Принципы наследования

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Основы права
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    61,00 kb
  • Опубликовано:
    2012-01-06
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Принципы наследования

Оглавление

Введение

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ НАСЛЕДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

§ 1. Понятие наследования, его основные принципы и состав наследства

§ 2. Открытие наследства

§ 3. Принятие наследства, наследственная трансмиссия

§ 4. Отказ от наследства

ГЛАВА 2. ПЕРЕХОД ПРАВ НА НАСЛЕДУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО К НАСЛЕДНИКАМ И РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА

§ 1. Общая собственность наследников, раздел наследства по соглашению между наследниками

§ 2. Преимущественное право при разделе имущества

§ 3. Охрана наследства

§ 4. Ответственность наследников по долгам наследодателя

Заключение

Библиографический список

Введение

Актуальность темы исследования. Сегодня наследственное право традиционно является одним из самых актуальных в любом государстве, занимая одну из лидирующих позиций среди наиболее консервативных институтов права, в силу того что жизнь как совокупность физиологических процессов в определенный период времени прекращается, а материальные ценности, вещи, движимое и недвижимое имущество остаются. Желание передать нажитое имущество своим родственникам - совершенно естественное желание каждого человека. Поэтому большинство людей задаются вопросом о юридической судьбе принадлежащего им имущества в случае их смерти. Данный вопрос был актуален во все времена. Так, древнеримская поговорка гласит: memento mori (помни о смерти).

В нашей стране удовлетворение все возрастающих материальных и культурных потребностей граждан происходит не только путем развития общественных форм обслуживания этих потребностей, но и путем роста принадлежащей гражданам личной собственности на предметы потребления, предназначенные для удовлетворения их потребностей, например, в питании, одежде или жилье.

Конституция Российской Федерации гарантирует право граждан иметь в собственности любое имущество, не запрещенное законом. В ст.35 Конституции гарантии права частной собственности, свобода распоряжения ею, провозглашены наряду с гарантиями права наследования. Кроме этого правовые гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены гражданскими, семейными и иными нормами, регулирующими институт наследования.

Вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую актуальность. Это объясняется в первую очередь тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круга объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. В связи с этим нормы наследственного права (до недавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особую важность.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с принятием наследства.

Предметом же исследования в дипломной работе являются нормы гражданского законодательства, регулирующие принятие наследства.

Целью дипломной работы является изучение и анализ вопросов и проблем, возникающих в связи с принятием наследства в свете изменений, проявившихся после принятия и введения в действие третьей части Гражданского кодекса РФ. Для этого изучается Российское законодательство и Международное правовое регулирование, связанное с правом наследования, анализ, исследование практики и рассмотрение коллизионных вопросов в этой области.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

определение понятия наследования, а также его основные принципы;

рассмотрение вопросов, касающихся открытия, принятия, а также отказа от наследства по гражданскому законодательству;

выявление особенностей перехода прав на наследуемое имущество к наследникам и раздела наследства;

исследование и анализ проблем, связанных с охраной наследства и ответственностью наследников по долгам наследодателя.

Нормативную основу исследования составили в первую очередь нормы Гражданского кодекса РФ, а также другие нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы принятия наследства.

Принятие и введение в действие 01 марта 2002 года части третьей Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел V «Наследственное право», кардинальным образом реформировало механизмы распоряжения имуществом на случай смерти, перехода и распределения наследственного имущества. При этом не следует забывать, что нормы наследственного права целиком и полностью основаны на нормах, содержащихся в частях первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих, в частности, правовой режим объектов гражданских прав, учитывать который необходимо в отношениях, возникающих в сфере наследственного правопреемства.

Кроме этого новое законодательство отличается более подробным и детальным урегулированием. Такой подход объясняется необходимостью, сосредоточить регулирование наследственных отношений на уровне закона, отказавшись от множества ранее принимавшихся на различном уровне, а чаще всего на уровне ведомств, правовых актов.

Достоинством ГК РФ (третьей его части), несомненно, является то, что его нормы значительно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике до настоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение исходя из смысла и "духа" закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах третьей части ГК РФ.

Методологическую основу исследования составили работы ведущих специалистов в области наследственных правоотношений, например, ставшие классическими работы В.И.Серебровского (Очерки советского наследственного права), Б.С.Антимонова и К.А.Граве (Советское наследственное право), О.С.Иоффе (Советское гражданское право), В.М.Гордона (Наследование по закону и по завещанию), П.С.Никитюка (Наследственное право и наследственный процесс: Проблемы теории и практики), К.Ю.Ярошенко (Наследственное право (раздел VII). Они не только остаются в научном обороте, несмотря на неоднократное изменение позитивного регулирования наследственных правоотношений, но и содержат целостную теоретическую разработку подавляющего большинства проблем наследственного права. При подготовке работы использовались нормативно-правовые акты, а также судебная практика по делам о наследовании. При исследовании наследственных правоотношений в данной дипломной работе было учтено влияние зарубежного опыта на становление и развитие отечественного института наследования.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.Определить понятие наследования как имущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а переходят к наследникам на основании наследственного права.

.Открытие наследства определить как юридический факт, с которым связано возникновение наследственных правоотношений. Принятие наследства носит срочный характер; наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Отказ от наследства бесповоротен и не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

.Принятие мер к охране наследственного имущества является одним из важных нотариальных действий, которые гарантируют защиту имущественных интересов граждан и государства. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.

наследство гражданский законодательство ответственность

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ НАСЛЕДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

§ 1. Понятие наследования, его основные принципы и состав наследства

Наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина.

Основные институты наследственного права зародились в Древнем Риме. Именно римскому праву современная юриспруденция обязана самим понятием наследования как универсального правопреемства, в силу которого к наследнику переходят в качестве единого комплекса не только все имущественные права, но и обязанности наследодателя.

Римский принцип сохранился в системе наследственного права почти всех цивилизованных государств. Например, по французскому законодательству в очередь наследников по закону попадают родственники до шести степеней родства, по германскому законодательству количество очередей, призываемых к наследованию, вообще не ограничено, по российскому законодательству с 2002 года установлено восемь очередей наследников. Проводимая в России правовая реформа затрагивает практически все сферы деятельности общества. В условиях изменившейся экономической обстановки частная собственность приобрела значение формы собственности, субъектом которой выступает отдельный человек (семья), имеющий особый правовой статус, охрана которого требует особого правового регулирования (регулирование общественных отношений посредством норм права). Но поскольку все разнообразные жизненные ситуации предусмотреть невозможно, ГК РФ оставляет на усмотрение судов решение значительного числа вопросов. Право наследования означает прежде всего гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению, распоряжаться своим имуществом на случай смерти.

Наследодатель имеет право дать любые распоряжения относительно преемства своего имущества на случай смерти. При этом он действует по свой воле и руководствуется исключительно своим интересом при распоряжении имуществом.

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, имеет комплексный, межотраслевой характер:

-с помощью конституционных и гражданско-правовых норм установлена сама возможность наследовать имущество;

-нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения;

-законодательно приняты правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц - нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.

Наследование - это переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к иным лицам, чей круг определен завещанием покойного или правилами наследования по закону.

Легальное определение наследования дано в ст. 1110 ГК РФ, которая устанавливает, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей ГК РФ, раздел V "Наследственное право" применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие .

Универсальное правопреемство - это волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (понятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя за счет собственного имущества). Универсальное правопреемство ведет к утрате обособленности наследственного имущества, и оно смешивается с собственным имуществом наследника. Моментом универсального правопреемства считается время, в которое произошла смерть наследодателя.

Основные принципы наследования, т.е. основные начала, руководящие идеи наследования, заключаются в следующем:

)основанием открытия наследства признается смерть лица;

)время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя;

)место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества;

)наследственное имущество включает в себя как имущественные права, так и обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти;

)в законодательстве установлен круг лиц, которые могут призываться к наследованию;

)в законодательстве установлен круг лиц, которые не могут призываться к наследованию.

Основные понятия наследства даются в ст.1112 ГК РФ, согласно которой в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Наследство - это юридическое понятие, заимствованное из римского частного права, в котором наследство устанавливало преемство прав умершего другими лицами; это общее правопреемство активов и пассивов. Наследодатель без контроля распоряжался имуществом. Принятое наследство нельзя было отнять у наследника.

Современное понятие «наследство» раскрывается через определение состава наследства, т.е. того, что входит и что не входит в состав наследства, что возможно и невозможно получить по наследству.

В состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение.

Не входят в состав наследства:

-права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

-права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами;

-личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

В наследство может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, право требования, которое следует из договора и обязательства по договору и т.п. Для того, чтобы имущественные права были включены в состав наследства, они должны возникнуть при жизни наследодателя; права, возникшие в результате его смерти (право на возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате потери кормильца; право на страховые выплаты), в наследственную массу не входят.

Наследственное право напрямую связано с имущественными и неимущественными отношениями.

Наследственные имущественные отношения непосредственно регулируются гражданским правом (вещные, обязательственные, следственные, семейные отношения). Имущественные отношения - это отношения, которые возникают по поводу имущества, материальных благ. Особенностью имущественных отношений является то, что они имеют товарно-денежную форму (то есть имеют стоимостной характер, связаны с экономическим оборотом, с оборотом товаров и денег), имеют эквивалентно-возмездный характер (то есть в процессе обмена стоимости товара (работы, услуги) соотносятся с той денежной суммой, которая за них отдается), связаны с принадлежностью или переходом имущества от одних лиц к другим.

Отношения, связанные с принадлежностью имущества (то есть с нахождением имущества у наследодателя) означают, что наследодатель владел, пользовался и мог распорядиться им в завещании. Эти отношения называются вещными и имеют абсолютный характер, т.е. лицо осуществляло свои правомочия самостоятельно. Вещные отношения имеют своим непосредственным объектом вещь.

Отношения, связанные с переходом имущества от одного лица к другому - это конкретные правоотношения при наследовании по закону или по завещанию, т.е. при переходе имущества после смерти его собственника. Эти отношения называются обязательными и имеют относительный характер.

Личные неимущественные отношения характеризуются тем, что их предметом являются нематериальные блага, они лишены экономического характера и неотделимы от личности человека. Это отношения, в которых происходит индивидуализация личности и осуществляется оценка ее нравственности и других социальных качеств. Личные неимущественные права возникают в основном в связи с созданием объектов творческой деятельности (изобретения, произведения литературы, науки, искусства и т.д.) и имеют две подгруппы:

-личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, то есть по поводу объектов творческой деятельности. Так, например, авторство на произведения науки, открытия, изобретения;

-личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. Так, например, по поводу защиты чести и достоинства, деловой репутации, охраны неприкосновенности личной жизни.

Таким образом, наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

§ 2. Открытие наследства

Законодатель в ст.1113 ГК РФ сформировал понимание юридического значения открытия наследства, указав, что наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. В ст.17 ГК РФ говорится о правоспособности гражданина, которая возникает в полном объеме в момент рождения человека. Правоспособность у всех граждан равная, неотчуждаемая. Она прекращается со смертью гражданина. Законодательством установлено, что смерть гражданина может быть признана и при объявлении его умершим.

Значение правильного определения дня открытия наследства заключается в том, нормами какого законодательства - действовавшими ранее актами или принятыми впоследствии, необходимо руководствоваться. Важно отметить, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе.

Временем открытия наследства является день, когда гражданин фактически умер. Такое правило следует из п.1 ст.1114 ГК РФ. Открытие наследства происходит в случае смерти гражданина, а также в случае объявления его умершим.

Момент смерти определяется исходя из медицинских показаний необратимыми изменениями, произошедшими в мозге человека. Порядок установления факта смерти излагается в инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. N 460. Этот порядок соответствует общим принципам, установленным в Законе РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Смерть считается не наступившей, пока жизнедеятельность организма поддерживается всевозможными техническими средствами (например, используется аппарат искусственного дыхания). Думается, так же должен решаться вопрос при оценке статуса субъектов, подвергшихся воздействию низких температур (так называемому «замораживанию») с целью возможного в будущем исцеления от неизлечимых на нынешнем уровне развития медицины заболеваний. Такой субъект не может считаться умершим, следовательно, наследство после него не открывается.

Объявление гражданина умершим осуществляется по правилам Гражданского кодекса. Согласно ст.45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. В соответствии с гражданским законодательством ходатайствовать об объявлении гражданина умершим могут любые заинтересованные лица: другой супруг, родственники пропавшего без вести, прокурор и другие лица.

В упомянутых выше случаях днем открытия наследства является день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Однако в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе (исходя из учета таких обстоятельств) днем смерти этого гражданина признать день его предполагаемой гибели. Этот день и считается днем открытия наследства.

Факт смерти удостоверяется документом установленной формы - форма «Медицинское свидетельство о смерти», утвержденная приказом Минздрава России от 07.08.98 № 241. Названное свидетельство выдается медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом. На основании этого документа осуществляется государственная регистрация смерти гражданина органом загса по его последнему месту жительства, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или месту, где находится учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. Если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете и т.п., регистрация смерти может быть произведена органом загса, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и иных местах, где нет органов загса, регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загса. В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти (ст.64-68 Закона «Об актах гражданского состояния»). В свидетельстве указывается дата смерти гражданина. День смерти наследодателя необходимо в данном случае устанавливать исходя из даты, указанной в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом загса.

Как отмечают исследователи, в практике нередко возникают ситуации, когда граждане, являющиеся наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня. Предположим, супруги погибают в авиакатастрофе. При этом и у жены, и у мужа разный круг наследников (и у жены, и у мужа есть дети от другого брака). Жена умирает в 0.50, а муж спустя 5 часов - в 5.50. Унаследует ли муж имущество умершей ранее жены? Ведь от этого зависит размер наследственной массы пережившего супруга.

В силу ст.330 ГПК РСФСР неправильное применение или толкование норм материального права, существенное нарушение норм процессуального права, повлекшее вынесение незаконного решения, определения, постановления суда, являются основаниями к отмене судебных постановлений в надзорном порядке. При таких обстоятельствах постановление президиума краевого суда подлежит отмене, а судебные решения первой и кассационной инстанций - оставлению без изменения.

Решение обозначенной проблемы вытекает из правила п.2 ст.1114 ГК РФ, в соответствии с которой, граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Однако п.2 ст.1114 не разрешает всю глубину обозначенной проблемы, так в практике зачастую возникает вопрос: как правильно определить день открытия наследства наследника и наследодателя, если наследодатель умер в 1 час. 15 мин. 27.03.2003 в г. Хабаровске, а наследник умер в 23 часа в г.Москве? К сожалению, разницу во времени, связанную с множеством географических поясов нашей обширной страны, ст.1114 не учитывает. Поэтому судьям приходится решать данный вопрос исходя из учета конкретных обстоятельств дела.

При возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет большое значение понятие «место открытия наследства».

Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон в ст.20 ГК РФ четко определяет, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, место открытия наследства является место нахождения входящих в состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части.

Согласно ст. 1115 ГК РФ, ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Ценность имущества имеет относительный характер и определяется не только из рыночной цены, но и из самого места расположения имущества, особенно это касается недвижимости. Ценность имущества с учетом рыночной стоимости будет устанавливаться с позиции денежной стоимости на момент открытия наследства. Момент открытия наследства с учетом рыночной стоимости может быть выгодным или менее выгодным в денежном выражении. Все будет зависеть от конкретной экономико-правовой обстановки в обществе. Законодательством не уточняется, в каком отношении, в каком понимании надо учитывать наибольшую ценность. Ценность имущества может быть материальной, когда оценивается в денежном выражении, а может иметь характер культурных ценностей.

Не менее важное значение имеет место открытия наследства, так как именно по месту открытия наследства подается заявление о принятии наследства или об отказе от него нотариусу или уполномоченному должностному лицу (ст. 1153, 1159 соответственно); принимаются меры по охране наследственного имущества и управлению им (ст. 1171), а также определяется право, какой страны должно применяться, если наследодатель или принадлежавшее ему имущество находились за пределами России.

При указании на место открытия наследства в законодательстве идет речь о разных местах. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Например, если российский гражданин находился в зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет постоянное место жительства в Российской Федерации. В ст. 20 ГК РФ указано, что местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, в ст. 264 ГПК РФ указано, что место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства. Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (ст. 266 ГПК РФ).

Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или справка с места работы умершего о месте его жительства. При отсутствии вышеназванных документов место открытия наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда о его установлении.

Место открытия наследства определяет:

-законодательство той или иной страны для тех или иных наследственных отношений;

-место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между наследниками;

-применение тех или иных мер по охране самого наследства.

В российском законодательстве указано следующее:

-личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства (Ст. 1195 ГК РФ);

-к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, если стороны такого обязательства не являются гражданами одной и той же страны, но имеют место жительства в одной и той же стране, применяется право этой страны (Ст. 1220 ГК РФ).

Таким образом, открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений.

§ 3. Принятие наследства, наследственная трансмиссия

Приобретению наследства посвящена глава 64 ГК РФ. Для приобретения наследства наследник должен его принять (ст.1152 ГК РФ). Для этого он должен:

-ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретает наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);

-принять наследство одним из способов, установленных законом в ст.1153 ГК РФ;

-принять наследство в сроки, установленные законом (ст.1154 и 1155 ГК РФ).

Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. Свое желание принять наследство наследники должны выразить вовне посредством определенных, допускаемых законом правовых действий.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (например, по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Например, наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

В соответствии с ч.2 ст.1152 ГК РФ, наследство может быть принято одним из наследников либо несколькими наследниками или даже их подавляющим большинством.

Однако, принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Иначе говоря, принятие наследства - акт волеизъявления каждого наследника в отдельности. Принятие наследства лишь несколькими из наследников означает, что на них возлагается исполнение обязанностей, предусмотренных законом.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Если, например, гражданин стал использовать квартиру до открытия наследства, это не означает, что данная квартира принадлежит ему и перейдет к нему только после открытия наследства.

Ст.1153 ГК РФ устанавливает два способа принятия наследства:

-подача по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (таким уполномоченным должностным лицом может, например, выступать консул);

-фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом.

Заявление наследника может подаваться как лично, так и через представителя наследника, так и по почте. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п.7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным заверять доверенности в соответствии с п.3 ст.185 ГК РФ.

В соответствии с п.23 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ на заявлении наследника о принятии наследства или отказе от него, принимаемом нотариусом в соответствии со ст.62 Основ законодательства РФ о нотариате, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса. Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства или об отказе от него свидетельствуется нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указывает сведения о наследнике.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

-вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

-принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

-произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

-оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Принятие наследства носит срочный характер. В соответствии со ст.1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина оно может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Согласно ч.1 ст.1114 ГК РФ при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства считается либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда. Срок исчисляется по общим правилам исчисления сроков (ст. 190-194 ГК РФ).

В соответствии с ч.3 ст. 45 ГК РФ в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, о чем указывает в решении суда.

На практике возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами ст.45 и ст. 1114 ГК РФ, с одной стороны, и правилами ч.1 ст.1154 ГК РФ, с другой? Безусловно, определенное противоречие есть. В чт.1 ст.1154 ГК РФ законодатель говорит о том, что в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда (в то время, как ст.45 и ст.1114 ГК РФ предписывают в этих случаях исходить из дня смерти, указанного в решении суда). В данном случае необходимо руководствоваться правилами ст. 1154 ГК РФ, которые имеют характер специальных, а правила ст.45 и ст.1114 ГК РФ носят характер общих.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения его по основаниям, установленным ст.1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, установленного законодательством.

Итак, по общему правилу пропуск срока принятия наследства влечет для наследника утрату права наследования. Однако, ст.1155 ГК РФ предусматривает возможность принятия наследства по истечении установленного срока.

Существует определенный порядок, в течение которого наследник имеет возможность принять наследство. Но бывают непредвиденные обстоятельства, которые необходимо учитывать при принятии наследства. Условия и порядок принятия наследства по истечении указанного срока устанавливает ст.1155 ГК РФ. Суд может восстановить пропущенный срок и признать наследника принявшим наследство.

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (п.3 ст. 1155 ГК РФ). Ранее выданные свидетельства о праве наследования признаются судом недействительными.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абз.2 п.1 ст.1153 ГК РФ. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства.

Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

Таким образом, законодательством достаточно полно регулируется право наследника обратиться в суд за судебной защитой в случае пропуска срока для принятия наследства.

Суд при изучении обстоятельств дела может:

-восстановить пропущенный срок;

-признать наследника принявшим наследство.

Однако, для того, чтобы суд удовлетворил заявление наследника, необходимо выяснить следующее:

-знали или не знал наследник об открытии наследства;

-мог он знать или не должен был знать об открытии наследства;

-если знал, то почему пропустил данный срок (шесть месяцев);

-пропуск срока имел уважительной причины или нет;

-в какой период он обратился в суд за судебной защитой в восстановлении пропущенного срока.

В случае, если суд признает права наследника, он определяет и доли всех наследников в наследственном имуществе. Суд, вынося мотивированное решение о восстановлении пропущенного срока, определив все доли наследников (они могут поменяться, так как появляется новый наследник), устанавливает меры по защите прав нового наследника.

Главная особенность судебной защиты заключается в том, что суд своим решением отменяет ранее выданные свидетельства о праве на наследство. Все наследники обязаны безоговорочно подчиниться решению суда.

Хотя законодатель предоставляет и иную возможность, когда наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд, но в таком случае наследник будет решать свой вопрос о вступлении в наследственные права только с другими наследниками данного наследодателя. Взаимное согласие всех наследников на получение этим наследником своей доли должно быть составлено в письменном виде. Каждый из наследников должен письменно подтвердить согласие поделить свою долю, которую он уже принял. Письменное согласие может даваться в присутствии нотариуса, где он заверяет все подписи наследников и их добровольное разрешение на вступление нового наследника в наследство. Взаимное согласие является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства.

Если будет достигнуто взаимное соглашение между наследниками, новый наследник может принять наследство и через представителя. Тогда в доверенности специально предусматривается полномочие на его принятие.

Свидетельства о праве на наследство, их регистрация считаются аннулированными с момента вынесения нового решения суда или выдачи нового свидетельства нотариусом. На основании нового свидетельства вносятся все изменения в запись о государственной регистрации.

Наследник, принявший наследство после истечения установленного для этого срока с соблюдением правил ст.1155 ГК РФ, имеет право на получение причитающегося ему наследства, а именно:

-имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре;

-приобретатель отвечает перед потерпевшим за любые, в том числе и случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного имущества, произошедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения; до этого момента он отвечает лишь в случае умысла и грубой неосторожности;

-при невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения;

-лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило;

-лицо, которое неосновательно получило имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда оно узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения;

-на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств;

-при возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и хранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных им выгод; право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.

Итак, при вступлении в наследство нового наследника все ранее оформленные документы подлежат аннулированию.

Институт наследственной трансмиссии пришел к нам из римского права. В раннем римском праве право наследства понималось как сугубо личное; если наследник не смог принять по каким-либо причинам наследство, то открывалось наследство по закону. В преторском праве это означало, что наследник умирает, не успев принять наследство. Преторы стали давать ввод во владение, то есть подключать наследников. Это и есть создание наследственной трансмиссии, то есть переход права принять наследство, если прямой наследник не успел принять наследство из-за смерти.

До принятия части третьей ГК РФ в российском законодательстве официально не было закреплено понятие «трансмиссия», оно существовало только в научной литературе и судебной практике. Безусловно, ст.548 ГК РСФСР 1964г. предусматривала переход права на принятие наследства в аналогичных случаях. Однако, само понятие «трансмиссия» было четко отражено только в части третьей ГК РФ, соответственно, официальное закрепление в законодательстве это понятие получило 1 марта 2002 года.

Переход права на принятие наследства регулируется ст.1156 ГК РФ, которая устанавливает, что если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленные срок, право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а при завещанном наследственном имуществе - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, оно удлиняется до трех месяцев.

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст.1155 ГК РФ, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (ст.1149 ГК РФ) не переходит к его наследникам.

Таким образом, наследственная трансмиссия - это переход права на принятие наследства. Оно применяется только в том случае, когда наследник умирает, хотя на его имя составлено завещание или ему положено наследство по закону.

Главная особенность наследственной трансмиссии:

-данный наследник должен умереть после открытия наследства;

-наследство открыто, но наследник не успевает в течение шести месяцев вступить в наследство.

Только при этих двух условиях применяется наследственная трансмиссия.

Наследственная трансмиссия невозможна, если наследник до того момента, когда ему было завещано наследство.

Если два основных условия соблюдены, то возникает право на принятие наследства у наследника.

Данная категория наследников будет вступать в наследство на общих основаниях.

Говоря о наследственной трансмиссии, следует отметить, что она может возникнуть в течение шести месяцев, но при этом учитывается срок, когда наследник должен был сам принять наследство. И только если он умирает, не успев принять наследство, открывается наследственная трансмиссия. Это три дополнительных месяца, которые должны начисляться с того момента, когда открылась наследственная трансмиссия.

Например, Н. умер 5 мая 2005 года. К наследованию был призван его сын, С., но в июле 2005г. он умер, не успев принять наследство отца. В порядке наследственной трансмиссии, право на наследственное имущество перешло к сыну умершего С.

Наследственную трансмиссию следует отличать от тех случаев, когда наследник, призванный к наследованию, успел принять наследство, но не оформил своего права на наследство, то есть либо подал заявление о принятии наследства, либо вступил в фактическое владение наследственным имуществом. При этом наследственное имущество уже считается принадлежащим данному наследнику. В случае смерти последнего к его наследникам переходит не право на принятие наследства, а само наследственное имущество. Свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня его смерти.

В случае, когда право на наследство переходит в порядке наследственной трансмиссии, свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня смерти первого наследодателя (этот срок может быть продлен до трех месяцев). Если наследство было принято наследником и он сам умер, не получив свидетельство, последний выдается в срок, исчисляемый со дня смерти второго.

Например, после погибшего на фронте 5 мая 1943г П. остался жилой дом. К наследованию была призвана его жена З., которая приняла наследство, но не свидетельство о праве на наследство и умерла 10 октября 2003г. При жизни она составила завещание, в котором все имущество, в том числе и дом, завещала сыну Ж., однако, последний, не успев принять наследство после смерти матери, умер. В установленный срок супруга Ж. обратилась с заявлением о принятии наследства, причитающегося умершему мужу, и о выдаче ей свидетельства о праве на наследство по закону на жилой дом, оставшийся после смерти З. Наследственное дело было заведено на имя умершей З., своевременно принявшей наследство после погибшего мужа в силу того, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства (п.2 ст.1152 ГК РФ).

Если наследники пропустили указанный законодателем срок, они имеют право обратиться в суд с просьбой о восстановлении срока для принятия наследства.

Итак, в отличие от обычного принятия наследства, при наследственной трансмиссии наследники не получают обязательную долю вне зависимости от того, к какой категории граждан они относятся (несовершеннолетние, нетрудоспособные, иждивенцы). Трансмиссия юридико-технически опосредует представление права выбора наследника - либо принять субъективное право, принадлежащее наследнику, либо отказаться от такого принятия.

§ 4. Отказ от наследства

Отказ от наследства, так же как и его принятие, является односторонней сделкой, и непременным условием ее совершения является дееспособность отказывающегося от принятия наследства лица.

В соответствии со ст. 1157 ГК РФ наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наследства. ГК РФ предусматривает два варианта отказа от наследства:

-отказ в пользу других лиц, круг которых определен в ст.1158 ГК РФ. Это может быть любой из наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, даже те, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии;

-отказ без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п.1 ст.1158 ГК РФ, не допускается. В ст.1158 ГК РФ нет конкретного указания на то, что нельзя отказаться от наследства в пользу недостойных наследников, однако по смыслу закона такой отказ следует признать недопустимым. В то же время в соответствии с п.1 ст. 1117 ГК РФ недостойные наследники не наследуют только по закону, а по завещанию наследовать могут, поэтому представляется возможным отказ от наследства в пользу такого недостойного наследника (то есть недостойного наследника, отстраненного от наследства судом, но которому уже после этого наследодатель все же завещал имущество).

Согласно ст. 1154 ГК РФ, наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п.2 ст.1153 ГК РФ), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Отказ от наследства бесповоротен и не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Однако он может быть признан судом недействительным по основаниям, предусмотренным ГК РФ о недействительности сделок.

Например, в нотариальную контору обратились дочь и сын с заявлением о принятии наследства после смерти их отца. Поскольку у сына умершего гражданина не оказалось свидетельства о рождении, а его сестра отказалась подтвердить родство, то он подал заявление об отказе от наследства. Однако затем сын умершего обратился в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. Руководствуясь п.3 ст.1157 ГК РФ нотариус отказал в принятии второго заявления, указав на бесповоротность отказа от наследства. Сын обратился в суд с жалобой на действия нотариуса. Суд признал действия нотариуса правильными, поскольку отказ от наследства также бесповоротен, как и принятие наследства.

В целях дополнительной защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан законодатель предусмотрел, что отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п.4 ст.1157 ГК РФ). Согласно п.2 ст.37 ГК РФ не вправе опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, а также уменьшение имущества подопечного.

В соответствии со ст.1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (п.1 ст.1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст.1156 ГК РФ).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

-от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

-от обязательной доли в наследстве (ст.1149 ГК РФ);

-если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ).

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Следовательно, устанавливая право наследников на отказ от наследства, ст. 1157 ГК РФ допускает возможность для наследника отказаться от наследства.

Отказ от наследства может быть призван в судебном порядке недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по основаниям, влекущим в соответствии с ГК РФ недействительность сделки.

Например, М. умер, оставив завещание своей племяннице К. Дочь умершего П. обратилась в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства, а племянница написала отказ от принятия наследства. Однако затем К. обратилась в суд и иском о признании отказа от принятия наследства недействительным по тем основаниям, что она не понимала, в чем заключается отказ.

Судом было установлено, что К. состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По делу была назначена экспертиза, согласно заключению которой К. в момент написания отказа не понимала значения своих действий. Отказ был признан недействительным по основаниям ст. 117 ГК РФ.

Способ отказа от наследства установлен в ст. 1159 ГК РФ. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном законом (п.1 ст.1153 ГК РФ).

Возможен отказ от наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ.

Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

В ст. 1160 ГК РФ устанавливается право отказополучателя (т.е. лица, в пользу которого завещатель совершил завещательный отказ) от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускаются. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное ст. 1160 ГК РФ, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

Таким образом, если завещатель сделал завещательный отказ, отказополучатель (то есть лицо, в пользу которого наследник по завещанию или по закону должен исполнить за счет наследства какую-либо обязанность имущественного характера и которое приобретает право требовать исполнения этой обязанности) вправе отказать от получения завещательного отказа.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что отказ от получения завещательного отказа является безусловным и не допускается в пользу другого лица, а также с оговорками или под условием. Если отказополучатель является одновременно наследником, то его право отказа от получения завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

ГЛАВА 2. ПЕРЕХОД ПРАВ НА НАСЛЕДУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО К НАСЛЕДНИКАМ И РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА

§ 1. Общая собственность наследников, раздел наследства по соглашению между наследниками

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников (ст. 1164 ГК РФ).

Общая собственность - это совместное использование материальных ценностей, имуществ, принадлежащего и находящегося в полном распоряжении не у одного, а у определенного круга лиц.

Общая собственность на наследственное имущество может принадлежать лишь наследникам, которые приняли наследство. Само по себе призвание нескольких наследников к наследству не является основанием для возникновения общей собственности наследников. Общая собственность появляется в результате приобретения наследства двумя или более наследниками, то есть в результате перехода права собственности, принадлежавшего наследодателю, к двум и более наследникам. Если к наследованию было призвано несколько наследников, но наследство приобретено лишь одним из них, оказавшимся единственным правопреемником наследодателя, отношения общей собственности на имущество не возникнут.

Субъектами общей собственности, если наследование осуществляется по закону, могут быть лишь физические лица, относящиеся к соответствующей очереди наследников, призванной к наследству. При наследовании по завещанию возникновение права общей собственности наследников на имущество зависит от содержания завещательных распоряжений. Имущество может быть завещано с определенным распределением и без определенного распределения. В завещании может быть указано, какие конкретные вещи, входящие в состав наследства, кому из наследников предназначены. В этом случае наследники по завещанию не становятся участниками общей собственности на наследственное имущество.

При наследовании имущества одновременно по завещанию и по закону общая собственность наследников возникает в случаях, если наследство как единое целое, либо отдельные его конкретные объекты, переходят по двум основаниям к наследникам и по закону, и по завещанию. Так, если 1/3 в праве собственности на жилой дом перешла в соответствии с завещанием к наследнику по завещанию, не относящемуся к кругу наследников по закону, а 2/3 в праве собственности на жилой дом и все остальное принадлежавшее наследодателю имущество не были завещаны и перешли к наследникам по закону, у наследника по завещанию и у наследников по закону возникает право общей собственности на жилой дом. Наследство также может поступить в общую собственность наследника по завещанию, которому завещана часть всего наследства или часть в праве собственности на конкретную вещь, и наследника-государства, если остальная часть наследственного имущества окажется выморочной. Право общей собственности наследников на приобретенное наследственное имущество возникает со дня открытия наследства.

К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил раздела 5 «Наследственное право» (ст. 1168 - 1170 ГК РФ). Однако при разделе наследственного имущества правила данных статей, т.е. о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе наследства, преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства, компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей, применяются в течение трех лет со дня открытия наследства. Данный срок определен в законе как пресекательный. Это означает, что конечные границы существования самого права жестоко ограничен. Пропуск указанного срока влечет за собой утрату самого права: раздел наследственного имущества становится невозможен, а наследники утрачивают предоставленные им преимущественные права наследования отдельных видов имущества.

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними (ст. 1165 ГК РФ).

Определения понятия «раздел наследства» в литературе почти не встречается. В учебнике «Гражданское право» под редакцией В.А. Белова под разделом наследства понимается «процедура определения, какие конкретно субъективные права и юридические обязанности из числа составляющих наследственную массу кем именно из наследников приобретаются». Отступление при разделе наследственной массы от размеров долей (в том числе определенных в завещании) согласно действующему ГК РФ допустимо. Кроме того, наследники, приняв наследство, уже стали сособственниками всего унаследованного имущества, а значит, вправе распоряжаться им самостоятельно, по своему усмотрению, в том числе изменять по обоюдному согласию размеры причитающихся им долей. Ограничение свободного волеизъявления наследников при заключении соглашения о разделе наследства установлено п. 1 ст. 1175 ГК РФ, согласно которому «каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества». Следовательно, соглашение о разделе, в соответствии с которым на наследника возлагается такая сумма долгов наследодателя, которая непропорциональна стоимости переданной ему активной части наследственной массы, в части распределения обязанностей будет ничтожным (ст. 168 ГК РФ).

От раздела наследства надлежит отличать выдел наследственной доли. Результатом раздела наследственной массы является прекращение общей долевой собственности. При выделе наследственной доли правоотношения общей долевой собственности не прекращаются, а изменяются - из числа сособственников исключается выделившийся наследник (наследники). Исходя из формулировки абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК РФ, можно прийти к выводу, что соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников является одним из видов соглашения о разделе наследства.

В.А. Белов определяет соглашение (договор) о разделе наследства как соглашение двух или нескольких сонаследников о прекращении общей долевой собственности на наследственную массу путем распределения составляющих ее элементов (вещей, прав и т.д.) между сонаследниками (посредством передачи вещей в собственность наследников, признания прав за каждым из них и т.д.).

Среди вопросов, связанных с наследованием, пожалуй, наиболее актуальным является раздел наследства между лицами, на него претендующими.

Как известно, гражданин может получить наследство по закону или по завещанию. Если наследодатель не составит завещания, то его имущество после смерти унаследуют по закону. Оно перейдет в общую долевую собственность и будет распределено между наследниками. При наследовании по завещанию такая ситуация возникает, когда имущество завещают нескольким лицам, не указывая, кому что предназначается. В этом случае имущество считается завещанным в равных долях.

Один из наследников может отказаться от причитающейся ему доли в пользу другого. Тогда она переходит к этому наследнику. Но если отказ никому не будет адресован или человек потеряет право наследовать имущество, его часть будет поделена между оставшимися претендентами по закону пропорционально их наследственным долям. Если речь идет об имуществе, наследуемом по завещанию, то отказ одного из наследников также влечет распределение его части между остальными пропорционально их долям.

Если наследники решили не делить наследственное имущество, то владение, пользование и распоряжение им осуществляют по соглашению всех участников общей долевой собственности на него. Так как имущество считается принадлежащим наследникам в равных долях, то расходы по его содержанию каждый несет пропорционально своей доле (то есть тоже в равных долях). Но если эти лица не согласны с данными расходами или по другим причинам возникают споры о порядке пользования, владения и распоряжения имуществом, то они могут осуществить его раздел. Желание наследника выделить свою долю является его законным правом, даже если остальные в разделе не заинтересованы.

К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров.

Форма, в которой должно быть заключено соглашение о разделе наследства, определяется предметом данного соглашения. Она может быть как устной, так и письменной, в последнем случае - как простой, так и нотариальной. Соглашение о разделе наследства может быть совершено устно, если оно исполняется сразу же при его заключении (по сути, сам фактический раздел имущества, произведенный сонаследниками, и будет свидетельством заключения соглашения). В устной форме может быть заключен и договор о разделе наследства, общая стоимость которого не превышает десяти минимальных размеров оплаты труда. С практической точки зрения следует согласиться с мнением А.Б. Борисова, полагающего, что целесообразно в любом случае заключать письменное соглашение о разделе наследства, чтобы избежать возможных споров между наследниками.

Договор о разделе наследства является многосторонней сделкой, поскольку разделу подлежит наследственное имущество, находящееся в общей долевой собственности двух и более наследников. В литературе указывается, что исследуемый договор является консенсуальным. «Соглашение о разделе считается заключенным с момента достижения сторонами договоренности по всем существенным его условиям. Передача вещей сонаследниками друг другу осуществляется во исполнение обязанностей по данному договору».

Нельзя не затронуть вопрос о том, относится ли соглашение о разделе наследства к числу возмездных или безвозмездных договоров. Согласимся с мнением В.А. Белова, С.А. Бушаенковой, указывающих, что, поскольку сделки классифицируются на возмездные и безвозмездные в зависимости от присутствия или отсутствия встречной обязанности по предоставлению материального или иного блага, не следует относить исследуемое соглашение ни к тем, ни к другим. Наследники, заключая между собой договор, преследуют единую цель - раздел наследства и прекращение связывающих их отношений общей долевой собственности.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

По истечении шести месяцев со дня открытия наследства (смерти наследодателя) по заявлению наследника по месту открытия наследства выдается свидетельство о праве на наследство (ст.1162 ГК РФ). Новый Гражданский кодекс практически повторил действовавшие ранее нормы о таком свидетельстве: о выдаче дополнительного свидетельства (ч.2 ст.1162 ГК РФ), о возможности досрочной выдачи свидетельства при наличии достоверных данных о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство, нет иных наследников, имеющих право на наследство или его часть (ч.2 ст.1163 ГК РФ).

Получение свидетельства на наследство - это право, а не обязанность наследника, принимающего наследство. Свидетельство является официальным документом, свидетельствующим перед третьими лицами о наличии у его обладателя наследственных прав. Этот документ необходим в отношении недвижимого имущества, автомототранспортных средств, денежных средств во вкладах и на счетах, ценных бумаг и т.д.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус путем истребования соответствующих доказательств проверяет:

факт смерти наследодателя;

наличие завещания;

наличие или отсутствие актов отмены завещания;

время и место открытия наследства;

состав и место нахождения наследственного имущества;

выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус путем истребования соответствующих доказательств проверяет:

факт смерти наследодателя;

время и место открытия наследства;

наличие родственных и иных (например, иждивение) отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство;

состав и место нахождения наследственного имущества.

По желанию наследников свидетельство о праве на наследство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на основании соглашения о разделе наследства.

Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашения, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника (ст. 1166 ГК РФ).

При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ «Распоряжение имуществом подопечного» (ст. 1167 ГК РФ).

В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства и рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства.

§ 2. Преимущественное право при разделе имущества

В ряде случаев закон предоставляет некоторым субъектам гражданских правоотношений так называемые преимущественные права. Особенностью таких прав является то, что они являются исключениями из принципа равенства субъектов гражданских правоотношений, поскольку подразумевают преимущественное (первоочередное) право одного лица перед всеми остальными на совершение тех или иных действий. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства осуществляется в счет наследственной доли наследника, но не сверх этой доли.

Правила, предусматривающие преимущественные права наследников на получение в свою собственность неделимой вещи или предметов обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства, применяются, если по соглашению между наследниками не установлены иные условия раздела наследства.

Правила, предусмотренные ст.1168 и 1169 ГК РФ, предназначены для применения в случаях, если наследство переходит в общую собственность двух и более наследников и возникает необходимость раздела наследства между ними.

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет (ст.1168 ГК РФ).

В литературе обсуждается вопрос: что же имеет в виду законодатель, употребляя слово «совместно», - общую совместную собственность или же всякую общую собственность, как совместную, так и долевую. Думается, что, если это специально не оговорено, речь идет обо всех видах общей собственности.

Преимущественное право наследника на неделимую вещь при разделе наследства представляет собой предоставленную законом возможность приобрети неделимую вещь в свою исключительную собственность в счет наследственной доли.

Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК РФ). К неделимым вещам относятся, в частности, функционально самостоятельные и обособленные единичные движимые вещи: автомобили и другие машины, механизмы, предметы бытовой техники (холодильники, телевизоры, кондиционеры и др.) предметы домашнего быта (столы, стулья, часы, осветительные приборы, ковры и др.) произведения искусства, в том числе прикладного (картины, скульптуры), и т.д.

Недвижимые вещи также могут быть неделимыми. Земельные участки признаются неделимыми, если составляют такую самостоятельную часть, полученную путем раздела земельного массива, которая по размерам и другим признакам соответствует нормативам, разрешающим ее использование без перевода в состав земель другой категории. Неделимыми могут быть признаны сооружения (здания, другие строения) независимо от цели их использования, если они отвечают признакам неделимых вещей. К неделимым вещам могут быть отнесены жилой дом, квартира, комната и тому подобные строения или их части, предназначенные для проживания граждан, если раздел этих объектов в натуре невозможен, поскольку повлечет утрату ими своего специального назначения служить гражданам в качестве жилья.

Преимущественное право наследника распространяется на любую неделимую вещь, будь то автомашина, жилой дом, земельный участок и т.д. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.

Приоритет этого права наследника действует независимо от того, пользовался ли он сам неделимой вещью, и независимо от того, пользовались ли неделимой вещью другие наследники, ранее не являвшиеся участниками общей собственности на эту вещь. Приоритет этого права наследника не ограничивается также в случаях, если неделимой вещью является жилое помещение (дом, квартира, т.п.), в котором проживают (следовательно, пользуются) наследники, не обладающие правом собственности на него, но и не имеющие другого жилого помещения.

Преимущественные права наследника на неделимую вещь на основании приоритета собственности сохраняются и тогда, когда стоимость наследственной доли, в счет которой передается неделимая вещь при разделе наследства, не может покрыть стоимости полученной наследуемой доли в праве на неделимую вещь. Но в этом случае в действие вступает ст. 1170 ГК РФ, которая гласит, что:

несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы;

осуществление кем-либо из наследников преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам, если соглашением между всеми наследниками не установлено иное.

Для осуществления наследником преимущественного права на неделимую вещь по приоритету собственности не имеет значения, каким было соотношение размеров долей наследодателя и наследника в праве общей собственности на неделимую вещь до открытия наследства. Наследник мог иметь незначительную по размеру долю в праве общей собственности на неделимую вещь, однако это не ограничивает возможности осуществления преимущественного права на приобретение наследуемой доли в праве на неделимую вещь.

В случаях, когда преимущественные права на неделимую вещь на основании приоритета собственности одновременно принадлежат двум или нескольким наследникам, каждый из них может осуществить это право. При этом наследуемая доля в праве общей собственности на неделимую вещь перейдет к наследникам, обладающим преимуществами при разделе наследства, пропорционально их наследственным долям.

Преимущественные права на основании приоритета собственности возникают лишь в отношении неделимой вещи. Если наследнику и наследодателю на праве общей собственности принадлежал жилой дом, который является делимой вещью, у наследника не возникает преимущественного права на приобретение доли в праве общей собственности на этот дом, вошедшей в состав наследства. Наследник может требовать передачи в его исключительную собственность неделимой вещи, которой он постоянно пользовался, в счет его наследственной доли преимущественно перед другими наследниками, если последние не пользовались этой вещью и не являлись ранее участниками общей собственности на нее.

Наследник приобретает указанное преимущественное право на неделимую вещь, если он пользовался ею на любом законном основании. К законным основаниям, в частности, относятся: договор о передаче наследодателем вещи в пользование наследника; доверенность на право управления имуществом, например легковой автомашиной, переданной наследодателем в пользование наследника; общность семейной жизни наследника и наследодателя, по условиям которой наследник владел и пользовался имуществом наследодателя; предварительное разрешение или последующее одобрение использования вещи наследником; участие наследника в ведении личного подсобного и дачного хозяйства наследодателя как до, так и после открытия наследства, предполагающее использование неделимых вещей в составе хозяйства; вступление наследника во владение и управление наследственным имуществом. Незаконное пользование наследником вещью, которая входит в состав наследства, не может быть признано основанием преимущественного права наследника на неделимую вещь при разделе наследства.

Закон не требует, чтобы пользование неделимой вещью осуществлялось совместно наследодателем и наследником. Но использование наследником вещи для себя, в своих интересах обосновывает преимущество постоянного пользования наследственным имуществом. Такой характер имеет, например, пользование автомашиной при жизни наследодателя по его доверенности в личных интересах наследника. Иные отношения складываются, если, например, наследник выполнял роль водителя автомашины, принадлежавшей наследодателю, оказывая услуги по управлению автомашиной для совершения им личных или служебных поездок. При таких обстоятельствах использование вещи осуществлялось не в интересах наследника, и при разделе наследства он не имеет преимущественного права на передачу в его собственность неделимой вещи, в данном примере - автомобиля.

Отношения, сложившиеся по поводу постоянного пользования наследником вещью, входящей в состав наследства, могли возникнуть как до, так и после открытия наследства, поскольку, согласно правилам п. 2 ст. 1168, не имеет значения, пользовался ли наследник неделимой вещью непосредственно к моменту открытия наследства.

Если до этого момента наследник отказался от использования неделимой вещи и вещь перешла во владение и пользование другого лица, он не может требовать признания за собой преимущественного права на неделимую вещь при разделе наследства.

Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства возникает у наследника, если он пользовался ей постоянно. Под постоянным пользованием следует понимать не только непрерывное пользование неделимой вещью (например, квартирой, мебелью), но и регулярное использование вещи по мере необходимости на протяжении продолжительного времени. В этом случае нельзя исключить периодического, сезонного характера ее использования (например, дачного домика, мотоблока), систематической повторяемости актов использования (например, музыкального инструмента) и иного регулярного пользования. Преимущественное право наследника, постоянно пользовавшегося неделимой вещью, на получение этой вещи в свою исключительную собственность в счет наследственной доли при разделе наследства ограничивает права других наследников на эту неделимую вещь при условии, что они не имели права на долю в общей собственности на неделимую вещь до открытия наследства и не пользовались этой вещью. Наследник, который постоянно пользовался указанной вещью, обладает при разделе наследства приоритетом перед наследниками, которые не пользовались вещью вообще либо пользовались ею, но эпизодически, непостоянно.

Особые правила раздела наследства с учетом приоритета отдельных наследников на жилое помещение действуют применительно лишь к таким жилым помещениям, входящим в состав наследства, раздел которых в натуре невозможен (то есть признаваемым неделимой вещью).

Помещения признаются жилыми, если они предназначены для проживания и являются пригодными для этих целей. Жилые помещения, принадлежавшие наследодателю на праве собственности и вошедшие в состав наследства, могут представлять собой целые жилые дома и части жилых домов, отдельные квартиры, комнаты в коммунальных квартирах. К неделимым вещам в жилищной сфере относят, как правило, однокомнатные квартиры. Однако к ним могут быть отнесены и другие квартиры, что подтверждается судебной практикой.

Обладателями преимущественного права на жилое помещение признаются наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства. Это условие не соединено ни с целями вселения в жилое помещение или характером проживания (постоянное или временное проживание), ни с продолжительностью проживания, ни с признанием наследников членами семьи наследодателя, ни с ведением наследниками общего хозяйства с наследодателем, ни с соблюдением порядка вселения или порядка регистрации граждан по месту проживания и др. Существенное значение имеет собственно факт проживания наследника в жилом помещении на момент открытия наследства. Он сам по себе является достаточным основанием приобретения приоритета при разделе наследства. Проживание наследников в жилом помещении наследодателя на момент открытия наследства должно иметь законное основание. Так, если наследнику было разрешено временное, «на положении гостя», проживание в квартире, но по истечении согласованного срока наследник не освободил квартиру, несмотря на требование этого со стороны наследодателя, то дальнейшее проживание наследника в квартире наследодателя без разрешения и вопреки воле последнего не может быть признано правомерным. При таких обстоятельствах незаконное проживание наследника ко дню открытия наследства в жилом помещении, входящем в состав наследства, нельзя признать основанием преимущественного права на жилое помещение.

Закон предоставляет наследнику преимущественное право на получение в свою собственность наследуемого жилого помещения, в котором тот проживал, лишь при условии, что этот наследник не имеет иного жилого помещения. Это правило предназначено для усиления охраны интересов наследников, нуждающихся в обеспечении жильем. Наследник будет признан не имеющим другого жилого помещения, кроме наследуемого, если установлено, что он не является ни собственником, ни нанимателем другого жилого помещения, ни обладателем права пользования другим жилым помещением по иному основанию.

Если у наследника имеется другое жилое помещение, то не важно, находится ли оно в том месте, где открылось наследство, или в каком-либо ином населенном пункте. Право пользования жилым помещением, имеющимся у наследника, может быть основано на праве собственности на это жилое помещение, на договоре найма, на ином основании. Однако, где бы ни располагалось имеющееся у наследника другое жилое помещение, на какое бы основание ни опиралась его возможность пользоваться этим жильем, наличие у наследника другого жилого помещения не дает ему преимущественного права на получение в свою собственность наследуемого жилого помещения, в котором он проживал на момент открытия наследства. Преимущественное право наследника, который проживал в наследуемом жилом помещении, на получение этого жилого помещения в счет наследственной доли осуществляется лишь при разделе наследства и с ограниченным приоритетом. Преимущественное право такого наследника открывает приоритет на получение жилого помещения при разделе наследства лишь перед наследниками, которые не являются собственниками жилого помещения.

Право собственности наследников на жилое помещение, входящее в состав наследства, основано на обстоятельствах, не обусловленных наследованием.

Наследники, которым принадлежит право собственности на жилое помещение, вошедшее в состав наследства, обладают приоритетами на приобретение наследуемой доли в общей собственности на жилое помещение.

Преимущественное право наследника, проживавшего в наследуемом жилом помещении, утрачивает также свое приоритетное действие перед наследником, который постоянно пользовался жилым помещением, раздел которого в натуре невозможен (неделимой вещью).

Они не устраняют преимущественных прав друг друга на жилое помещение как неделимую вещь при разделе наследства, и каждый может осуществить свое право. В таком случае приоритетное право на получение жилого помещения в счет наследственных долей одновременно по разным основаниям осуществляют два или несколько наследников пропорционально принадлежащим им наследственным долям.

Завещание, содержащее указания относительно частей неделимой вещи в натуре, предназначенных по воле наследодателя каждому из наследников, не ограничивает прав наследников на раздел общей собственности на эту неделимую вещь в соответствии с принадлежащими им долями в праве общей собственности на завещанное имущество.

Если в течение трех лет со дня открытия наследства наследник не воспользовался преимущественным правом и его доля в праве общей собственности на неделимую вещь перешла к его собственным наследникам, последние не могут осуществить преимущественное право умершего наследника в первом открывшемся наследстве.

К наследникам умершего обладателя преимущественного права на неделимую вещь в первом открывшемся наследстве переходит имущество, в том числе доля в праве общей собственности на неделимую вещь первого наследства, но приоритеты умершего обладателя преимущественных прав на неделимую вещь не переходят.

Преимущественным правом на предметы обычной домашней обстановки и обихода (далее - предметы быта) при разделе наследственного имущества обладают наследники, призванные к наследованию и принявшие наследство, но лишь при условии, если они проживали совместно с наследодателем на день открытия наследства.

Как показывает судебная практика, довольно часто возникает проблема определения того, какое имущество относится к указанным предметам. Составить какой-либо перечень таких предметов не представляется возможным, так как уровень жизни населения значительно различается. При разрешении споров наследников о том, какое имущество следует включать в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, необходимо учитывать конкретные обстоятельства дела, а также местные обычаи. В любом случае, антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения. При этом суд может назначить экспертизу для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор. Не являются предметами домашней обстановки и обихода вещи, служившие профессиональной деятельности умершего.

Несоразмерность стоимости наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник на основании ст. 1168 или 1169 ГК РФ, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе в виде выплаты соответствующей денежной суммы.

Выплата компенсации предшествует осуществлению кем-либо из наследников преимущественного права, однако соглашением между всеми наследниками может быть предусмотрен иной порядок компенсации. При возникновении спора порядок и способы компенсации определяются судом.

Действующий закон не требует, чтобы совместное проживание наследника и наследодателя было соединено с общностью их жизни одной семьей и ее признаком - общим ведением домашнего хозяйства, поэтому для осуществления преимущественного права на предметы быта при разделе наследства достаточно проживания наследника и наследодателя в общем для них жилом помещении.

Это позволяет предположить, что наследник мог пользоваться всеми иди отдельными предметами быта, принадлежавшими наследодателю. Условием возникновения преимущественного права на предметы быта при разделе наследства является проживание наследника совместно с наследодателем на день открытия наследства, но не в любое иное время до открытия наследства.

За наследником признается преимущественное право на предметы быта при разделе наследства независимо от срока, в течение которого они совместно проживали с наследодателем до дня открытия наследства. Каким бы по продолжительности ни был срок совместного проживания наследника с наследодателем, этот срок является основанием возникновения у наследника преимущественного права на предметы быта, если он продолжался вплоть до дня открытия наследства по причине смерти наследодателя.

Если предметы обычной домашней обстановки и обихода оказались предметом завещательных распоряжений, они переходят по праву наследования к указанным в завещании лицам. Другие наследники, проживавшие совместно с наследодателем, но не оказавшиеся в числе наследников по завещанию, не становятся участниками общей собственности на предметы быта, и, следовательно, у них не возникает права преимущественного приобретения этих предметов при разделе наследства. Предметы быта не определены в законе путем указания на их признаки. Понятие предметов быта является не правовым, а товароведческим. Оно определяется и дифференцируется в зависимости от назначения соответствующих товаров при использовании их в домашнем хозяйстве. Антикварные предметы, а также предметы, представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов быта, независимо от их назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу. По смыслу ст. 1169 ГК РФ объектом преимущественного права наследника при разделе наследства выступает совокупность предметов быта, выделенная для правовых целей из полного состава предметов домашней обстановки и обихода, имеющих общую область применения - домашнее хозяйство, но различающихся по функциональному назначению (мебель, посуда, электроприборы и т.д.).

Совокупность предметов быта может включать в себя простые и сложные вещи, каждая из которых, как правило, является неделимой. Преимущественное право наследника распространяется на обычные предметы быта как на их совокупность в целом. Возможность осуществить это право в отношении отдельных предметов быта может быть реализована лишь с согласия других наследников. Но в таком случае раздел предметов обычной домашней обстановки и обихода производится не в силу преимущественного права на них одного или некоторых наследников, а в силу соглашения между наследником, обладающим преимущественным правом, и наследниками, не обладающими таким правом. При отсутствии соглашения наследников о разделе предметов быта спор рассматривается в суде.

Преимущественное право наследника на предметы быта при разделе наследства означает право получить эти предметы в счет принадлежащей ему наследственной доли. В соответствии с этим законоположением наследник, обладающий преимущественным правом на предметы быта при разделе наследства на основании приоритета совместного проживания с наследодателем, имеет возможность требовать передачи ему указанных предметов в натуре с зачетом их стоимости в стоимость его наследственной доли.

Если преимущественное право на предметы быта при разделе наследства принадлежит двум или нескольким наследникам, они вместе осуществляют его по основанию приоритета перед другими наследниками, которые не проживали совместно с наследодателем.

Наследник, которому принадлежит преимущественное право на предметы быта при разделе наследства, может осуществить это право в течение трех лет с момента открытия наследства.

Преимущественное право на неделимую вещь и предметы быта при разделе наследства может быть осуществлено исключительно по воле наследника, которому принадлежит это право. Преимущественные права наследников, предусмотренные ст. 1168 и 1169 ГК РФ, осуществляются по их требованию, которому не могут быть противопоставлены никакие соображения целесообразности или необходимости учета имущественного, социального, семейного или иного положения других наследников. В случае раздела наследства по соглашению между наследниками лицо, обладающее преимущественным правом на неделимую вещь или на предметы быта, вправе отказаться от осуществления своего права, а другие наследники не вправе требовать раздела наследства с учетом преимущественного права наследника на эти вещи. По соглашению между наследниками раздел наследства может быть произведен по их усмотрению любым способом.

§ 3. Охрана наследства

Принятие мер к охране наследственного имущества является одним из важных нотариальных действий, которые гарантируют защиту имущественных интересов граждан и государства. Необходимость принятия данных мер возникает в практике не так часто, поэтому в деятельности нотариусов, приступивших к исполнению своих обязанностей сравнительно недавно, может вызвать определенные затруднения.

Чем обусловлена необходимость принятия мер к охране наследственного имущества? Нам известно, что наследственное имущество принадлежит наследнику, принявшему наследство, с момента его открытия. Между тем момент открытия наследства и момент принятия его наследником могут быть отделены один от другого определенным промежутком времени. На наследника, таким образом, возлагается бремя содержания наследственного имущества с момента открытия наследства до его принятия. В то же время наследник может воспользоваться плодами, продукцией, доходами и иными приращениями наследственного имущества, возникшими за этот период.

Но совершать юридически значимые действия в отношении этого имущества наследник может лишь после принятия наследства и оформления своих прав на него (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Следовательно, до этого момента наследник лишен возможности защищать свое право на получение наследственного имущества в количестве, по крайней мере, не меньшем, и состоянии - не худшем, чем оно было к моменту открытия наследства. Не имеют возможности защитить в этот период свои права и интересы (во многом совпадающие с интересами наследников) и отказополучатели, и кредиторы наследодателя. Полноценная реализация указанными лицами принадлежащих им прав (соответственно, на получение отказа и удовлетворение требований к наследодателю) напрямую зависит от количественных и качественных характеристик наследственного имущества. Заинтересованными в принятии мер по охране наследства и управлению им могут оказаться и другие лица, имеющие право на покрытие за счет наследственного имущества понесенных расходов, вызванных предсмертной болезнью наследодателя или связанных с его похоронами, а также лица, имеющие в отношении наследственного имущества другие обязательственные права, - арендаторы (п. 1 ст. 617 ГК РФ), получатели ренты (п. 1 ст. 586 ГК РФ).

Следовательно, в той мере, в какой наследственное имущество нуждается в охране и управлении до того момента, как необходимые действия сможет осуществлять соответствующий собственник (т.е. до принятия наследства), возникает потребность наделения такими полномочиями и иных управомоченных лиц.

Действующее законодательство наделяет правом принятия необходимых мер нотариуса (п. 1 ст. 1171 ГК РФ), исполнителя завещания (пп. 2 п. 2 ст. 1135 ГК РФ), а также должностных лиц органов местного самоуправления и должностных лиц консульских учреждений РФ (п. 7 ст. 1171 ГК РФ) в случаях, когда эти лица наделены правом совершения нотариальных действий. Кроме того, фактические действия, направленные на охрану и управление наследством, могут в ряде случаев совершаться и самими наследниками (п. 2 ст. 1153, п. 4 ст. 1172 ГК РФ).

Нормативная база, которой при этом следует руководствоваться, состоит в основном из ст. 1171-1174, 1180 Гражданского кодекса РФ и ст. 61-69 Основ законодательства РФ о нотариате (далее - Основ).

Действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня мер, которые могут быть предприняты уполномоченными лицами в целях охраны наследственного имущества и управления им. Основы содержат нормы, в самом общем виде регламентирующие посылку нотариусом поручения о принятии мер к охране наследства (ст. 65), опись наследственного имущества и передачу его на хранение (ст. 66, 67), что нельзя считать достаточным с учетом значительного расширения состава наследственного имущества, требующего более детальной регламентации порядка его учета, описи, охраны и управления, а также ввиду наличия дополнительных требований к совершению нотариальных действий, связанных с наследованием имущества, предусмотренных частью третьей ГК РФ.

В соответствии со ст. 51 Основ обязательные нотариальные формы, устанавливаемые Министерством юстиции России, имеют место только для реестров регистрации нотариальных действий, свидетельств и удостоверительных надписей. Следовательно, при составлении процессуальных документов в ходе принятия мер к охране наследственного имущества нотариус совершенно свободен в выборе форм документов, в последовательности изложения их содержания. Так, акт описи наследственного имущества, акты о недопущении к описи или отсутствии наследственного имущества, об описи которого заявлено нотариусу, имеют хотя бы какие-то формы, применявшиеся в практике. Некоторые же документы нотариусам придется составлять впервые - постановления о возмещении расходов, связанных со смертью наследодателя, расходов на охрану наследства и управления им, поручение об охране наследственного имущества, находящегося в другой местности, договор доверительного управления и т.д.

К нотариальным действиям следует, полагаю, относить те меры по охране наследственного имущества и управлению им, которые прямо названы в законе. Основываясь на разделе V Гражданского РФ и Основах, такими мерами являются:

опись наследственного имущества (п. 1-3 ст. 1172 ГК РФ, ч. 1 ст. 66 Основ);

принятие наличных денег, входящих в состав наследства, в депозит нотариуса (п. 2 ст. 1172 ГК РФ);

передача наследственного имущества на хранение (п. 4 ст. 1172 ГК, ч. 2 и 3 ст. 66, ст. 67, пп. 2 ч. 1 ст. 69 Основ);

передача наследственного имущества в доверительное управление (ст. 1173 ГК РФ);

направление нотариусом обязательного для исполнения поручения о принятии мер к охране наследства (п. 5 ст. 1171 ГК РФ, ст. 65 Основ). Принятие же мер к охране наследственного имущества включает в себя:

опись наследственного имущества (п. 1-3 ст. 1172 ГК РФ, ч. 1 ст. 66 Основ);

оценку наследственного имущества (абз. 3 п. 1 ст. 1172);

внесение входящих наличных денег в депозит нотариуса и передачу на хранение банку валютных ценностей, не требующих управления ценных бумаг, драгоценных металлов и изделий из них (п. 2 ст. 1172 ГК РФ);

уведомление органов внутренних дел о наличии оружия в составе наследства (п. 3 ст. 1173 ГК РФ);

запрос банков, других кредитных организаций и иных юридических лиц об имеющихся у них сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю (п. 3 ст. 1171 ГК РФ);

передачу наследственного имущества на хранение (п. 4 ст. 1172 ГК РФ, ч. 2 и 3 ст. 66, ст. 67, пп. 2 ч. 1 ст. 69 Основ);

передачу наследственного имущества в доверительное управление (ст. 1173 ГК РФ);

направление нотариусом обязательного для исполнения поручения о принятии мер к охране наследства (п. 5 ст. 1171 ГК РФ, ст. 65 Основ).

Нотариусы по месту открытия наследства должны принимать меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов, государства и иных заинтересованных лиц. Заявления наследников, исполнителя завещания, органов местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества о принятии мер к охране наследственного имущества, должны быть поданы письменно. Они должны быть зарегистрированы в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества.

В процессе работы по охране наследственного имущества нотариус проводит ряд мероприятий, обеспечивающих полноту охраны этого имущества, и в частности: нотариус должен установить место открытия наследства, наличие имущества, его состав и местонахождение; если нотариусу стало известно, что у умершего имеются наследники, местонахождение которых удалось установить, исполнитель завещания должен известить их об открывшемся наследстве и о предстоящей описи.

В подтверждение факта смерти наследодателя нотариус истребует свидетельство о смерти. Нотариус также должен уточнить, были ли приняты предварительные меры к охране оставшегося имущества, если были, то кем, было ли опечатано помещение с имуществом умершего, где находятся ключи от этого помещения.

О предстоящей описи в соответствии с ч. 1 ст. 1172 ГК РФ нотариус уведомляет исполнителя завещания, наследников, в необходимых случаях орган опеки и попечительства.

Если есть основания предполагать, что имущество в порядке наследования будет передано государству, нотариус сообщает об описи соответствующему органу.

Нотариус должен принять меры к тому, чтобы при описи имущества присутствовали двое свидетелей, отвечающих требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ.

Если заявление о принятии мер к охране наследственного имущества поступило от наследника, совместно не проживавшего с наследодателем, нотариус должен разъяснить ему то, что нотариус вправе описать имущество только при условии, если совместно проживавшие с наследодателем наследники добровольно предъявят имущество к описи.

После получения заявления и проведения неотложных мер по организации работы по принятию мер к охране имущества умершего нотариус немедленно должен выехать на место для составления акта описи.

Опись наследственного имущества является одной из наиболее распространенных мер по охране наследства: оттого, насколько точно будет определен при этом состав наследственного имущества, во многом зависит то, в каком состоянии и количестве оно будет передано наследникам и отказополучателям. Кроме того, опись является необходимой предпосылкой для осуществления таких мер, как передача наследственного имущества на хранение и в доверительное управление. Важность этой меры подчеркивает и то обстоятельство, что ГК РФ (п. 6 ст. 1171) прямо называет опись наследства среди мер, порядок осуществления которых должен определяться законодательством о нотариате.

Во вступительной части описи должны быть указаны:

-место, дата и время составления описи, а также фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись имущества;

-дата поступления сообщения об оставшемся имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества;

-фамилия, имена, отчества, адреса, а в необходимых случаях - должности лиц, участвующих в описи;

-фамилия, имя, отчество наследодателя, дата его смерти и место нахождения описываемого имущества;

-сведения о наследниках, иных лицах, участвующих в описи. При описи могут присутствовать как наследники по завещанию, так и наследники по закону любой очереди в качестве лиц, заинтересованных в определении состава наследства, на случай, если призываемые к наследству наследники определенной очереди откажутся от наследства.

При этом указанные лица, в отличие от свидетелей, лишь имеют право, но не обязаны присутствовать при описи. Это обстоятельство имеет важное практическое значение, поскольку отсутствие в месте проведения описи кого-либо из лиц, перечисленных в абз. 2 п. 1 ст. 1172, не может являться ни препятствием для ее проведения, ни основанием для дальнейшего ее оспаривания;

-сведения о том, было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем; состояние пломб и печатей, если помещение опечатано.

Главное при составлении описи наследственного имущества заключается в тщательной и подробной характеристике (вес, метраж, цвет, марка, страна-производитель, год выпуска и т.д.) каждой вещи (предмета) в отдельности.

На каждой странице акта должен быть подведен общий итог описанных вещей (предметов) и их стоимость (прописью), а по окончании описи - общее количество вещей (предметов) и их общая стоимость (прописью).

Если оценка отдельных вещей (предметов) является затруднительной или наследники не пришли к соглашению об оценке, исполнитель завещания вправе пригласить независимого оценщика за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

Нотариус обязан включить в акт описи все имущество, находящееся в квартире (комнате или другом помещении) умершего, личные вещи наследодателя, а также предметы его профессиональной деятельности (например, пишущую машинку журналиста, музыкальные инструменты артиста, медицинские инструменты врача и т.д.).

Если при производстве описи нотариусу поступают заявления от лиц о принадлежности каких-либо вещей из числа описываемых, если эти заявления сопровождаются представлением документальных доказательств, не вызывающих сомнений, то эти вещи могут в опись не включаться. Однако сам факт нахождения таких вещей в описываемом помещении должен быть занесен в акт описи. Если документально не подтверждена принадлежность вещей заявителю, то они включаются в акт описи, но при этом делается отметка в акте описи о подобном заявлении. При этом нотариус должен разъяснить заинтересованным лицам порядок обращения в суд с иском об исключении принадлежащего им имущества из акта описи. В акт описи следует вносить иные замечания и заявления лиц, присутствующих при описи. Например, об отсутствии каких-либо вещей, которые до последнего момента были и которых во время описи не оказалось.

Если производство описи имущества прерывается или продолжается несколько дней, нотариус должен каждый раз опечатывать помещение, а в акте описи делать отметку о причинах и времени прекращения описи и времени ее возобновления, состоянии пломб и печатей при последующем вскрытии помещения.

По окончании производства описи акт описи должен быть подписан нотариусом, свидетелями, лицом, принявшим имущество на хранение, и другими лицами, участвующими в описи наследственного имущества. Акт описи составляется нотариусом не менее чем в трех экземплярах: один экземпляр подшивают в наследственное дело, второй под расписку выдают хранителю или другому лицу, принявшему имущество на хранение, третий вкладывают в наследственное дело и выдают наследникам вместе со свидетельством о праве на наследство.

После окончания описи нотариус должен передать имущество на ответственное хранение. Если есть наследники, то имущество на хранение передается им. Наряду с этим законодательство допускает передачу имущества на хранение и другим лицам, причем круг их не ограничен ч. 4 ст. 1172 ГК РФ. В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.

О передаче имущества на хранение делается надпись в акте описи и отбирается подписка у лица, принявшего имущество на хранение, о сделанном ему предупреждении об уголовной и материальной ответственности за растрату, хищение, отчуждение или сокрытие наследственного имущества, за непринятие мер, обеспечивающих целостность и сохранность имущества и причиненные убытки. В акте описи нотариус должен указать фамилию, имя, отчество, год рождения, место жительства лица, которому передано имущество, а также наименование, номер, дату выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование учреждения, выдавшего этот документ.

Хранитель имущества может меняться. При последующей передаче наследственного имущества на хранение или в доверительное управление в акте указываются сведения о лице, которому вверяется описанное имущество, и делается отметка о предупреждении его об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие и незаконную передачу имущества, подвергнутого описи, в том числе в соответствии со ст. 312 УК РФ.

Первому хранителю направляется распоряжение о передаче имущества по описи новому хранителю.

Законодательство устанавливает, что не всякое наследственное имущество передается на хранение наследникам или другим лицам. Для некоторой категории вещей, входящих в состав описанного имущества, установлен особый порядок хранения.

Входящие в состав наследства наличные денежные суммы, обнаруженные во время описи, вносятся на депозит нотариуса до выдачи свидетельства о праве на наследство.

При производстве описи имущества в составе имущества могут оказаться документы, рукописи, литературные труды, письма, планы, чертежи, сметы, имеющие историческое и научное значение. Эти документы включаются в опись и могут сдаваться на ответственное хранение наследникам или музеям, или иным учреждениям.

Если во время описи будут обнаружены золото, серебро, платина и металлы платиновой группы в монетах, в слитках и сыром виде, иностранная валюта и выписанные в иностранной валюте платежные документы, изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, а также драгоценные камни и жемчуг, нотариус должен изъять их, составить отдельную опись, упаковать в конверт или мягкую тару, опечатать и передать по договору хранения банку в соответствии со ст. 921 ГК РФ.

Но прежде чем сдать описанные ценности на хранение в банк, нотариус должен зарегистрировать их в книге учета ценностей, которая ведется в нотариальной конторе. Опись ценностей составляется в пяти экземплярах. Из них - три экземпляра передаются вместе с ценностями в банк, четвертый - подшивается в наследственное дело, пятый - вместе с именным сохранным документом банка о принятии ценностей на хранение, который не является письменной формой договора и лишь доказательством его заключения на определенных условиях, вкладывается в наследственное дело. Пятый экземпляр описи сданных на хранение ценностей и именной сохранный документ банка будут выданы наследникам вместе со свидетельством о праве на наследство.

Нотариус в день производства описи должен в обязательном порядке уведомить органы внутренних дел об обнаруженном во время описи оружии. Пистолеты, револьверы и другое нарезное оружие, а также холодное оружие, в том числе и наградное, обнаруженное во время описи, холодное оружие (кортики), охотничье гладкоствольное оружие, на хранение которого у наследодателя не было разрешения, либо после смерти одинокого гражданина по отдельной описи передаются представителю органов внутренних дел.

В случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими согласно законодательству. Наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производится в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника лицензии на приобретение гражданского оружия.

Обнаруженные во время описи сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи в соответствии со ст. 1180 ГК РФ входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения. Так, например, определенные особенности установлены законом в отношении наркотических средств и психотропных веществ, которые оказались в составе наследства. Согласно ст. 25 Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» физические лица могут оказаться законными правообладателями наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки II и III, если эти средства были отпущены в медицинских целях соответственно лицензированными аптечными организациями по специальным рецептам врача с установленными сроками действия рецептов.

Наркотические средства и психотропные вещества, оставшиеся не использованными наследодателем, не могут включаться в состав наследства, так как они имели исключительно индивидуальное предназначение, вне которого они не могут принадлежать на законном основании другому лицу. Потребление этих средств без назначения врача запрещено, и иное признается правонарушением (ст. 40 указанного закона). Отчуждение их наследниками другим лицам также является правонарушением, относящимся к незаконному обороту этих объектов. Кроме того, неиспользованные средства, которые приняты учреждениями здравоохранения от родственников умерших больных, подлежат уничтожению.

Закон прямо запрещает использование наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Списки II и III, в медицинской деятельности частнопрактикующих врачей (ст. 31). В связи с этим в составе наследственного имущества, оставшегося после смерти частнопрактикующего врача, такие лекарственные препараты не могут находиться на законном основании. Однако если таковые обнаружены, они не включаются в наследство и не подлежат наследованию, т.к. наследодатель не приобрел на них право, что исключает наследование как правовое отношение.

Осуществление права наследования вещей, ограниченно оборотоспособных, требует соблюдения условий, обеспечивающих охрану, использование и распоряжение указанными вещами в установленном порядке (п. 2 ст. 1180).

В этих целях предусмотрены меры, препятствующие совершению действий, направленных на оборот вещей, ограниченно оборотоспособных, до получения специального разрешения, в обход закона и вопреки установленным требованиям безопасного использования или совершения операций с этими вещами. Согласно п. 2 ст. 1180 ГК РФ над входящими в состав наследства вещами, ограниченно оборотоспособными, должна быть установлена охрана, осуществляемая вплоть до получения наследником специального разрешения на эти вещи. Условия и способ охраны наследуемых ограниченно оборотоспособных вещей должны соответствовать порядку, установленному для охраны соответствующего имущества.

Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ, почетные памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и передаются для хранения.

Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах РФ. Сберегательные книжки, сохранные свидетельства на облигации государственных займов, залоговые билеты на вещи умершего, находящиеся в ломбарде, передаются на хранение наследникам.

Если во время описи имущества окажутся вещи, не представляющие в связи с износом никакой ценности, нотариус с согласия наследников вправе не включать эти вещи в акт описи, а по отдельному акту передать для уничтожения в заготовительную базу утильсырья.

Пищевые продукты нотариус передает наследникам, а если их нет - соответствующим организациям для реализации. Передача продуктов производится по отдельному акту, который подписывают нотариус, свидетели и представитель организации. Однако это относится только к продуктам длительного хранения. Скоропортящиеся продукты подлежат уничтожению, если нет наследников. Об уничтожении продуктов составляется акт.

Домашний скот передается на хранение наследникам или другим лицам. Если же наследников нет, и не удалось назначить хранителя, нотариус передает домашний скот заготовительным организациям или фермерским хозяйствам.

После описи имущества наследодателя нотариус должен проверить, не открывалось ли в нотариальной конторе наследственное дело. Если нет, нотариус обязан зарегистрировать заявление, по которому были приняты меры к охране наследственного имущества в алфавитной книге учета наследственных дел, и открыть наследственное дело.

В случае, когда имущество наследодателя или часть его находятся не в месте открытия наследства, нотариус по своей инициативе или по просьбе заинтересованных лиц должен направить поручение через органы юстиции соответствующему нотариусу по месту нахождения имущества о принятии мер к охране.

Нотариус по месту нахождения имущества или его основной части, получив поручение, регистрирует его в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества и немедленно выезжает на опись. Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах: один - остается в делах нотариальной конторы, принявшей меры к охране, два экземпляра направляются в нотариальную контору по месту открытия наследства. Наследственное дело на умершего по поручению о принятии мер к охране по месту нахождения наследственного имущества нотариусом не открывается.

Охрана наследственного имущества продолжается в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК РФ, - не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства.

Если место открытия наследства и место принятия мер к охране наследственного имущества разные, о прекращении охраны имущества предварительно уведомляется нотариус по месту открытия наследства.

Нотариус по месту открытия наследства обязан уведомить наследников о прекращении мер к охране наследственного имущества, а если имущество в порядке наследования переходит государству, - соответствующий орган.

Бывают случаи, когда нотариусу не представляется возможным описать имущество умершего. Это происходит потому, что наследники, совместно проживавшие с наследодателем, возражают против описи. Нотариус не вправе требовать предъявления имущества к описи. Он должен составить акт об отказе предъявить имущество к описи и разъяснить заинтересованному лицу порядок обращения в суд с иском к этим наследникам об истребовании причитающейся ему доли наследственного имущества.

Иногда, выехав на место для производства описи, нотариус устанавливает, что имущество, подлежащее описи, отсутствует, либо уже вывезено наследниками или другими лицами.

В первом случае нотариус составляет акт об отсутствии имущества и сообщает об этом заинтересованному лицу (наследнику). Во втором случае нотариус составляет акт о том, что имущество вывезено наследниками или другими лицами, и разъясняет заинтересованному лицу (наследнику) порядок обращения в суд об истребовании причитающегося ему имущества. Если же наследников нет и имущество в порядке наследования переходит государству, нотариус сообщает соответствующему органу, а в необходимых случаях - прокурору о том, что имущество вывезено, либо о его отсутствии.

В связи с принятием третьей части Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, неурегулированностью многих вопросов действующими Основами законодательства РФ о нотариате, неизбежно появление вопросов.

Так, если ранее допускалась возможность выдачи отдельных предметов из наследственного имущества для оплаты расходов, то теперь возникает вопрос, не будет ли это противоречить смыслу ст. 35 Конституции РФ? Полагаю, что в подобных случаях следует возмещать понесенные расходы только из денежных средств.

Если ранее в соответствии со ст. 69 Основ расходы на похороны могли быть возмещены после проведения похорон, то в соответствии со ст. 1174 ГК РФ, расходы на похороны могут быть возмещены и до производства похорон, опять же, полагаю, только из имеющихся денежных средств в наследственном имуществе.

В связи с требованием ст. 1172 ГК РФ об оценке описываемого имущества на основании соглашения наследников, может ли нотариус, производя опись без участия наследников и не имея от них требования проведения описи с приглашением оценщика, не указывать в описи оценку наследственного имущества (напомню, что ранее нотариус самостоятельно определял стоимость наследственного имущества при его описи)? Полагаю, что нотариус в данном случае может самостоятельно оценить имущество, в противном случае он попадет в затруднительное положение при исчислении тарифа для выдачи свидетельства о праве на наследство. Статья 1180 ГК РФ, не имеющая аналога в ранее действующем законодательстве, требующая принять меры по охране ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи, мне представляется трудноисполнимой. Кроме прочих вопросов по данной теме, в первую очередь возникает проблема хранения некоторых видов ядовитых веществ, для чего требуются специальные камеры, поддерживающие температурный и защитный (радиационный) режимы, обеспечивающий специальный воздушный отток из хранилища до того момента, как нотариусу удастся сдать на хранение эти вещества. Кому вообще можно сдать для хранения данные вещи?

Подводя итоги сказанному выше, еще раз обращаю ваше внимание на некоторые отличия в ныне действующем Гражданском кодексе РФ по принятию мер к охране наследственного имущества:

-нотариус принимает меры к охране наследственного имущества только по заявлению, а не по собственной инициативе, как это могло иметь место по прежнему законодательству;

-нотариус не оценивает самостоятельно наследственное имущество при описи наследственного имущества, оно может быть оценено самими наследниками по соглашению между ними, либо по их же желанию профессиональным оценщиком.

Особого внимания заслуживает вопрос об оценке наследственного имущества. Ранее действовавшая Инструкция о порядке совершения нотариальных действий 1987г. специально указывала на оценку каждого предмета как обязательную составную часть акта описи. В Гражданском кодексе РФ оценке наследства при производстве описи придан факультативный характер (абз. 3 п. 1 ст. 1172).

Изменение характера оценки наследства при его описи вызывает недоумение. Ведь необязательность оценки лишает возможности использовать ее при определении вознаграждения за осуществление мер по охране наследства (как это предусматривалось Инструкцией 1987 г.) и для дальнейших фискальных целей. Более того, такая оценка не будет иметь никакого значения и для целей раздела наследства, который в силу п. 1 cт. 1165 ГК РФ производится по соглашению между участниками общей долевой собственности на соответствующее имущество - т.е. наследниками, принявшими наследство (а не только присутствовавшими при описи), которые, договариваясь о разделе, вправе «переоценить» наследство по своему усмотрению. Полагаю, в тех случаях, когда проведение оценки наследственного имущества является необходимым, в частности, в связи с потребностью последующего заключения в отношении этого имущества возмездных договоров хранения или доверительного управления, а заявление лиц, перечисленных в абз. 2 п. 1 ст. 1172 ГК РФ, по каким-либо причинам получить не представляется возможным, соответствующая оценка должна быть произведена по инициативе нотариуса с последующим распределением связанных с оценкой расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства;

-действующим законодательством ограничен круг лиц, присутствующих при описи наследственного имущества.

И, последнее, на чем хотелось бы остановиться. Максимальная продолжительность осуществления нотариусом мер по охране и управлению наследством ограничена сроком, установленным для принятия наследства. По общему правилу этот срок составляет шесть месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В тех случаях, когда наследство принимается лицами, получившими право наследования вследствие отказа или непринятия наследства другими наследниками либо признания других наследников недостойными (п. 2 и 3 ст. 1154 ГК РФ), а также лицами, наследующими в порядке наследственной трансмиссии (п. 2 ст. 1156 ГК РФ), закон устанавливает, что максимальная продолжительность осуществления нотариусом мер по охране и управлению наследством не может превышать девяти месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК РФ). Установление максимальных сроков охраны и управления наследственным имуществом имеет значение для определения сроков договора хранения и договора доверительного управления.

Вызывает сомнение обоснованность установления предельного девятимесячного срока осуществления мер по охране и управлению наследственным имуществом в случае, когда наследство принимается в результате отказа другого наследника от наследства, отстранения других наследников от наследования как недостойных (п. 2 ст. 1154 ГК РФ). В этих случаях каждая из восьми очередей наследников по закону (ст. 1142-1145, 1148 ГК РФ) может в полном соответствии с п. 2 ст. 1154 ГК РФ располагать шестью месяцами для принятия наследства, если только наследники предыдущей очереди отказались от наследства или были отстранены от наследования как недостойные. Простой арифметический подсчет показывает, что максимальный срок принятия наследства может составить четыре года.

То обстоятельство, что предусмотренный абз. 1 п. 4 ст. 1171 ГК РФ срок не покрывает максимально возможной продолжительности принятия наследства, не означает отмену императивного ограничения продолжительности принятия мер по охране и управлению наследственным имуществом. Поэтому данное ограничение будет сохранять свое значение до тех пор, пока указанная норма не будет скорректирована законодателем или соответствующим образом истолкована высшими судебными инстанциями.

§ 4. Ответственность наследников по долгам наследодателя

В ст.1175 ГК РФ устанавливается, что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (ст. 323 ГК РФ).

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Например, кредиторы А. и В. заявили в районный суд требование к наследникам Т. и К., ссылаясь на то, что наследодатель по решению суда не выплатил им денежную сумму в счет возмещения ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Из материалов гражданского дела усматривается, что наследники К. и Т. не принимали наследство, но пользуются наследственным имуществом (квартирой). Разрешая спор, районный суд удовлетворил требование кредиторов и взыскал заявленную сумму и должников. При рассмотрении кассационной жалобы, суд второй инстанции отменил решение суда, указав, что суд первой инстанции неправильно определил юридически значимые обстоятельства (ст.1153 ГК РФ), а именно не учел, что наследники Т. и К. не приняли наследство в установленном законом порядке и не оформили на себя наследственное имущество.

Наследник, принявший имущество в порядке наследственной трансмиссии, согласно ст. 1156 ГК РФ, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.

При предъявлении требований кредиторам наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению или восстановлению.

Таким образом, когда наследники принимают наследство, они несут ответственность по долгам наследодателя солидарно.

Солидарная обязанность наследников - это обязанность наследников исполнить требования кредитора наследодателя совместно. Она означает, что кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Если наследники принимают наследство, они становятся ответчиками по долгам наследодателя, но только в пределах стоимости наследственного имущества, которое они получат. Если долги наследодателя окажутся больше, чем стоимость полученного имущества всеми наследниками, они ответят только тем, что получили по наследству, но не более.

Наследование по закону возможно в разных вариантах. Один из них - наследственная трансмиссия, которая наступает, когда наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. Тогда право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все имущество было завещано - к его наследникам по завещанию. Наследник в порядке трансмиссии, который фактически принимает наследственное имущество, будет отвечать только по долгам наследодателя, но не предыдущего наследника, который должен был получить наследство. Его ответственность возможна только в пределах стоимости наследственного имущества, которое он получает.

Статья 418 ГК РФ устанавливает: обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Сложившаяся судебная практика исходит из того, что кредитное обязательство не является неразрывно связанным с личностью, а потому не прекращается смертью должника.

Обязательство прекращается со смертью должника, если исполнение не может быть произведено без его личного участия либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника (ст. 418 ГК РФ). Согласно ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Следовательно, смерть лица, являющегося должником по кредитному договору, не может являться основанием для прекращения производства по делу, так как ст. 1175 ГК РФ допускает правопреемство по данному правоотношению и наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества. При данных обстоятельствах производство по делу не могло быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 220 ГПК РФ.

Нотариус по месту открытия наследства принимает претензии от кредиторов наследодателя. Претензии должны быть предъявлены в письменной форме. О поступившей претензии нотариус сообщает наследникам. Заявление кредитора о предъявлении претензии регистрируется в книге учета наследственных дел. Если ранее наследственное дело на умершего не было заведено, оно заводится по заявлению кредитора. Следует иметь ввиду, что наличие претензии кредиторов наследодателя не приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство, и нотариус должен разъяснить это кредитору. Подача претензии необходима главным образом для того, чтобы известить наследников о наличии у наследодателя неисполненных имущественных обязательств.

Практически с момента открытия наследства кредиторы могут предъявлять свои требования, но срок в данном случае не может быть более шести месяцев, а в исключительных случаях - девяти месяцев, и зависит он от требований, вытекающих из обстоятельств.

Срок, установленный законом для предъявления кредиторами наследодателя претензий к наследственному имуществу, относится к требованиям, вытекающим из обязательств наследодателя. Этот срок не распространяется на иск третьих лиц о признании права собственности на имущество и об истребовании принадлежащего им имущества.

Однако порядок предъявления требований кредиторами до настоящего времени не урегулирован, в связи с чем на практике часто возникают вопросы о правомерности предъявления к наследникам требований об уплате процентов за пользование кредитом и неустойки, начисленных после открытия наследства. Многие считают, что в случае смерти заемщика банк перестает начислять проценты за пользование кредитом, предусмотренные кредитным договором. Однако это мнение ошибочно.

Установленный срок для предъявления претензий к наследникам не порождает у кредиторов право требовать досрочного исполнения обязательства.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои претензии:

¾до принятия наследниками наследства - к исполнителю завещания либо к наследственному имуществу;

¾после принятия наследниками наследства - к принявшим наследство наследникам.

В первом случае наследство переходит в распоряжение к исполнителю по завещанию. Во втором случае у наследников не будет возможности рассчитываться с кредиторами до тех пор, пока они не примут наследственное имущество. Тогда суд приостановит рассмотрение дела об исполнении обязательств перед кредиторами до тех пор, пока либо наследники не примут наследственное имущество, либо оно не перейдет к Российской Федерации как выморочное.

При предъявлении требований существует срок исковой давности, в течение которого возможна принудительная защита нарушенного гражданского права средствами искового судопроизводства. И этот срок не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. Давность порождает возникновение или утрату прав. Общие положения гражданского законодательства говорят о двух сроках исковой давности:

-общий срок (три года);

-специальный срок.

Специальный срок может быть следующим: шесть месяцев - по искам чекодателя ко всем обязанным лицам; один год - по искам о признании оспоримой сделки недействительной; два года - по искам о выкупе земельного участка для государственных или муниципальных нужд; пять лет - по искам о недостатках работ по строительству и др.

Что касается очередности удовлетворения требований кредиторов, то, проанализировав положение ст. ст. 1137, 1139 и 1174 - 1175 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что существует следующая очередность требований кредиторов:

¾в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя (п. 2 ст. 1174 ГК РФ);

¾во вторую очередь возмещаются расходы на охрану наследства и управление им (п. 2 ст. 1174 ГК РФ);

¾в третью очередь возмещаются расходы, связанные с исполнением завещания (п. 2 ст. 1174 ГК РФ);

¾все иные требования кредиторов;

¾исполняется завещательный отказ и завещательное возложение.

В порядке четвертой очереди подлежат удовлетворению требования различных кредиторов, поэтому вполне логично, что между ними тоже выстраивается очередность. Нормами ГК РФ такая очередность не регламентируется. В данном случае могут применяться нормы ст. 111 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Так, согласно данному Закону:

в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, а также требования о компенсации морального вреда;

во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

в четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования.

При этом требования каждой последующей очереди удовлетворяются после удовлетворения требований предыдущей очереди в полном объеме.

Заключение

Итогом проведенного исследования стали следующие выводы, которые изложим последовательно в соответствии с положениями, выносимыми на защиту:

.При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Современное понятие «наследство» раскрывается через определение состава наследства, т.е. того, что входит и что не входит в состав наследства, что возможно и невозможно получить по наследству. В наследство может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, право требования, которое следует из договора и обязательства по договору и т.п. Для того, чтобы имущественные права были включены в состав наследства, они должны возникнуть при жизни наследодателя; права, возникшие в результате его смерти (право на возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате потери кормильца; право на страховые выплаты), в наследственную массу не входят. Наследственное право напрямую связано с имущественными и неимущественными отношениями. Наследственные имущественные отношения непосредственно регулируются гражданским правом (вещные, обязательственные, следственные, семейные отношения). Имущественные отношения - это отношения, которые возникают по поводу имущества, материальных благ. Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

.Открытие наследства происходит в случае смерти гражданина, а также в случае объявления его умершим. Объявление гражданина умершим осуществляется по правилам Гражданского кодекса. Согласно ст.45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. При возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет большое значение понятие «место открытия наследства». Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или справка с места работы умершего о месте его жительства. При отсутствии вышеназванных документов место открытия наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда о его установлении. Наследник, принявший наследство после истечения установленного для этого срока с соблюдением правил ст.1155 ГК РФ, имеет право на получение причитающегося ему наследства. По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. По общему правилу пропуск срока принятия наследства влечет для наследника утрату права наследования. Однако, ст.1155 ГК РФ предусматривает возможность принятия наследства по истечении установленного срока. Принятие наследства носит срочный характер. В соответствии со ст.1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось. В соответствии со ст. 1157 ГК РФ наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наследства. Отказ от наследства бесповоротен и не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Однако он может быть признан судом недействительным по основаниям, предусмотренным ГК РФ о недействительности сделок. В целях дополнительной защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан законодатель предусмотрел, что отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

.Принятие мер к охране наследственного имущества является одним из важных нотариальных действий, которые гарантируют защиту имущественных интересов граждан и государства. Действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня мер, которые могут быть предприняты уполномоченными лицами в целях охраны наследственного имущества и управления им. Основы содержат нормы, в самом общем виде регламентирующие посылку нотариусом поручения о принятии мер к охране наследства, опись наследственного имущества и передачу его на хранение. В процессе работы по охране наследственного имущества нотариус проводит ряд мероприятий, обеспечивающих полноту охраны этого имущества, и в частности: нотариус должен установить место открытия наследства, наличие имущества, его состав и местонахождение; если нотариусу стало известно, что у умершего имеются наследники, местонахождение которых удалось установить, исполнитель завещания должен известить их об открывшемся наследстве и о предстоящей описи. В случае, когда имущество наследодателя или часть его находятся не в месте открытия наследства, нотариус по своей инициативе или по просьбе заинтересованных лиц должен направить поручение через органы юстиции соответствующему нотариусу по месту нахождения имущества о принятии мер к охране. Охрана наследственного имущества продолжается в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев. Если место открытия наследства и место принятия мер к охране наследственного имущества разные, о прекращении охраны имущества предварительно уведомляется нотариус по месту открытия наследства. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Солидарная обязанность наследников - это обязанность наследников исполнить требования кредитора наследодателя совместно. Если наследники принимают наследство, они становятся ответчиками по долгам наследодателя, но только в пределах стоимости наследственного имущества, которое они получат. Если долги наследодателя окажутся больше, чем стоимость полученного имущества всеми наследниками, они ответят только тем, что получили по наследству, но не более. Нотариус по месту открытия наследства принимает претензии от кредиторов наследодателя. Практически с момента открытия наследства кредиторы могут предъявлять свои требования, но срок в данном случае не может быть более шести месяцев, а в исключительных случаях - девяти месяцев, и зависит он от требований, вытекающих из обстоятельств.

Библиографический список

Нормативно-правовые акты:

.Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (от 21 октября 1994г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая (от 22 декабря 1995г.) // СЗ РФ. 1995. № 5. Ст. 410.

.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья (от 01 ноября 2001г.) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4452.

.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 23 октября 2002г. // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

.Семейный кодекс Российской Федерации от 08 декабря 1995г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.16.

.Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст.4147.

.Федеральный закон Российской Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст.3594.

.Федеральный закон Российской Федерации от 26 ноября 2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4553.

.Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 // СЗ РФ. 1993.№ 4462-1

.Гражданский кодекс РСФСР. Утвержден Законом РСФСР от 11 июня 1964 г., введен в действие с 1 октября 1964 г.

.Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти от 19 марта 1996 № 1055 - СПС «Консультант плюс»

.Инструкция о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов. Утверждена приказом Министерства Юстиции РФ от 27.12.2007г. № 256 3 СПС «Консультант Плюс».

.Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» от 15марта 2000г. № 91 // Бюллетень Минюста РФ. № 4. 2000

.Письмо Министерства финансов РФ от 27.04.2006г. № 03-05-01-04/103. - СПС «Консультант Плюс»

Книги, учебники, монографии, статьи,

авторефераты диссертаций, диссертации:

.Алексеев С.С. Учебник по гражданскому праву. М., 2006.

.Алексеев С.С. Гражданское право. М., 2007.

.Алексий П.В. Учебник по гражданскому праву РФ. М., 2007.

.Барщевский М.Ю. Наследственное право: Учебное пособие. - М.: Белые альвы, 1995.

.Безбах А.В. Гражданское право. Учебник. М., 2006.

.Белов В.А. Гражданское право. Особенная часть. М., 2003. С. 376.

.Белов В.А., Бушаенкова С.А. Раздел наследства // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. N 3. С. 50

.Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей. М., 2002. С. 51.

.Васильева М.В. Как грамотно составить завещание. // Законодательство. - 1998. - № 4

.Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. - М., Юрайт-М. 1999.

.Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. - М.: Юрайт-М, 2001.

.Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию. - М.: Юрайт, 2000.

.Гражданское право: Учебник. Том 1 /под ред.О.Н.Садикова/ - «Контакт». Инфра-М. 2006.

.Гражданское право: Учебник. Часть третья / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М.: Проспект, 2004.

.Гражданское право: Учебник / под. ред. А.В.Масляева. - М., Норма, 2000.

.Гражданское право России. Грудцына Л.Ю. Спектор А.А. - М.: Юстицинформ, 2008.

.Грудцына Л.Ю. Влияние зарубежного опыта на реформирование наследственного права в России // Законодательство и экономика, 2002, № 10.

.Грудцына Л.Ю. Наследственное право РФ: Учебное пособие / Под общ. ред. С.М.Петрова. - Ростов-н/Д: Феникс, 2005.

.Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2003.

.Гущин В.В. Возникновение и развитие наследственного права // Вестник МГИУ (Серия «Гуманитарные науки»). - 2003. - № 1. - С. 85-94

.Данилов Е.П. Юридическая консультация. Наследование. Ответы на самые распространенные вопросы - М.: Кнорус, 2006.

.Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 4-е изд. М., 2003. С. 147.

.Кабатов В.А. Новое в наследственном праве России // Государство и право, 2002, № 2.

.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья. Постатейный, с приложением форм документов / Отв. ред. А.Н. Ткач. М.: Дашков и Ко, 2003. С. 307.

.Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. М.: Юристъ. 2004.

.Коршунов Н.М. Учебник по гражданскому праву. М., 2008.

.Косова О.Ю. Семсейное и наследственное право России. М., 2001.

.Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование // Адвокат. 1997. № 1\2.

.Наследственное право: Конспект лекций / Составит. Л.Ю.Грудцына. - М.: Изд-во Эксмо, 2006

.Наследственное право: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Под. ред. Н.А.Волковой, М.В.Максютина. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2007.

.Наследственное право России: Учебник. Гущин В.В., Гуреев В.А. - М., «Эксмо». 2009.

.Памятники русского права. - М. - 1952.

.Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейные, наследственные и завещательные - М.: «Статут», 2003 - 639с.

.Пыхтин С. Действие во времени норм о наследовании // Законность. 2002. № 2.

.Резникова Е.В. Наследственное право РФ // Юридический вестник. 1998. № 4.

.Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского. - М.: Юристъ, 1997.

.Ростовцева О.Н. О некоторых новеллах наследственного права. К принятию третьей части Гражданского кодекса РФ // Журнал Российского права. - 2002. - № 3.

.Рубанов А.А. Конституционная гарантия права наследования: свобода наследования и гражданский кодекс России // Государство и право. 2002. № 9.

.Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. - М.: Статут, 2003

.Телюскина М.В. Комментарий к разделу V ГК РФ // Законодательство и экономика. - 2002. - С.11

.Толстой Ю.К. Наследственное право. - М.: Проспект, 2000. - С.23

.Треушников М.К. Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. М., 1997.

.Хрестоматия по истории государства и права России // Под. ред. И.А.Исаева. - М., 1997

.Хромцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя. // Российская юстиция. 1998. № 11.

.Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995.

.Шушкевич Б.А. Наследственное право Российской Федерации. Тюмень, 1998.

.Эрделевский А. Часть третья ГК РФ о наследовании.// Законность. 2002. №№ 2, 3.

.Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества. Вестник МГУ - сер.5 - 2002, № 4

.Ярошенко К.Б. Наследование по закону. Вестник МГУ - сер.5 - 2002, № 4

.Ярошенко К.Б. Отдельные вопросы наследственного права в судебной практике // Российская юстиция, 2001, № 11.

Судебная практика

1.Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» от 23 апреля 1991. № 2 с изм. от 25 октября 1996 // Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. - СПАРК, 1994.

.Извлечение из определения Верховного суда Российской Федерации от 05 октября 1998 // СПС «Консультант Плюс»

.Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 2008г. (Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28 мая 2008 года) // СПС «Консультант Плюс»

.Определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2008г. № 5-В08-148 // СПС «Консультант Плюс»

.Определение Верховного Суда РФ от 02 июня 2009г. № 5-В09-36 // СПС «Консультант Плюс»

.Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2009г. № 81-В09-3 // СПС «Консультант Плюс»

.Определение Верховного Суда РФ от 25 августа 2009г. № 18-В09-54 // СПС «Консультант Плюс»

.Определение Верховного Суда РФ от 13 октября 2009г. № 5-В09-95 // СПС «Консультант Плюс»

Похожие работы на - Принципы наследования

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!