель вправе завещать любое имущество, в том числе и то, которое он может приобрести в будущем. Наследство открывается только в отношении того имущества, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства (ст. 1120 ГК РФ). То есть у гражданина на момент составления завещания этого имущества может и не быть, но он приобретет его в будущем, либо он к моменту смерти его продал или подарил, ведь завещатель вправе распорядиться своим имуществом по своему усмотрению, несмотря на то, что он его завещал. В случае если завещанное имущество на момент открытия наследства не принадлежало наследодателю, то этот вопрос разрешается в судебном порядке.

Так, в суд обратилась Т. с иском к Д. о признании недействительным части завещания К. и признания за ней права собственности на ½ квартиры. Суд установил, что Т. является дочерью от первого брака умершего мужа К. - Т.И. Квартира была приобретена супругами Т.И. и К. во время брака и являлась общей собственностью. После смерти отца 11.03.98 г. его дочь Т. вступила в права наследования, фактически приняв наследство. Т. не оформляла право собственности на квартиру, поскольку распоряжаться своей частью пока не хотела. К. оформила завещание на своего брата Д.,. передавая по нему всю квартиру. К. умерла 15.12.2000 г. Д. вступил в права наследования, подав в нотариальную контору заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, в том числе на спорную квартиру. Т. оспорила завещание в суде. Суд иск удовлетворил частично, признав за дочерью право на ¼ часть квартиры, а за наследником К. на ¾ части квартиры. Квартира принадлежала супругам К. и Т.И. на праве общей собственности, доли признаются равными. После смерти мужа Т.И., его доля в квартире в соответствии со ст. 532 ГК РСФСР перешла по наследству к его жене и дочери в равных долях, то есть по ¼ части квартиры. После смерти К. по завещанию переходит не вся квартира, а лишь принадлежащая наследодательнице часть, то есть ¾ квартиры.

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве, и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

Подводя итог по исследованным материалам, можно сделать несколько выводов. В законодательстве термин «завещание» употребляется в двух значениях: завещанием называется документ, в котором находит свое выражение воля завещателя, и сам акт выражения воли завещателя, который в последнем своем значении представляет собой одностороннюю сделку.

С уверенностью можно сказать, что форма завещания имеет большое значение. Завещание - сделка, которая для своей действительности требует обязательного соблюдения установленной законом формы, а несоблюдение требуемой формы влечет недействительность завещания.

Завещание является документом, составленным с соблюдением правил Гражданского кодекса о его форме, и помимо данных о том, кем, когда, где и в отношении кого оно составлено, должно содержать хотя бы одно распоряжение об имуществе завещателя на случай его смерти.

2.2 Особые завещательные распоряжения

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1121 регламентирует, завещатель может подназначить другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство, откажется от него, не будет иметь право наследования или отстранен от наследования как недостойный.

В соответствии с принципом свободы завещания, завещатель вправе назначить наследником либо отказополучателем любое лицо, либо лишить любое лицо наследства. В научной литературе существует мнение, согласно которому, применение правила о подназначении наследника имеет место в следующих случаях:

  1. если основной наследник умрет раньше открытия наследства;
  2. если он не примет наследства;
  3. если основной наследник лишен права наследования, как недостойный.

По мнению М.Ю. Барщевского, к этим основаниям необходимо добавить также невыполнение основным наследником требования наследодателя, выраженного в завещании под отлагательным условием. Например, завещание наследнику имущества, если наследник прекратит паразитический образ жизни и устроится на работу.1

Подназначение наследника соприкасается с наследованием по праву представления, наследственной трансмиссией и приращением наследственных долей. Вопрос о соприкосновении подназначения наследника с наследованием по праву представления может возникнуть тогда, когда в свою очередь, есть прямые нисходящие, но наследодатель подназначил ему наследника, который к этим прямым нисходящим не относится. Кто в этом случае будет призван к наследованию: подназначенный наследник или внуки и правнуки наследодателя? По действующему законодательству, ответ может быть только один - подназначенный наследник.

На случай, если наследник умрет после открытия наследства, не успев принять наследство в установленные сроки, то подназначение наследника недопустимо. Например, наследник погиб в авиакатастрофе через 1 месяц после открытия наследства. В этом случае подлежит применению не правила ст. 1121 ГК РФ, а правила ст. 1156 ГК РФ о наследственной трансмиссии.

Когда основной наследник умирает после открытия наследства, тогда возникает внешнее впечатление о соприкосновении подназначения наследника с наследственной трансмиссией. Разграничительная линия проводится в зависимости от того, отказался ли основной наследник до своей смерти от наследства или умер, не успев наследство принять. В первом случае к наследованию призывается подназначенный наследодателем наследник, во втором наследники того наследника, который умер, не успев принять наследство, то есть происходит наследственная трансмиссия.

Суть подназначения наследника (именуется также субституцией) состоит в том, что кроме основного или основных наследников назначается также запасной или запасные наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъекты гражданского права. По сравнению с ранее действовавшем законодательством, сфера действия подназначения наследников по новому ГК стала шире. Так, наследодатель имеет право подназначить наследника не только наследнику по завещанию, но и наследнику по закону. Причем не только на тот случай, если наследник умрет одновременно с завещателем, а также если наследник не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. количество подназначений законом не ограничивается, поэтому завещатель может указать неограниченное количество лиц, выступающих в качестве подназначенных наследников к запасному (подназначенному) наследнику.

Закон ничего не говорит о тех случаях, когда завещание составлено под отлагательным условием, которое не было выполнено наследником, в связи с чем наследник не получил наследства. Представляется, что и в этом случае подназначенный наследник имеет право на получение наследства.

Что же касается соотношения подназначения наследника с приращением наследственных долей, то приращения наследственных долей не происходит, и к наследованию призывается подназначенный наследник, если основному наследнику, отказавшемуся от наследства, был подназначен наследник.

Ст. 1137 ГК РФ предоставляет право завещателю установить завещательный отказ (легат), т.е. возложить на одного или нескольких наследников обязанность передать третьим лицам (отказополучателям) определенное имущество или выполнить обязанность имущественного порядка. Вне завещания назначение отказа не имеет силы; оно должно быть сделано самим завещателем и не может включаться в завещание путем толкования его судом.

0тказополучатель может требовать определенное завещанием имущество или выполнения определенных завещанием действий у конкретного наследника, чья доля обременена отказом. К другим наследникам с таким требованием он обратиться не вправе.

Сущность института завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, составляющих наследство, определенному лицу или лицам передается лишь определенное право. Исходя из этого, легат рассматривается как сингулярное (частичное) правопреемство.

В рассматриваемом правоотношении четко просматриваются три взаимосвязанных субъекта: наследодатель, наследник по завещанию, доля которого обременена завещательным отказом и отказополучатель. Отказополучатель не является универсальным правопреемником, как наследник. В силу этого отказополучатели не несут ответственности по долгам и не платят государственную пошлину. Если до открытия наследства умирает легатарий, завещательный отказ утрачивает силу. Судьбу легата сложнее определить, когда легатарий умирает после открытия наследства. Права и обязанности отказополучателя прекращаются с его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ.

Завещательный отказ подлежит исполнению лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества за вычетом падающих на наследника долгов наследодателя. Если завещательным отказом обременен наследник, имеющий право на обязательную долю, то отказ подлежит исполнению лишь в той части, в какой наследственное имущество, перешедшее к такому наследнику, превышает обязательную долю.

Так, например, гражданин Иванов А. оставил завещание, в котором предметы обычной домашней обстановки и обихода, на сумму 62 000 руб., завещал своему брату, а свой автомобиль, на сумму 580 000 руб., завещал сыну. Кроме того, на сына по завещанию возлагалась обязанность погасить долги Иванова А., а также обязанность купить Семеновой И., однокомнатную квартиру стоимостью 650 000 руб. Сумма долгов после смерти составила 240 000 руб. Таким образом, сын Иванова должен выполнить завещательный отказ в сумме 580 000 - 240 000 = 330 000 руб.

Завещательный отказ является одним из видов завещательных распоряжений, в силу чего указание о нем должно быть облечено в завещательную форму. Установление завещательного отказа в форме какого - либо иного документа (даже нотариально заверенного) не имеет силы. Будучи составной частью завещания, назначение отказа должно быть сделано самим завещателем.

Требование об исполнении отказа отказополучатель может предъявить в течение трех лет со дня открытия наследства. Право получения отказа не переходит к другим лицам, за исключением случая, когда завещатель сам подназначил другого отказополучателя. При переходе наследственной доли, обремененной отказом, в порядке представления к другим наследникам или в случае перехода этой доли к государству, отказополучатель сохраняет право требования, и должником становятся соответственно наследники или финансовый орган государства.

Необходимо отметить, что наследник исполняет завещательный отказ лишь в пределах действительной стоимости унаследованного имущества за вычетом доли долгов наследодателя. Кроме того, обязательная доля перечисленных в ст. 1149 ГК РФ, лиц не может быть уменьшена возложением обязанности исполнить завещательный отказ, и наследники исполняют его только в части, превышающей их обязательную долю.

Наряду с завещательным отказом наследодатель может возложить на одного или нескольких наследников исполнение действий, направленных на осуществление какой - либо общеполезной цели (ст. 1139 ГK РФ). Такими действиями могут быть обеспечение возможности проводить выставки в галерее, принадлежащей наследодателю, возможность пользования библиотекой, фильмотекой, другим имуществом.

Наиболее сложный вопрос, который при этом возникает, состоит в том, чтобы определить, какое именно лицо может требовать от наследника совершения соответствующих действий. Считаю, что определение такого лица зависит от характера общеполезной цели, которая должна быть достигнута. Это может быть и орган местного самоуправления, и общественная организация, и инициативная группа граждан. Допустим, что на наследника возложена обязанность организовать выставку произведений покойного художника в целях их публичного показа. Очевидно, требовать организации такой выставки от наследников может требовать местное отделение Союза художников.

Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследников или на исполнителя завещания. Права и обязанности исполнителя завещания установлены в ст.ст. 1134 - 1136 ГК РФ. Если предусмотрено завещанием, то исполнитель завещания получает вознаграждение сверх расходов, если нет, то он вправе требовать только возмещения необходимых расходов, связанных с исполнением завещания.

Полномочия исполнителя основываются на завещании, если в завещании не предусмотрено иное, то исполнитель, должен принять все необходимые для исполнения завещания меры, в том числе обеспечить переход наследственного имущества в соответствии с волей завещателя, обеспечить меры по охране имущества и по его управлению, если требуется, то заключить договор учредительного имущества в соответствии с гл. 53 ГК РФ, получить денежные средства и иное имущество, причитающееся наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам, и другие. Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе и в других государственных органах и государственных учреждениях.

Исполнитель завещания имеет право совершать все действия, необходимые для исполнения завещания. Исполнитель имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов по охране наследственного имущества и управлению им, но вознаграждение за свои действия не получит, если это не предусмотрено завещанием ст. 1136 ГК РФ.

Особой формой завещательного распоряжения является завещание, сделанное на вкладном документе в сберегательном банке и иных кредитных организациях (ст. 1128 ГК РФ). Такое распоряжение имеет силу нотариального завещания. Однако, теперь права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним (за исключением случаев, предусмотренных п.3 ст. 1128 ГК РФ, где идет речь о расходах на лечение или погребение). Поэтому теперь вклад в банке, завещанный одному лицу, входит в состав наследства и может быть разделен между другими наследниками.

Рассматривать варианты завещательных распоряжений можно бесконечно, ведь принцип «свободы завещания» закрепленный в ст. 1119 ГК РФ, допускает возможность завещать не только любое имущество и не только любым лицам, но и любым образом распределять свое имущество между наследниками, определять доли наследников в наследстве и т. д.

Таким образом, завещатель может поручить исполнение завещания указанному в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.

Также, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию исполнение за счет наследства какой - либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.

Завещатель может возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое - либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Если для исполнения завещательного возложения в завещании выделена часть имущества, то такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания. Можно составить несколько завещаний, содержащих различные завещательные распоряжения, но если в последующем завещании хотя бы одно завещательное распоряжение будет противоречить завещательному распоряжению, содержащемуся в предыдущем завещании, то предыдущее окажется отмененным. Поэтому всегда предпочтительнее составление одного завещания, в которое можно включить самые разные завещательные распоряжения.

2.3 Недействительность завещания

В действующем Гражданском кодексе РФ содержатся специальные нормы, которые достаточно подробно регулируют основания и порядок признания завещания недействительным (статья 1131 ГК РФ), если при совершении завещания допущены нарушения как общие требования, предъявляемые Гражданским кодексом РФ к действительности сделок, так и специальные требования, предъявляемые к порядку совершения завещаний (глава 62 раздела V «Наследование по завещанию»).

Безусловно, поскольку завещатель всегда имеет право изменить ранее сделанное завещание либо вовсе отменить его, составив новое завещание либо не составляя никакого, при жизни завещателя вопрос о признании завещания недействительным возникнуть не может. Споры возникают вокруг того, действительно завещание или нет, и порой нешуточные, после открытия наследства, когда завещателя уже нет в живых, и завещание не может быть ни отменено, ни изменено. Споры эти могут быть вызваны тем, что завещание составлено юридически неграмотно, и подлинную волю завещателя установить довольно трудно. Представляется, что в этих случаях спорящие стороны могут обратиться в суд с заявлением об истолковании завещания и не ставить вопрос о признании его недействительным. Это, однако, не лишает ни одну из сторон права требовать признания завещания - недействительным (в целом или в части).

Если завещатель хотя и не был признан недееспособным, но не отдавал отчет в своих действиях, подвергался давлению со стороны лиц, которые использовали его беспомощное состояние, прислушивался к всякого рода советам и измышлениям, является большим основанием для предъявления таких требований в суде.

Поскольку завещание - это односторонняя сделка, то его, при наличии к тому оснований, можно относить либо к ничтожным, либо к оспоримым сделкам, со всеми вытекающими из этого последствиями. Оно может быть недействительным вследствие пороков содержания, формы, в субъектном составе, а также вследствие пороков воли.

Завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. Отменить завещание можно также, подав соответствующее заявление в нотариальную контору. Отмененное раз завещание (новым завещанием, заявлением об отмене) не восстанавливается, если только акт отмены не будет признан недействительным. Кроме того, если позднее составленное завещание признано судом недействительным, то силу приобретает предыдущее. Из этого следует, что если завещание отменено последующим завещанием, которое в свою очередь, отменено последующим уведомлением, направленным нотариусу, то должно происходить наследование по закону, поскольку ни одного завещания нет.

Наследование по завещанию будет применяться, если завещание совершено в установленном законом порядке, то есть, составлено в письменной форме, собственноручно подписано завещателем (либо другим рукоприкладчиком, в случае невозможности подписи самим завещателем) и нотариально удостоверено или приравнено к нотариально удостоверенным. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. В некоторых случаях, указанных в законе, при составлении, подписании, удостоверении, передаче завещания присутствие свидетеля обязательно, если свидетели будут отсутствовать, то это повлечет обязательную недействительность завещания. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, то по его просьбе оно подписывается другим гражданином в присутствии нотариуса.

Не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; лица с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, за исключением составления закрытого завещания (п. 2 ст. 1124 ГК РФ). Несоответствие свидетеля этим требованиям может являться основанием признания завещания недействительным.

В соответствии со ст. 1126 ГК РФ, завещатель вправе делать закрытое завещание. Завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих требований влечет за собой его недействительность. Закрытое завещание в закрытом конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конвертах свои подписи. Затем нотариус кладет его в другой конверт, на котором записывает сведения о завещателе, месте и дате принятия завещания и данные свидетелей. По представлению свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее 15 дней вскрывает конверт в присутствии не менее чем двух свидетелей и заинтересованных лиц из числа наследников по закону.

В чрезвычайных обстоятельствах завещание можно составить в простой письменной форме (ст. 1129 ГК РФ). Гражданин, который находится в явно угрожающем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности сделать завещание в письменной форме и удостоверить его в надлежащем порядке может изложить свою последнюю волю в простой письменной форме. Завещание должно быть собственноручно написано и подписано наследодателем в присутствии двух свидетелей, из содержания должно следовать, что это завещание. Завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной законом.

Завещание может быть недействительным не только в целом, но и в части (см. ст. 180 ГК РФ), например, в той части, в какой оно нарушает права наследника, имеющего право на обязательную долю. Необходимо стремиться к тому, чтобы воля завещателя была выполнена, если, разумеется, она соответствует закону, а ее формирование и выражение происходило свободно, при рассмотрении споров, связанных с тем, действительно ли завещание или нет.

Сроки исковой давности по недействительным сделкам и порядок исчисления этих сроков определены в ст. 181 ГК. Правила ст. 181 ГК распространяются и на иски о недействительности завещаний (в том числе особых завещательных распоряжений) и последствия их недействительности.

Иски из - за наследства предъявляются чаще всего в спорах против наследников по завещанию. Для предъявления исков против завещаний, назначается двухлетний срок. Практический вопрос сводится, обыкновенно, при исках против завещания к тем спорам, которые возникают до утверждения завещания к исполнению. Таким образом, истцом в споре против действительности завещания может быть всякий претендующий быть наследником. Отсюда, требования посторонних лиц, т. е. лиц, отстаивающих свое право собственности на завещанное имущество, не могут быть относимы к искам против действительности завещания.

Содержание решения суда сводится к тому, чтобы определить судьбу наследства в соответствии с законом и волей завещателя, если она бездефектна, в тех случаях, когда завещание еще не исполнено (например, раздел наследства еще не произведен). Значительно сложнее обстоит дело, если к моменту рассмотрения дела в суде наследство успели разделить, а то и совсем разграбить. В данном случае, необходимо определить последствия раздела наследства или совершения иных действий по исполнению недействительного завещания и нельзя ограничиться квалификацией завещания как ничтожной или оспоримой сделки.

Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Однако зачастую в практической деятельности нотариуса могут возникнуть мелкие ошибки в составлении завещания. Как они могут повлиять на его действительность, рассмотрим на примере из практики:

Признавая завещание А. недействительным в силу ст. 165 ГК РФ, суд указал, что при удостоверении нотариусом завещания «не были соблюдены нотариальная форма сделки и требования по ее регистрации», а именно, нотариус внес в текст завещания исправление месяца «август» на «сентябрь» и в книге реестров нотариальных действий подпись от имени завещателя выполнена не им самим, а другим лицом. Выводы суда Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ сочла ошибочными, указав следующее.

Так, на основании ст. 57 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993г., нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, удостоверение завещаний через представителей не допускается. Согласно действующей на тот момент ст.540 ГК РСФСР (1964г.) завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Таким образом, исходя из смысла данных законодательных норм, завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, лично им представлено нотариусу и нотариально удостоверено. Судом установлено, что приведенные требования по делу были соблюдены.

Что же касается несоблюдения требований удостоверительной процедуры (в частности, удостоверенное завещание не зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий) или нет необходимых реквизитов завещания (отсутствие времени, места его совершения и тем более их исправление), то эти обстоятельства не являются безусловным поводом к признанию такого завещания недействительным. При его оспаривании вопрос о действительности завещания решается судом с учетом исследованных доказательств в их совокупности на основании ст. 56 ГПК РСФСР. По действующему законодательству эти вопросы регулируются ст. 55 - 87 ГПК РФ.2Таким образом, можно сделать вывод, что небольшие ошибки и недочеты нотариуса не влияют на действительность завещания, но невыполнение нотариусом требований закона, относящихся к порядку удостоверения завещания, приводит к признанию его недействительным.

В завещании, кроме случая составления закрытого завещания, должны быть указаны место и дата его удостоверения. Важность указания в завещании места и времени объясняется тем, что, разрешая споры о признании завещания недействительным, суд может столкнуться с рядом вопросов, например, был ли завещатель дееспособен в момент удостоверения завещания; какое из нескольких завещаний имеет силу как более позднее и т.д.

При удостоверении завещания нотариус (должностное лицо) проверяет дееспособность, самоличность и подлинность подписи обратившегося лица на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина. Завещатель должен обладать дееспособностью в момент составления завещания, если дееспособность утрачена позже, это не влияет на действительность завещания. Если же на момент составления гражданин не обладал полной дееспособностью, то это является безусловным основанием для недействительности завещания. Кроме того, в момент составления завещания дееспособный завещатель должен находиться в ясном уме и твердой памяти, быть способным осознавать свои действия и руководить ими. Несо6людение этого правила может повлечь признание завещания недействительным.

Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности, которая признается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и прекращается смертью. Вместе с тем в силу строго личного характера завещания как сделки, оно может быть реализовано только при наличии дееспособности в полном объеме. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1118 ГК завещание может быть совершено гражданин обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Поэтому здесь можно было бы применить термин завещательная правосубъектность, определив последнюю как право гражданина и его способность своими действиями определять на случай смерти судьбу своих прав и обязанностей, которые могут переходить по праву наследования, а также сделать другие распоряжения.

Таким образом, ни лица, недееспособные вследствие психического расстройства, ни несовершеннолетние, т.е. не достигшие 18 лет (за исключением эмансипированных, т.е. лиц, работающих по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителя, усыновителя или попечителя, занимающихся предпринимательской деятельностью и объявленных по решению органа опеки или попечительства (а при отсутствии согласия указанных лиц - по решению суда) полностью дееспособными, а также лиц, вступивших в брак в порядке, установленном законом, до достижения совершеннолетия), ни лица, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, не могут быть завещателями.

Если в отношении недееспособных такой запрет вполне правомерен, то в отношении ограниченно дееспособных вызывает определенные сомнения. Так, в литературе высказывалось мнение о том, что этой категории должно быть предоставлено право завещать, и при этом приводились следующие аргументы:

) лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими средствами, не лишается законом гражданской дееспособности полностью, а лишь ограничивается в ней;

) цель назначения попечительства над указанным лицом заключается в том, чтобы не допустить такого использования гражданином своего имущества, которое идет во вред ему самому, его семье и по своим целям является антиобщественным использованием имущества;

) завещание реализуется после смерти наследодателя и не может быть при его жизни средством использования имущества в целях злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

Спорным является также запрет на возможность завещать имущество несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Как известно, в этом возрасте несовершеннолетние имеют право поступать на работу, самостоятельно получать заработную плату, стипендию и распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами по своему усмотрению.

Правила о недействительности завещания и о требованиях к его форме, применяются к завещаниям, составленным после 1.03.02 г., к совершенным до этого применяются правила о недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания (ст. 7 ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ», принятого 1.11.2001 г.). По Гражданскому кодексу РСФСР 1964 года завещание порождает юридические последствия только тогда, когда оно составлено в установленной законом форме, т.е. составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем (либо другим рукоприкладчиком, в случае невозможности подписи самим завещателем) и нотариально удостоверено или приравнено к нотариально удостоверенным (ст.ст. 540 - 541). Не допускается составление завещания в простой письменной форме, а также доказывание факта завещания в судебном порядке, если завещатель составил распоряжение в такой форме, хотя бы и в присутствии свидетелей. Поэтому, если завещание было составлено до 1.03.02 г. без соблюдения требований к форме в соответствии с ГК РСФСР 1964 года, такое завещание может быть признано судом недействительным.

После смерти М. к его наследнице дочери И. обратилась организация, которая просила признать право на наследство по завещанию, составленному в форме письма к друзьям, где М. указал, что все свое имущество оставляет построенной на его средства библиотеке в деревне, где он родился.

И. иска не признала, указав, что для завещания необходима нотариальная форма, а письмо заменить такую форму не может. Суд первой инстанции иск удовлетворил, кассационная и надзорная инстанции оставили решение без изменения. По мнению суда, отсутствие нотариально удостоверения завещания - не препятствие для удовлетворения иска, поскольку ч. 2 ст. 47 ГК РСФСР дает основание для признания такой сделки действительной.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР решение и все судебные постановления отменила, указав следующее.

В силу ст. 540 ГК РСФСР завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени составления, собственноручно подписано и нотариально удостоверено. Таким образом, закон предписывает обязательную нотариальную форму сделки, несоблюдение влечет ее недействительность. Как видно из материалов дела, письмо написано за 10 лет до смерти наследодателя и нотариально не удостоверено, поэтому являться завещанием оно не может. Суд не вправе признавать истца наследником на основании письма, не имеющего юридического значения.

Если завещатель имел постоянное место жительства за границей, то способность такого лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, форма завещания, основания его отмены, определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления завещания (п. 2 ст. 1224 ГК РФ). Такое завещание не может быть признано недействительным вследствие несоблюдения формы, если оно составлено в соответствии с правом места составления или в соответствии с российским правом.

На практике наиболее часто встречаются ошибки, когда завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях и других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов удостоверяются лечащими врачами, тогда как в силу п.п. 1 статьи 1127 ГК РФ (ранее - ст.541 ГК РСФСР) таким правом обладают только главные врачи, их заместители по медицинской части и дежурные врачи этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальники госпиталей, директора или главные врачи домов для престарелых и инвалидов.

Показаниями свидетелей, медицинскими документами, заключением посмертной судебно-психиатрической и иных экспертиз может быть подтверждено болезненное состояние наследодателя, повлиявшее на его волеизъявление. Все эти доказательства проверяются и оцениваются судом в их совокупности. Безусловно, поскольку разъяснение вопросов психиатрии, медицины во всех случаях требует специальных познаний в этих областях, существенное значение имеет заключение соответствующей экспертизы. Свое несогласие с представленным заключением, являющимся одним из видов доказательств, суд должен мотивировать. Однако это не означает права суда самостоятельно разрешить вопросы, требующие специальных познаний в определенной области науки. Не согласившись с заключением эксперта, суд вправе назначить дополнительную или повторную экспертизу (ст.87 ГПК РФ). Как показало настоящее обобщение, в соответствии с требованиями действующего законодательства, дела о признании завещаний недействительными рассматриваются судами, в основном, правильно. Вместе с тем, следует отметить, что не всегда судами правильно устанавливаются юридически значимые обстоятельства по данной категории дел, не всегда к материалам дела приобщаются оспариваемые сторонами завещательные распоряжения.

Такое завещание должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Несоблюдение формы завещания или удостоверение не тем должностным лицом может повлечь недействительность завещания.

Так например, гражданка Ш. обратилась в суд с иском к сожительнице мужа В. о признании недействительным завещания своего мужа К, который умер в больнице, сославшись на то, что завещание составлено после смерти мужа, медсестрой С. Иск был удовлетворен. В кассационной жалобе В. было отказано. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР оставила решение суда без изменений, указав следующее.

Материалами дела было установлено, что К. пришел в поликлинику к хирургу вместе с В., где они встретили знакомую медсестру С. из больницы. После посещения врача медсестра С. отвела К. в хирургическое отделение больницы и проводила его в палату. В этот же день С. составила завещание от имени К., подписала его и удостоверила у заместителя главного врача больницы. При оформлении и удостоверении завещания должностным лицом больницы не была выяснена подлинная воля завещателя, завещание было составлено в одном экземпляре и передано не завещателю, а С. Завещание не было зарегистрировано, второй экземпляр не был направлен в нотариальную контору. На следующий день К. умер в больнице.

При таких обстоятельствах суд правильно пришел к выводу о том, что при удостоверении завещания К. не была выяснена действительная воля завещателя и не соблюден установленный законом порядок составления и удостоверения завещания, и обоснованно признал его недействительным.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что недействительность завещания не лишает указанных в нем наследников права наследовать имущество этого же наследодателя по закону или на основании другого действительного завещания.

ГЛАВА 3. Законодательное регулирование осуществления и охраны наследственных прав

.1 Осуществление и охрана наследственных прав

В соответствии с действующим законодательством (ст. 1133 ГК РФ), исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (ст. 1134 ГК РФ). Данные нормы не претерпели существенных изменений по сравнению с ранее действующим законодательством. Изменение коснулось только возможности вознаграждения исполнителя.

По общему правилу завещание исполняется наследниками по завещанию, даже если в нем это прямо не указано (в силу самой ст. 1133 ГК РФ).

Если же завещатель возложил исполнение на одного или некоторых из наследников по завещанию, то именно эти лица и обязаны его исполнить.

Указанное общее правило не действует, поскольку завещание (после смерти наследодателя) признано недействительным и другого завещания нет; все наследники по завещанию отказались от наследства; все наследники по завещанию погибли (например, в результате автомобильной катастрофы) после открытия наследства и при этом нет наследственной трансмиссии; завещатель возлагает исполнение завещания на специальное лицо.

Следует заметить, что исполнителем завещания (душеприказчиком) могут быть назначены (ст. 1134 ГК РФ): граждане, входящие в круг наследников по закону (дееспособных к моменту открытия наследства); граждане, не входящие в число наследников по закону; юридические лица.

В завещании наследодатель должен четко и однозначно указать лицо, которому он поручает исполнение. Если таких лиц несколько, необходимо записать, в какой части завещание исполняется каждым из них. При этом указываются фамилия, имя, отчество гражданина - исполнителя завещания, место его жительства.

Кроме того, если исполнение завещания возлагается на душеприказчика, который не является наследником, необходимо получить его письменное согласие. По существу это сделка, которая удостоверяется нотариально.

В соответствии со ст. 1135 ГК РФ завещание должно исполняться в полном соответствии с последней волей наследодателя, изложенной именно в завещании. Нельзя выходить за рамки завещания, нельзя произвольно сужать пределы его исполнения.

После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от обязанностей, как по его собственной просьбе, так и по заявлению наследников, при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.

Исполнитель имеет право на возмещение - за счет наследства - необходимых расходов, фактически понесенных им при исполнении завещания (ст. 1136 ГК РФ). При этом имеются ввиду расходы, не понести которые было невозможно: разница между необходимыми и чрезмерными расходами относится на счет исполнителя завещания. Если наследственного имущества.

Душеприказчик вправе либо осуществить собственноручную надпись на самом завещании о том, что он согласен быть исполнителем завещания; либо изложить свое согласие в специальном заявлении, приложенном к завещанию. Это заявление может быть составлено и в отсутствие нотариуса, но в связи с тем, что такое заявление прилагается к завещанию, оно должно быть удостоверено нотариусом. При этом необходимо сделать отметку в реестре регистрации нотариальных действий (ст. 50 Основ законодательства о нотариате); либо изложить свое согласие в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Такое заявление может быть подано в простой письменной форме. О получении нотариусом такого заявления делается отметка в реестре регистрации нотариальных действий.

В любом случае воля душеприказчика должна быть изложена четко и однозначно. Не допускается выдвижение душеприказчиком каких-либо условий, при наличии которых он согласен быть исполнителем завещания.

Гражданин признается давшим согласие быть душеприказчиком (хотя ни заявление об этом не подавал, ни надписи о таком согласии на завещании нет), если он фактически приступил к исполнению завещания в пределах месяца со дня открытия наследства.

Полномочия душеприказчика должны быть основаны на завещании и удостоверены специальным свидетельством, выдаваемом нотариусом. В случае утраты свидетельства нотариус выдает дубликат.

Душеприказчик должен:

) обеспечить переход к наследникам доли наследства, причитающейся каждому из них: в соответствии с содержанием самого завещания; по закону, если наследодатель завещает часть своего имущества;

) принять меры по охране наследства или по управлению наследством (в т.ч. и путем передачи его в доверительное управление) либо самостоятельно, либо через нотариуса. При этом он должен исходить из интересов наследников;

) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество, поскольку они подлежат передаче именно наследникам;

) исполнить завещательное возложение либо требовать его исполнения от наследников;

) исполнить завещательный отказ.

Закон также предоставляет душеприказчику право вести дела, связанные с исполнением завещания. При этом речь идет и о случаях, когда необходимо выступать в суде и т.п.

Наследодатель может предусмотреть в завещании определенное вознаграждение душеприказчику, которое тот вправе получить за счет наследства.

Конечно, особый интерес вызывают частные вопросы наследования по завещанию. Так, например, на практике возникает вопрос: имеют ли право наследники по завещанию умерших участников общества с ограниченной ответственностью стать участниками общества без согласия других участников, если уставом не определен порядок принятия наследников в состав участников общества? Этот вопрос регулируется нормами ГК РФ, а также Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».1

В соответствии с п.6 ст.93 ГК РФ в случае смерти физического лица - участника общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая ему доля в уставном капитале общества, в порядке универсального правопреемства переходит к его наследникам. На этом основании наследники участника общества с ограниченной ответственностью вправе претендовать на принятие их в члены общества и соответственно на наделении правами и обязанностями, предусмотренными ст.67 ГК РФ и учредительными документами общества с ограниченной ответственностью.

При условии, что уставом общества предусмотрен переход доли умершего участника общества к его наследникам, допускается только при их согласии (п.7, 8 ст.21 Закона) и возможность заявления требования может быть поставлена в зависимость от наличия согласия остальных участников общества. Важно, что если в течение 30 дней с момента обращения к участникам общества получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в согласии (п.8 ст.21 Закона), то подобное согласие считается полученным. Если участники общества отказались дать согласие на вступление в общество наследника, то за последним, остается лишь право на компенсацию рассматриваемой доли за счет общества.

Вопрос относительно прав потенциальных наследников умершего участника общества с ограниченной ответственностью на участие в управлении делами общества, т.е. до момента получения нотариального удостоверенного свидетельства о праве на наследство заслуживает особого внимания. В соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (п.7 ст.21) права умершего участника до принятия наследства осуществляются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом. Следует отметить, что в настоящее время понятие «управляющий наследством» в действующем законодательстве отсутствует. Нотариус может назначить лишь хранителем имущества, требующего управления.1

В части наследственного права до настоящего времени действует новый гражданский кодекс, согласно которому «наследование осуществляется по завещанию и по закону». Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Некоторые так и не успевают определиться и составить завещание. Но если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

В ситуации, когда умирают родители, после которых остаются родные дети, споров по вступлению в права наследования, как правило, не возникает, и свидетельство о праве на наследство получают наследники у нотариуса без обращения в суд. Например, если семья состоит из четырех человек: мать, отец, сын и дочь. После смерти отца наследниками становятся: мать, сын и дочь. Причем необходимо учитывать, что вся наследственная масса должна быть поделена между тремя наследниками поровну. Что делать, если у родителей второй брак и у каждого из родителей имеются свои дети от первого брака? Как правило, раздел наследственной массы в этом случае происходит в судебном порядке.

При рассмотрении таких споров, суды учитывают все обстоятельства, связанные с моментом смерти каждого из родителей, соблюдения сроков вступления наследников в свои права, причины пропуска срока, если таковые имеются и другие обстоятельства.

В вопросе о фактическом вступлении во владение наследственным имуществом регламентируется действия по управлению, распоряжению и пользованию имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, уплату налогов, внесению коммунальных платежей и т.д. Эти конклюдентные действия1могут выражаться в том, что наследник после открытия наследства продолжает владеть и пользоваться теми же предметами, которыми при жизни наследодателя владел и пользовался совместно с ним.

Следует отметить, что проживание наследников после смерти наследодателя в том же жилом помещении, которым он пользовался, всегда рассматривается как принятие наследства (кроме случаев отказа от наследства), поскольку наследники фактически вступают во владение вещами, принадлежащими умершему. Продолжительность такого проживания после смерти наследодателя значения не имеют, достаточно, чтобы наследник хотя бы один день пережил наследодателя. Например, наличие у наследника на руках облигаций, сберегательной книжки, аккредитива расцениваются как доказательство принятия наследства.

Когда наследник фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства, признается принявшим наследство. При этом наследники, для которых право наследования возникает только в случае отсутствия других наследников (например, наследники второй очереди при отсутствии наследников первой очереди) или непринятия ими наследства, могут заявить в тот же срок о своем согласии принять наследство. При этом не имеет никакого значения, будут или не будут они призваны к наследству.

Акт принятия наследства имеет универсальный характер, который распространяется на все наследственное имущество, завещанное наследодателем или положенное по закону, в чем бы таковое не выражалось и где - бы ни находилось. Если наследство находится в разных местах, то, принимая наследство по месту открытия наследства, наследники тем самым принимает наследство и во всех других местах.

Отказ от наследства является односторонней сделкой и, соответственно может быть совершен только дееспособным гражданином или юридическим лицом. Следовательно, ограниченно дееспособные граждане могут отказаться от наследства только с согласия своих попечителей. За недееспособных отказаться от наследства вправе их опекуны, но встречаются случаи, когда подобные отказы принимаются нотариальными конторами при отсутствии согласия органов опеки и попечительства, что является противоречием семейному законодательству.

Однако это не значит, что в данном случае имеет место принятие наследства под условием. Наследник от наследства отказывается, не принимает его, но сопровождает отказ оговоркой, в пользу кого он отказывается от наследства. Если лицо, в пользу которого произошел отказ от наследства, в свою очередь, от наследства откажется, то первоначально отказавшийся от наследства наследник не может взять свой отказ обратно. В этом случае судьба наследства (наследственной доли), от принятия которого произошел отказ, решается по общим правилам наследственного права. В частности, могут быть применены нормы о приращении наследственных долей, переходе наследства как выморочного к государству.

Из этого следует, отказ от наследства, так же как и акт принятия наследства, носит безусловный, безотзывный (бесповоротный) характер. Статья 1159 ГК РФ зафиксировала лишь один способ отказа от наследства - подачу наследником заявления об отказе от наследства в нотариальную контору по месту открытия наследства. Представляется, также, что отказ от наследства имеет место и тогда, когда наследник ни прямо, ни косвенно в течение установленного законом срока не выразил своего намерения принять наследство.

Исполнитель завещания может выполнять самые разнообразные действия: производить розыск наследников, указанных в завещании, и известить их об открывшемся наследстве; принимать меры к охране наследственного имущества; истребовать имущество наследодателя от третьих лиц с целью включения в общую наследственную массу; распределить наследство между наследниками, например предметов домашней обстановки и обихода (в случае отсутствии у них спора), и т.д. Охрана наследства и управление им содержит в себе ст. 1171 ГК РФ. Нотариус по месту открытия наследства, а в местностях, где нотариуса нет, - должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия, по сообщению граждан или иных лиц либо по своей инициативе принимают меры по охране наследства, когда это необходимо в интересах наследников (в том числе государства), отказополучателей или кредиторов наследодателя. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно не принято - до истечения срока, установленного для принятия наследства. Основания и порядок принятия мер по охране наследства, а также содержание этих мер определены в ст. 1166 ГК РФ и ст. 1167 ГК РФ.

Нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или иным лицам, для охраны наследственного имущества и таким лицом может быть исполнитель завещания. В указанных случаях над наследственным имуществом в местности, где нет нотариальной конторы, соответствующий орган исполнительной власти назначает опекуна. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято - до истечения срока для принятия наследства, установленного законодательством. Нотариус предварительно уведомляет наследников о прекращении мер по охране наследственного имущества по месту открытия наследства.

Возмещение падающих на наследство расходов. Наследник не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство, если свидетельство было получено ранее, вступивший во владение или управление наследственным имуществом до явки других наследников. Наследник вправе производить за счет наследственного имущества до истечения шестимесячного срока или до получения свидетельства о праве на лишь расходы:

- на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на достойные похороны (в том числе на отпевание в церкви и поминки);

на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя;

на удовлетворении претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним;

по охране наследственного имущества и управлению им.

Из вышеизложенного следует, что право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него. Следует иметь в виду, что необходимость в охране наследства возникает далеко не во всех случаях. Наследники могут самостоятельно принять необходимые действия, обеспечивающие сохранность наследства. Поэтому нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им только по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества (п. 2 ст. 1171 ГК РФ).

Если наследственное имущество находится в разных местах, то на практике возникают трудности. В такой ситуации нотариус по месту открытия наследства не имеет возможности эффективно осуществлять меры по охране наследственного имущества, находящегося за пределами его округа. В этом случае нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им (п. 5 ст. 1171 ГК РФ). Если нотариус по месту открытия наследства осведомлен о том, кто обязан принять меры по охране и управлению частью наследства в месте ее расположения, то прямое поручение может быть направлено сразу же ему. О принятии вышеуказанных мер сообщают в нотариальную контору по месту открытия наследства.

3.2 Новеллы наследования по завещанию

Некоторые требования к завещанию в законодательстве Российской Федерации остались неизменными, например, дееспособность завещателя, письменная форма завещания, обязательное нотариальное удостоверение, но появились и новые возможности у наследодателя в соответствии с 3 частью ГК РФ.

Регламентирована новая форма завещания - закрытое завещание, которое составляется в случае, когда гражданин не желает, чтобы содержание завещания становилось известным не только другим лицам, но и нотариусу. Такое завещание, в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, данных каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

По представлению свидетельства о смерти завещателя, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства, вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариусом составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследниками выдается нотариально удостоверенная копия протокола. Несомненным достоинством закрытых завещаний является то, что они обеспечивают абсолютную тайну завещания. Вместе с тем очевидно, что отсутствие квалифицированной помощи нотариуса при составлении завещания может привести к негативным последствием (завещание написано не собственноручно, что приведет к его недействительности, или не учтены права обязательных наследников, а потому в этой части завещание будет признано недействительным).

Появилась еще одна форма завещания - завещание в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни, когда не было возможности совершить завещание согласно общеустановленному порядку. Действительно такое завещание:

- собственноручно составлено и подписано;

наличие двух свидетелей;

чтобы из содержания было ясно, что это завещание;

- чтобы по заявлению заинтересованных лиц суд подтвердил факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание, в какой - либо иной предусмотренной законом форме, завещание, сделанное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

Еще на стадии разработки и принятии нового ГК изложенная норма вызвала бурные дискуссии. Противники ее принятия обращали внимание на возможность злоупотреблений и на то, что свидетели могут не понять смысл завещания. В то же время ее сторонники ссылались на многочисленные случаи захвата заложников и других чрезвычайных обстоятельств, определенно угрожавших жизни граждан, оказавшихся в такой ситуации, когда нет реальной возможности составить завещание в обычном порядке. Вопрос же о том, действительно ли речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, должен решаться судом в каждом конкретном случае.

Новеллой является и то, что по желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. Причем если наследодатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, присутствие свидетеля обязательно.

К наследнику переходят не только имущественные права, но и обязанности наследодателя. Исключения составляют:

права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и т.п.);

права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами.

В состав наследства не входят личные неимущественные права (например, право на имя) и другие нематериальные блага.

Существенные изменения коснулись вопроса возможности вознаграждения исполнителя. Если в действовавшем ранее законодательстве (ст. 545 ГК РСФСР) был установлен императивный запрет на получение исполнителем завещания какого - либо вознаграждения за свои действия, то по ныне действующим нормам, исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (ст. 1136 ГК РФ).

Основное ограничение свободы завещания - это правило об обязательной доле в наследстве в соответствии со ст. 1149 ГК РСФСР. Уменьшить обязательную долю в наследстве завещатель не вправе. При определении размера обязательной доли нужно учитывать все наследственное имущество, как включенное, так не включенное в завещание. При этом обязательная доля выделяется именно из незавещанного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. Если незавещанного имущества недостаточно, то обязательная доля выделяется из завещанной части.

Право на обязательную долю подразумевает то, что наследник может и отказаться от нее. За недееспособных наследников такой отказ совершают их опекуны с предварительного согласия органов опеки.

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы из числа наследников по закону, находившихся не менее года на иждивении наследодателя, и иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону, если они не менее года были нетрудоспособными, находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним. Эти лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Нотариус при удостоверении завещания разъясняет завещателю правило об обязательной доле, о чем делается отметка на завещании.

В соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или даже отказать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым обязательный наследник не пользовался, а наследник по завещанию использовал для проживания (дом, квартира, дача и т.д.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).

Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. Такая норма вполне соответствует Конституции РФ.1 И самое главное, что эта норма защищает собственника - наследодателя: потому что это его имущество, и он вправе им распорядиться по своему усмотрению на случай своей смерти.

Имеется еще одно отличие в наследовании вкладов. Эта новелла может остаться незамеченной, если не очень внимательно читать текст третьей части ГК РФ, можно понять, что она очень существенна.

В отношении денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, завещатель может сделать завещательное распоряжение, которое имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Такое распоряжение должно быть сделано в письменной форме, собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Если в отношении таких денежных средств сделано завещательное распоряжение, они наследуются на общих основаниях (п. 3 ст. 1128 ГК РФ). Следует учитывать, что по ГК РСФСР 1964 г., действовавшему до 1.03.02 г., на такие вклады не распространялись правила о наследовании. Новая третья часть ГК РФ применяется к тем гражданским правам и обязанностям, которые возникнут после 1.03.02 г.

На практике возникали серьезные проблемы с получением вкладов, на которые были сделаны завещательные распоряжения до 1.03.02 г., но наследодатель умер после 1.03.02 г.

При обращении в Сбербанк на основании копии свидетельства о смерти, сберегательной книжки и паспорта лица, которому завещан вклад, банк отказывал в выдаче вклада и рекомендовал обратиться к нотариусу за оформлением свидетельства о праве на наследство. Многие нотариусы, ссылаясь на совершение завещательных распоряжений до 1.03.02 г. и соответственно применение к таким завещательным распоряжениям ГК РСФСР, не желали включать такие вклады в состав наследства и выдавать на них свидетельство о праве на наследство.

Сейчас данный пробел в законодательстве устранен внесением дополнительной статьи в Закон РФ «О введении в действие части третьей Гражданского Кодекса РФ».

С принятием третьей части ГК РФ, которая включила завещанные вклады в состав наследства, к таким денежным средствам могут применяться и правила об обязательной доле. Можно получить обязательную долю и с завещанного вклада в банке. Но если вклад был завешан до 1.03,02 г. и в суде идет спор о включении денежных средств в состав наследства и применении к ним, например, правила об обязательной доле, то в удовлетворении такого иска должно быть отказано.

Если же в отношении денежного вклада не было сделано завещательное распоряжение, а все имущество завещано, то соответственно денежный вклад переходит к наследникам по завещанию с учетом обязательных наследников.

Пример из практики: О. завещал все свое имущество М., с которой проживал без регистрации брака. После его смерти остался дом и два денежных вклада. В суд обратились братья и сестры умершего с иском к М. о признании завещания недействительным в части вкладов, в обоснование ссылались, что завещание не отражает волю наследодателя. Суд первой инстанции в иске отказал. Все последующие инстанции оставили решение без изменения, указав следующее.

Вклад не входит в состав наследственного имущества, и на него не распространяются правила о наследовании, если в отношении такого вклада было сделано завещательное распоряжение в банке. Также не входит, если бы в завещании было указание, что вклад наследуется отдельно. В ином случае вклад переходит к наследникам по завещанию.

Итак, выше перечисленные новеллы, вошли в третью часть ГК РФ и имеют в настоящее время силу закона, однако, в проекте данного документа было еще несколько любопытных новелл, которые по разным причинам вызвали волну критики и в окончательный вариант документа не попали. Например, в ряде стран, в том числе в Германии, давно известны так называемые взаимные завещания; составляемые супругами в пользу друг друга. В таком документе муж пишет, что в случае его смерти все его имущество переходит жене, и в этом же завещании аналогичное заявление делает жена (о том, что в случае ее смерти все ее имущество переходит мужу), после чего оба подписывают бумагу. Была сделана попытка включить подобную норму в проект, но сопротивление преодолеть не удалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное исследование вопросов наследования по завещанию, позволяет сделать ряд теоретических выводов, обращенных к законодательной и правоприменительной практике.

Проведенный анализ развития наследования по завещанию в дореволюционный период, позволяет сделать вывод о том, что законодатель несколько ограничивает волю наследодателя, в русском дореволюционном наследственном праве отсутствует институт обязательной доли, а также законодательный запрет условных и срочных завещаний.

На основании анализа правовых источников советского периода, можно сделать вывод о существенном влиянии культурно - исторических аспектов, а также экономических и политических причин на развитие наследственного права России, в том числе института наследования по завещанию, а введение в действие третьей части Гражданского кодекса РФ в 2002 году, ознаменовало начало современной вехи развития наследственного права в России.

С уверенностью можно сказать, что форма завещания имеет большое значение. Завещание - сделка, которая для своей действительности требует обязательного соблюдения установленной законом формы, а несоблюдение требуемой формы влечет недействительность завещания. Завещание непосредственно связано с личностью завещателя и не может быть совершено через представителя, действующего по доверенности или на основании закона, а удостоверение одного завещания от имени нескольких лиц не допускается.

Завещание является документом, составленным с соблюдением правил Гражданского кодекса о его форме, и помимо данных о том, кем, когда, где и в отношении кого оно составлено, должно одержать хотя бы одно распоряжение об имуществе завещателя на случай его смерти. Содержание завещания, в том числе завещательных распоряжений, может быть самое различное и зависит исключительно от воли завещателя. Гражданин вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, и даже о том, которое он может приобрести в будущем. К особым завещательным распоряжениям наследодателя относится назначение исполнителя завещания (душеприказчика). Особой формой завещательного распоряжения является завещание, сделанное на вкладном документе в сберегательном банке и иных кредитных организациях (ст. 1128 ГК РФ).

Что касается недействительности завещания, то такое завещание не лишает указанных в нем наследников права наследовать имущество этого же наследодателя по закону или на основании другого действительного завещания.

Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него. Следует иметь в виду, что необходимость в охране наследства возникает далеко не во всех случаях. Наследники могут самостоятельно принять необходимые действия, обеспечивающие сохранность наследства. Поэтому нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им только по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества (п. 2 ст. 1171 ГК РФ).

Итак, очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, хотя наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причин существует несколько:многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права, не все успевают заблаговременно составить завещание, психология человека, т. к. людям трудно составлять завещание, задумываясь о своей смерти.

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации стала переломным нормативным актом в становлении завещания как приоритетного вида наследования. Новый гражданский кодекс, в части наследования по завещанию, имеет множество положительных изменений:

Во - первых, уменьшена доля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. Эта норма защищает собственника - наследодателя: это его имущество, и он вправе им распорядиться на случай своей смерти.

Во - вторых, действующим гражданским кодексом существенно расширен перечень случаев, для которых может подназначаться другой наследник.

В - третьих, в отличие от действовавшего прежде законодательства частью третьей ГК РФ установлено право завещателя, возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону.

В - четвертых, новое гражданское законодательство содержит указание на необходимость присутствия свидетеля в случаях, связанных с совершением завещания.

В - пятых, добавлено две новых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание. Ссылаясь на свой профессиональный опыт по таким завещаниям, Е. Клячин комментирует, что «завещания, не удостоверенные нотариусом, в большинстве случаев юридически безграмотны и не позволяют исполнить волю завещателя. Как следствие - они легко оспариваются судом».1

Безусловно, в настоящее время еще рано говорить о недостатках и недочетах вновь введенного законодательства - это покажет со временем судебно - арбитражная практика, однако, учитывая опыт зарубежных стран можно констатировать дальнейшее развитие «частного» в наследственном праве, а значит можно говорить, что законодательство о завещании в будущем получит еще большее развитие.

В настоящее же время актуально повышение уровня правовой культуры населения нашей страны. Необходимо широко проводить консультативно - разъяснительную работу среди населения по вопросам наследственного права. Важно, чтобы люди понимали, что нельзя серьезные правовые вопросы, влекущие важные юридические последствия решать без привлечения правовых юридических средств. Необходимо, чтобы каждый знал, что случится с накопленным им имуществом после смерти, тем более, должна быть разъяснена роль завещания в современном гражданском праве России, а также его приоритет в распоряжении имуществом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно - правовые акты:

  1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993. // Российская газета. 1993. - 25 декабря.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 мая 1995. № 70-ФЗ // Российская газета 1995. 16 мая.

3.Гражданский кодекс Российской Федерации. 3 от 26 ноября 2001. № 146 - ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 3 декабря 2001. - № 49. - ст. 4552.

4.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002. № 138 - ФЗ // Российская газета 2002. - 20 ноября.

5.Семейный кодекс Российской федерации от 29 декабря 1995. №223-Ф3 //Собрание законодательства Российской Федерации. - 1 января 1996. - № 1. - Ст.16.

7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 11 февраля 1993. №4462 - 1 // Российская газета 1993. - 13 марта.

8.Закон РФ от 12 декабря 1991. № 2020-1 «О налоге с имущества переходящего в порядке наследования или дарения» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 19марта 1992. - № 12. - Ст.593.

9.Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992. № 3517-1 //. Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - № 42. - 22 октября 1992. - Ст.2319.

. Инструкция Госналогслужбы РФ от 30 мая 1995. №32 «О порядке исчисления и уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» // Финансовая газета. - 1995. - №26.

. Инструкция «О порядке совершения нотариальных действий», утверждена приказом Министра юстиции от 28 июля 1998.

Материалы судебной практики:

. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2001. (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума ВС РФ от 4 июля 2001.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2001. - № 10.

. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 4 квартал 1999. (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 5 апреля 2000.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 2000. - №7. - С16.

Научная литература:

. Давидович А. Основные вопросы советского наследственного права // Учебные записки Московского юридического института. Вып. I. - М.: Правда, 1939. - 267 с.

. Барчукова П.В. Некоторые вопросы наследования имущества // Законодательство, 1998. - № 8.

. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. - М.: Юридическая литература, 1989. - 192 с.

. Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие. - М.: Белые альвы, 1995. - 286 с.

. Васильева М.В. Как грамотно составить завещание // Законодательство. 1998. - № 4. - С.16-20.

. Виноградова Р.И., Репин B.C. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу 5 «Наследственное право». - М.: Норма, 2002. - 416 с.

. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. - М.: Юрайт-Издат, 2002. - 144 с.

. Глава Федеральной нотариальной палаты РФ комментирует новое законодательство о наследовании // Известия. 2002. - 1 февраля.

. Гражданское право. Том 2. / Под ред. Е.А. Суханова. - М.: Юрайт - Издат, 1993. - 611 с.

. Гражданское право. Учебник. Часть 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: Юридическая литература, 1998. - 784 с.

. Интервью с первым заместителем председателя Совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ А.Л. Маковским // Законодательство. - 1997. - № 6.

. Интервью с Е.А. Сухановым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского права, деканом юридического факультета МГУ им. Ломоносова // Законодательство. -2001. № 8.

. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. - М.: Изд. ЛГУ, 1965. - 494 с.

. Косарева И.А. Наследование по завещанию // Правовой вестник. - 2001. №10. С.71.

. Калинин В.В., Харитонов Ю.С. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части третьей. - М.: Юрайт - Издат, 2002. - 364 с.

30. Майков П.М. О Своде Законов Российской Империи. - СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1905. - 522 с.

31. Мейер Д.И. Русское гражданское право. - М: Статус, 1997. - 265 с.

. Розанцева Д.Н. Участие органов внутренних дел в осуществлении гражданской правосубъектности. - М.: МВШМ МВД СССР, 1985. - 32 с.

. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. - М.: Право и закон, 1953. - 226 с.

. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву серия: Классика российской цивилистики. - М.: Статус, 2003. - 558 с.

. Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел имущества. - М.: Бюро печати, 2007. - 124 с.

З6. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М.: Издание Бр. Башмаковых, 1911. - 556 с.

. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция. - 1998. - №11. С. 13 - 14.

. Ярошенко К. Отдельные вопросы наследственного права в судебной практике // Российская юстиция. - 2001. № 11. С.33 - 35.

. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 196 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образец завещания общей формы (на все имущество) в пользу одного лица с написанием текста завещания нотариусом со слов завещателя

Город ____________, ______________ область, Российская Федерация

_________________ две тысячи одиннадцатого года.

Я, гр. _____________________, __________ года рождения, место рождения: _________________, паспорт гражданина Российской Федерации серии _____ № _______, выдан _______________, код подразделения ________, состоящий на регистрационном учете по месту жительства по адресу: _______________,

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

.Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю _____________________________________.

.Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено.

.Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.

.Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса __________________, а другой экземпляр выдается завещателю ________________________________.

После прочтения текста вслух:

Подпись завещателя __________________________________________

Настоящее завещание удостоверено мной, нотариусом ____________.

Завещание подписано гр. _________________________ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Нотариус

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Образец завещания, составленного собственноручно завещателем с завещательным возложением на наследника

Город ___________, ________________ область, Российская Федерация

_________________ две тысячи одиннадцатого года.

Я, гр. _____________________, __________ года рождения, место рождения: _________________, паспорт гражданина Российской Федерации серии _____ № _______, выдан _______________, код подразделения ________, состоящий на регистрационном учете по месту жительства по адресу: _______________,

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
Принадлежащий мне на праве собственности целый жилой дом, находящийся по адресу: ____________________, я завещаю сыновьям, ___________________ и ______________, в равных долях каждому.
При этом выражаю пожелание, чтобы названные наследники пользовались домом следующим образом: _______________ - первым этажом, а _________________ - вторым этажом.

Возлагаю на них же обязанность захоронить мой прах на кладбище _____________________________________________________________. Исполнителем настоящего завещания назначаю ___________________.

Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса __________________, а другой экземпляр выдается завещателю ________________________________.

После прочтения текста вслух:

Подпись завещателя _________________________________________

Настоящее завещание удостоверено мной, нотариусом ____________.

Завещание подписано гр. _________________________ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Образец завещания оформленного в присутствии свидетеля

Город __________, ________________ область, Российская Федерация

_________________ две тысячи одиннадцатого года.

Я, гр. _____________________, __________ года рождения, место рождения: _________________, паспорт гражданина Российской Федерации серии _____ № _______, выдан _______________, код подразделения ________, состоящий на регистрационном учете по месту жительства по адресу: _______________,

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

.Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю _____________________________________.

.Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено.

.По желанию завещателя завещание составлено и удостоверено в присутствии свидетеля - ________________________, __________ года рождения, место рождения: _________________, паспорт гражданина Российской Федерации серии _____ № _______, выдан _______________, код подразделения ________, состоящего на регистрационном учете по месту жительства по адресу: _______________, лично незаинтересованного в составлении завещания, обладающего дееспособностью в полном объеме, в полной мере осознающего существо происходящего и владеющего русским языком.

.Свидетелю ________________, нотариусом разъяснено, что в соответствии со ст. 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации он не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания и совершения завещания. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

.Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.

.Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса __________________, а другой экземпляр выдается завещателю ________________________________.

Подпись завещателя __________________________________________

Настоящее завещание удостоверено мной, нотариусом _____________.

Завещание подписано гр. _________________________ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Нотариус

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Образец завещания с возложением

Город ____________, ______________ область, Российская Федерация

_________________ две тысячи одиннадцатого года.

Я, гр. _____________________, __________ года рождения, место рождения: _________________, паспорт гражданина Российской Федерации серии _____ № _______, выдан _______________, код подразделения ________, состоящий на регистрационном учете по месту жительства по адресу: _______________,

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

.Из принадлежащего мне имущества, а именно квартиру, расположенную по адресу: _____________, я завещаю __________________.

.Возлагаю на нее обязанность передать школе N ___, в городе ______, _________ области, принадлежащую мне библиотеку.

.Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено.

.Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.

.Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса __________________, а другой экземпляр выдается завещателю ________________________________.

После прочтения текста вслух:

Подпись завещателя __________________________________________

Настоящее завещание удостоверено мной, нотариусом ____________.

Завещание подписано гр. _________________________ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Нотариус

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Образец завещания с завещательным отказом

Город __________, ________________ область, Российская Федерация

_________________ две тысячи одиннадцатого года.

Я, гр. _____________________, __________ года рождения, место рождения: _________________, паспорт гражданина Российской Федерации серии _____ № _______, выдан _______________, код подразделения ________, состоящий на регистрационном учете по месту жительства по адресу: _______________,

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

.Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю _____________________________________.

.Возлагаю на нее обязанность передать __________________________, принадлежащую мне стиральную машину "SAMSUNG" и телевизор "SONI", а также выплатить ____________________, денежную сумму, равную 20% на момент открытия наследства.

.Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено.

.Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.

.Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса __________________, а другой экземпляр выдается завещателю ________________________________.

После прочтения текста вслух:__________________________________

Настоящее завещание удостоверено мной, нотариусом _____________.

Завещание подписано гр. _________________________ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Образец завещания с подназначением наследников

Город __________, ________________ область, Российская Федерация

_________________ две тысячи одиннадцатого года.

Я, гр. _____________________, __________ года рождения, место рождения: _________________, паспорт гражданина Российской Федерации серии _____ № _______, выдан _______________, код подразделения ________, состоящий на регистрационном учете по месту жительства по адресу: _______________,

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

.Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю _____________________________________.

.В случае если названный мною наследник умрет до открытия наследства или одновременно со мной, не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет, отстранен от наследования как недостойный, все мое имущество я завещаю внуку - ___________________________________.

.Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено.

.Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.

.Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса __________________, а другой экземпляр выдается завещателю ________________________.

После прочтения текста вслух:__________________________________

Настоящее завещание удостоверено мной, нотариусом _____________.

Завещание подписано гр. _________________________ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Нотариус

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Образец распоряжения об отмене завещания

Город __________, ________________ область, Российская Федерация

_________________ две тысячи одиннадцатого года.

Я, гр. _____________________, __________ года рождения, место рождения: _________________, паспорт гражданина Российской Федерации серии _____ № _______, выдан _______________, код подразделения ________, состоящий на регистрационном учете по месту жительства по адресу: _______________,

настоящим распоряжением отменяю:

завещание, удостоверенное от моего имени нотариусом ____________ от _________ года, зарегистрированное в реестре за № ______.

Содержание ст. 1130 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено.

Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.

Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса __________________, а другой экземпляр выдается завещателю ________________________________.

После прочтения текста вслух:

Подпись завещателя __________________________________________

Настоящее завещание удостоверено мной, нотариусом ____________.

Завещание подписано гр. _________________________ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Нотариус

Похожие работы на - Наследование по завещанию

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!