Особенности купли продажи недвижимого имущества
Содержание
Введение…………………………………………………………………………… . 3
Глава 1 История развития регулирования оборота недвижимости………………7
1.1Продажа недвижимости по российскому дореволюционному
гражданскому праву………………………………………………………………………………...11
Глава 2 Договор продажи недвижимости по современному
российскому гражданскому праву……………………………………………………………………..20
2.1 Понятие договора продажи недвижимости…………………………………..22
2.2 Объекты недвижимости………………………………………………………..23
2.3 Форма договора и порядок его заключения………………………………….34
2.4 Исполнение договора продажи недвижимости………………………………45
Глава 3 Государственная регистрация перехода права
собственности на недвижимость……………………………………………………………………………..48
3.1 Цели, анализ, документы необходимые для государственной
регистрации……………………………………………………………………….. 57
Заключение…………………………………………………………………………64
Список использованных источников……………………………………………..67
Приложение ……………………………………………………………………….71
Договор
купли-продажи является одним из важнейших институтов гражданского права, имеющих
многовековую историю развития. Уже в классическом римском праве складывается в
качестве консенсуального контракта emptio et venditio, под которым понимается договор,
посредством которого одна сторона-продавец(venditor)обязуется представить другой стороне
–покупателю (emtor) вещь, товар (merx), а другая сторона –покупатель
обязуется уплатить продавцу за указанную вещь определённую денежную цену(premium). Договор купли-продажи опосредует
переход имущества от одних товаровладельцев к другим ,наиболее полно выражая
традиционные виды товарообмена. Условия о товаре и его цене признавались
существенными элементами договора купли-продажи[1].
История правового
регулирования договора купли-продажи насчитывает почти четыре тысячи лет. В
процессе многовекового развития правовых систем происходил своеобразный
естественный отбор норм о купле-продаже. Случайные, неудачные положения со
временем отсеиваются, уступая место более обоснованным и качественным, повышая
уровень юридической техники. Правовые нормы, первоначально регулировавшие
только куплю-продажу, постепенно приобрели характер общих, исходных положений
для других гражданско-правовых сделок. Благодаря этому институт купли-продажи
оказал огромное влияние на формирование договорного права всех правовых систем:
в историческом аспекте из него выросла практически вся общая часть обязательственного
права. В свою очередь, общие положения договорного права почти целиком
распространили своё действие на отношения по купле-продаже.
Потребность в
обновлении законодательства о купле-продаже очевидна. В условиях свободного
рынка неприемлемы пришедшие из «планового» прошлого правила оборота товаров,
содержащиеся в Гражданском кодексе 1964года, Положения о поставках продукции и
товаров 1988года, а также в многочисленных положениях, инструкциях и типовых
договорах, принятых в своё время Госснабом, Минторгом и другими ведомствами
СоюзаССР.
На сегодня, договор
купли-продажи - основной вид гражданско-правовых обязательств, применяемых в имущественном
обороте. Перемещение материальных благ в товарной форме, составляющие основу
любого обязательства, в договоре купли-продажи выступает в наиболее чистом виде
, является непосредственным содержанием.
Особое значение
этого института в современном праве обусловлено большой гибкостью, широтой
сферы его применения, ведь по существу купля-продажа - наиболее универсальная
форма товарно-денежного обмена.
Основу
российского законодательства о купле-продаже составляет глава30 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Её отличает достаточно высокий уровень юридической
техники, удачное сочетание традиционных положений и новых норм, отсутствовавших
в прежнем Гражданском кодексе. Правовое регулирование договора стало более
полным и детальным, в результате чего уменьшилась необходимость в
многочисленных подзаконных актах.
Нужно отметить и
большое распространение института договора купли-продажи в международном праве,
в международных обычаях товарооборота. Здесь большое значение имеет Венская
конвенция о договорах международной купли-продажи, вступившая в силу с
1января1988года[2].
Наряду с
вышеперечисленными источниками значительную роль в регулировании отношений по
купли-продажи играют специальные законы, а также подзаконные нормативные акты :
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты отдельных федеральных
органов исполнительной власти. Некоторые из них имеют общее значение для всех
или многих разновидностей купли-продажи, другие распространяются лишь на её
отдельные виды.
В последнее время
увеличивается количество сделок с недвижимостью, в частности, со зданиями,
сооружениями, нежилыми помещениями, которые в большинстве случаев используются
фирмами и предприятиями в качестве офисных центров. Обострился интерес и к
купли – продажи торговых , складских, производственных и прочих нежилых помещений.
В этой сфере возникает много острых, дискуссионных проблем, которые представляют
собой тем больший интерес, что позиция законодателя по этому вопросу не всегда
безупречна.
Актуальность
выбранной темы объясняется, прежде всего тем, что договор купли-продажи
недвижимости в последние несколько лет в нашей стране в связи с экономическим
ростом, ростом количества и качества предпринимательства приобретает всё большее
значение. Об актуальности данной темы свидетельствует и то, что на правовую природу
таких сделок влияют многочисленные факторы, например, в зависимости оттого,
принадлежит помещение частному лицу (физическому или юридическому) или государству;
к какому виду недвижимости относится отчуждаемое помещение. Также актуальностью,
практической значимостью данной темы является прогресс техники, науки, усложнение
экономической жизни общества, что ведёт к появлению новых правовых форм и
развитию традиционного института гражданского права купли-продажи. В свою
очередь, актуальность обусловила выбор темы данной работы, целью которой
является подробное рассмотрение договора купли-продажи недвижимого имущества.
Эта цель конкретизируется с помощью основных задач: изучение правовой
литературы; сопоставление различных позиций учёных-правоведов; рассмотрение
основных положений и существенных условий договора купли-продажи недвижимого
имущества. Объект изучения - договор купли-продажи недвижимого имущества.
Методологию
работы составляют такие методы как политико-правовой, научно-правовой,
системно-правовой, системно-структурный и сравнительный.
Базовым
источником, регламентирующим вопросы купли-продажи является Гражданский Кодекс
РФ и комментарии к нему. В работе также использованы нормативные акты (ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»),научно-правовая литература по гражданскому, обязательственному,
договорному и международному частному праву. Наиболее полно и конкретно свои
позиции по договору купли-продажи недвижимого имущества изложили такие учёные,
как Витрянский В.В., Завидов Б.Д., Сергеев А.П., Анохин А.О., Брагинский М.И., Иоффе
О.С. В данной работе наряду с вышеперечисленными актами и научными работами
рассматривается и судебная практика.
В
результате анализа материала сложилась следующая структура работы: введение, 1)
историография рассматриваемого вопроса; 2) понятийный аппарат, т.е. понятие договора
продажи недвижимости, форма и порядок заключения договора, а также исполнение
договора; 3) особенности государственной регистрации: цели. Анализ. Документы
необходимые для государственной регистрации; заключение.
Глава 1 История развития регулирования
оборота недвижимости
Деление
вещей на движимые и недвижимые было хорошо известно римскому праву.
Недвижимостями в римском праве считались не только земельные участки (praedia, fundi) и недра земли, но и все, что было создано чужим
трудом на земле собственника. Оно признавалось естественной, или имущественной
частью поверхности земли (res soli). К
недвижимостям относились, в частности, постройки, посевы, насаждения. Предметы,
связанные с землей или фундаментально скрепленные с ее поверхностью, считались
ее составными частями и подчинялись правилу superficies solo cedit (сделанное над поверхностью следует за поверхностью).
Поэтому не допускалось установление отдельного права собственности на дом и
соответственно на земельный участок. Воздушное пространство над участком также
рассматривалось как часть поверхности.
Что касается
правового режима недвижимостей, то уже в законах XII таблиц (V в. до н.э.) имелись отдельные элементы особого подхода, отличающегося
от подхода к правовому режиму движимых вещей: для приобретения в собственность
земельных участков по давности владения требовался срок, в два раза
превышающий аналогичный срок в отношении движимых вещей. В эпоху принципата
(27 г. до н. э. - 193 г. н. э.) появились специальные правила, направленные на
обеспечение публичности соответствующих сделок.
Но,
все же, в целом римское право, как отмечал И.А. Покровский, имело дело «с
единым понятием права собственности, заключающей в себе всю полноту свободы
распоряжения. Различие между движимостями и недвижимостями имеет в римском
праве самое минимальное значение (разные сроки приобретательной давности и
некоторые другие); как содержание права собственности, так и формы вещного
оборота определяются в нем для обеих категорий вещей совершенно одинаково:
огромное имение может перейти из рук в руки так же бесформально, как и самая
незначительная безделушка»[3].
Для
перехода права собственности римское право требовало как для движимостей, так и
для недвижимостей одного - передачи вещей (traditio) при условии, что передающий являлся
собственником вещи. В противном случае даже добросовестный приобретатель вещи
права собственности не получал, а истинный собственник мог отобрать у него вещь
с помощью виндикационного иска. В связи с этим использование римского правила
неограниченной виндикации при оживленном имущественном обороте могло бы
серьезно повлиять на стабильность последнего. «Последовательное проведение
римского принципа, - указывал И.А. Покровский, - создавало бы общую
неуверенность оборота: покупщик никогда не мог быть уверен в том, что он стал
собственником, что завтра не явится некоторое другое лицо, которое докажет свое
право собственности на вещь и отберет ее себе»[4].
В
средневековой Европе развитие правового регулирования оборота на первоначальном
этапе шло за римским правом: наблюдалось сближение правового режима недвижимостей
и движимостей. Но затем для обеспечения того же оборота были востребованы
некоторые правила, применявшиеся до рецепции римского права. Ранее у германских
народов право на недвижимости имело ярко выраженный публично-правовой характер.
В частности, с землевладением были связаны разнообразные публичные права и
обязанности: переход к новому владельцу прав на земельные участки зачастую
нуждался в согласии разных лиц (например сюзерена, ближайших родственников) и
был обставлен сложными формальностями.
В
конце XVIII в. в Европе возникает институт
ипотечной записки (ипотечных книг), который был вызван к жизни потребностями
развивающегося поземельного кредита. Содержание института ипотечных книг постепенно
расширяется в сторону фиксации не только закладных прав, но и всяких вещных
прав на недвижимости. В течение XIX в.
ипотечные книги по всей Европе превращаются в поземельные книги, а весь оборот
недвижимостей перестраивается на новых основаниях[5].
Цель
введения поземельных книг состояла в том, чтобы в каждый данный момент дать
точное изображение юридического положения всякой недвижимости. Достижение этой
цели строится на основе двух принципов, которые в юридической литературе получили
наименования «принцип публичности» и «принцип достоверности»[6].
Принцип
публичности состоит в том, что всякий акт, претендующий на вещно-правовое
значение (передача права собственности, установление залога и т. п.), должен
быть занесен в поземельную книгу, и только с этого момента он получает
юридическую силу для всех третьих лиц. Существо принципа достоверности
заключается в том, что всякая запись в поземельной книге имеет полную
юридическую силу для третьих лиц и в том случае, когда она не соответствует
действительности; заинтересованные лица вправе добиваться исправления записи в
поземельной книге, но до этого момента она считается истинной.
Введение
поземельных книг способствовало значительному развитию оборота недвижимостей,
требовавшему адекватного правового регулирования. Данное обстоятельство
привело к повсеместному дифференцированному походу в регламентации правоотношений,
которые связаны с переходом прав на движимое и недвижимое имущество,
призванному обеспечить учет особенностей последнего.
Зарубежные
правовые системы предъявляют специальные требования к форме установления права
собственности на недвижимое имущество, а также к совершению сделок с таким
имуществом. Юридические акты в отношении недвижимости совершаются на основе
публичности и гласности. Всякая сделка по отчуждению недвижимого имущества должна
быть заключена в письменной форме и зарегистрирована в специальном публичном
реестре - поземельной книге или в ином реестре земельных участков и зданий.
Конкретные
правила регистрации сделок с недвижимостью и прав на недвижимое имущество,
конечно же, различны для разных правопорядков. Так, по французскому законодательству
все сделки об установлении или перенесении вещных прав на недвижимое имущество
подлежат обязательной регистрации в официальном реестре у «хранителя ипотек».
Однако сама запись в поземельной книге не является условием возникновения
права собственности. С момента их совершения сделки с недвижимостью признаются
действительными в отношениях между сторонами по такой сделке, но до момента
регистрации прав, возникших из сделки, в реестре указанные права не могут
противопоставляться правам на это имущество третьих лиц ввиду отсутствия
публичности сделки. Иной подход отмечается в германском законодательстве.
Согласно Германского гражданского уложения, никакое вещное право на недвижимое
имущество не может возникнуть или прекратиться без занесения его в поземельную
книгу. Должностное лицо в соответствующем суде проверяет правомочия лиц,
обращающихся с ходатайством о поземельной записи. Сделанная в книге запись
считается истинной до момента внесения в нее исправлений. При коллизии прав преимущество
признается за правом, ранее занесенным в поземельную книгу[7].
Действует
система регистрации прав на недвижимое имущество (real property) и в англо-американском праве, не
знающем деления гражданских прав на вещные и обязательственные. В Англии
договор о продаже или ином акте отчуждения земли или другого реального
имущества еще не порождает перехода права собственности. Для этого необходим
специальный акт, при осуществлении которого компетентное лицо проверяет законность
сделки, а до акта передачи имущества возникают отношения доверительной
собственности. В США, по законам штатов, акты о передаче прав на реальное
имущество составляются в письменной форме. Эти отношения оформляются
документом «за печатью», подтверждаемым нотариусом или другим должностным
лицом. По законам многих штатов документы «за печатью» должны быть
зарегистрированы[8].
В
зарубежных правопорядках договор продажи недвижимости не выделяется в отдельный
вид договора купли-продажи, как это сделано в российском Гражданском кодексе.
Однако в принципе и там обеспечивается дифференцированное регулирование продажи
движимого и недвижимого имущества. Например, Единообразный торговый кодекс США
(ЕТК) предусматривает, что термином «товары» охватываются все вещи, которые
являются движимыми к моменту их индивидуализации для данного договора продажи,
за исключением денег, в которых должна быть уплачена покупная цена, ценных
бумаг и прав требования. Термин «товары» также включает еще не родившийся приплод
скота, урожай на корню и другие индивидуализированные вещи, связанные с
недвижимостью, в соответствии со статьей о товарах, подлежащих отделению от
недвижимости (ст. 2-105). Договор продажи полезных ископаемых (включая нефть и
газ) или сооружений либо материалов, подлежащих отделению от недвижимости,
рассматривается как договор продажи товаров, если они должны быть отделены
продавцом; однако до момента отделения продажа, которую намереваются совершить
стороны и которая не является передачей каких-либо прав, связанных с земельным
участком, рассматривается лишь как договор о продаже. При этом данные
предписания не умаляют прав третьих лиц, предусмотренных нормами о регистрации
недвижимости (ст.2-107)[9].
В
разд. 1 («Купля-продажа и мена») кн. 7 («Особые виды договоров») Гражданского
кодекса Нидерландов в составе общих положений о купле-продаже выделяются специальные
правила, посвященные потребительской купле-продаже (аналог российской розничной
купли-продажи), а также продаже зарегистрированного имущества (недвижимости)[10].
Российским
гражданским законодательством, судебной практикой и гражданско-правовой
доктриной недвижимое имущество всегда рассматривалось как особый объект гражданских
прав, оборот которого нуждался в специальном правовом регулировании.
Причины
такого особого отношения к недвижимому имуществу хорошо объяснил И.А.
Покровский: «Конечно, в условиях нынешнего децентрализованного хозяйства земельный
капитал народа (за исключением земель государственных) находится в руках
отдельных частных лиц. <...> Мы говорили о том, что система
децентрализации и частной собственности в высокой степени стимулирует личную
инициативу и личную энергию и что именно поэтому принцип свободной
индивидуальной собственности восторжествовал в истории над принципами
первобытного коллективизма. Но в то же время не может исчезать из виду и другая
сторона вопроса, именно общественное, общенациональное значение недвижимости,
вследствие чего перед правом стоит бесконечно трудная задача сочетания двух
противоположных тенденций»[11].
Применительно
к купле-продаже недвижимости особый подход законодателя состоял в том, что
специальным образом регулировались отношения, связанные с передачей приобретенной
недвижимости, которая рассматривалась в качестве особого способа приобретения
права собственности. Передача недвижимого имущества по российскому законодательству
требовала совершения специальных действий, которые охватывались понятием «ввод
во владение».
Д.И.
Мейер описывал ввод во владение недвижимостью следующим образом. Лицо, которое
приобрело право на передачу известного имущества, должно было представить
окружному суду по месту нахождения имущества акт укрепления и просить о вводе
во владение. Суд, удостоверившись, что акт совершен по правилам, предписанным
законом, и в том, что отсутствуют запрет на переход имущества к другому
владельцу, а также спор о самом акте, «постановлял решение» о вводе
приобретателя во владение; приобретатель мог ходатайствовать перед судом также
о выдаче исполнительного листа. На основании этого исполнительного листа,
приобретатель имущества обращался к судебному приставу или к мировому судье,
земскому начальнику, которые, прибыв на место нахождения имущества, совершали
акт ввода во владение: в присутствии нового владельца и приглашенных смежных
(соседних) владельцев, местного старосты и свидетелей, преимущественно из
живущих в имении лиц, возвещали о новом владельце имения, прочитывали акт
укрепления и составляли так называемый вводный лист, который подписывался всеми
присутствовавшими. О совершенном вводе во владение лицо, его производившее,
учиняло отметку на акте укрепления и сообщало о том старшему нотариусу,
который делал отметку об этом в реестре крепостных дел. День совершения старшим
нотариусом указанной отметки и считался днем передачи и укрепления права на
имущество[12].
Чрезвычайно
важное значение, придаваемое российским законодательством акту передачи
недвижимости, породило в гражданско-правовой доктрине и судебной практике
взгляд, согласно которому купля-продажа недвижимости относится не к договорам,
а к способам приобретения прав на имущество. Например, как отмечал Г.Ф.
Шершеневич, «Победоносцев, основываясь на словах Сперанского, считавшего купчую
за traditio symbolica, утверждал, что у нас купля-продажа
- не договор, а действие, которым одна сторона передает другой вещь за
определенную цену. Поводом к такому заключению служит то обстоятельство, что
купля-продажа отнесена у нас не к договорам, а к способам приобретения прав на
имущество»[13].
Взгляд
на куплю-продажу недвижимости как на способ перехода прав на имущество повлиял,
в свою очередь, на формирование представления о том, что сам договор купли-продажи
представляет собой одностороннее обязательство покупателя. Вот как об этом
писал Г.Ф. Шершеневич: «...практика наша, отвергнув сомнения в договорном характере,
признала куплю-продажу односторонним договором, по которому одно лицо обязывается
уплатить другому известную сумму денег за вещь, приобретенную от него в
собственность»[14].
Следует
отметить, что ранее прямо противоположная точка зрения была высказана Д.И.
Мейером, который утверждал: «Но купля-продажа недвижимого имущества представляет
особенности только относительно совершения договора: установлены особые
формальности для приобретения права на передачу недвижимого имущества,
требуются при этом некоторые пожертвования в пользу казны, но само значение
договора точно такое же, как и значение купли-продажи движимого имущества»[15].
Такой же позиции придерживался и Г.Ф. Шершеневич, который полагал, что
«купля-продажа должна быть признана по нашему законодательству двусторонним
договором, как это обнаруживается уже из самого названия»[16].
При
подготовке проекта Гражданского уложения в его текст была включена норма (ст.
1724), согласно которой «по договору продажи продавец передает или обязуется передать
недвижимое или движимое имущество в собственность покупщику за условленную
денежную сумму (покупную цену)». В материалах же Редакционной комиссии, подготовившей
проект Гражданского уложения, объяснялось, что в отступление от действовавшего
в то время законодательства проектируемые правила о купле-продаже (в том числе
недвижимости) помещаются в раздел о договорах, ибо продажа заключает в себе все
признаки такового и входит непосредственно в область договорных отношений; а из
самого понятия этого договора видно, что продажа есть договор двусторонний.
Проект
Гражданского уложения не рассматривал договор продажи недвижимости в качестве
отдельного вида договора купли-продажи. Вместе с тем специфика договоров
купли-продажи, объектом которых являлась недвижимость, учитывалась в полной
мере. Достигалось это различными путями.
Во-первых,
при формулировании ряда норм прямо исключалась возможность их применения к отношениям,
связанным с продажей недвижимости. К примеру, исключительно в отношении
движимого имущества были сформулированы правила принятия покупателем
проданного имущества. В частности, согласно одной из норм (ст. 1749), «принятие
покупщиком проданного движимого имущества без оговорки лишает его права
ссылаться на недостатки, за исключением таких, которые не могли быть усмотрены
при обыкновенном способе приема или были умышленно скрыты продавцом. Но и на
означенные недостатки покупщик может ссылаться лишь в том случае, если сообщил
о них продавцу немедленно по их обнаружении».
Во-вторых,
некоторые статьи проекта включают в себя нормы, обеспечивающие одновременное
дифференцированное регулирование тождественных отношений, связанных с продажей
соответственно движимого и недвижимого имущества. Таковы, например, правила о
моменте передачи риска за случайную гибель или случайное повреждение проданного
имущества (ст. 1371): «При продаже движимого имущества продавец несет страх за
случайную гибель или случайное повреждение проданного имущества до передачи его
покупщику. Страх за случайную гибель или случайное повреждение недвижимости
переходит на покупщика со времени внесения его в вотчинную книгу». Таким же
образом определяется момент перехода к покупателю права на получение плодов и
доходов от проданного имущества, о чем свидетельствует следующая норма: «При
продаже недвижимости право на приращения, плоды и иные доходы принадлежит
покупщику со времени внесения его в вотчинную книгу, хотя бы и имение не было
ему передано, а при продаже движимого имущества - с того времени, когда
имущество передано покупщику или должно было быть передано, если передача не
состоялась в срок по вине продавца» (ст. 1730).
В-третьих,
ряд статей проекта содержат нормы, регулирующие исключительно отношения,
связанные с продажей недвижимого имущества путем установления специальных
правил. Например, проектом специально регулируются отношения, связанные с «недостатком
пространства» проданного недвижимого имения (т. е. когда территория проданного
имения оказалась меньшей или большей, чем предусматривалось договором и купчей
крепостью). Суть указанных норм состоит в том, что «оказавшийся в проданном
имении недостаток в пространстве против показанного в акте продажи дает
покупщику право требовать соразмерного уменьшения покупной цены или даже отмены
продажи, если есть основания предполагать, что покупщик, зная о действительном
пространстве, не купил бы имения. Правило это не применяется к тому случаю,
когда из акта продажи видно, что стороны не придавали значения пространству
имения» (ст. 1754).
И
наконец, в-четвертых, проект Гражданского уложения включал в себя отдельную
главу, состоящую из пяти статей, которая была посвящена договору запродажи,
регулирующему исключительно отношения, связанные с продажей недвижимого
имущества.
Под
договором запродажи разумелся договор, согласно которому одна сторона
обязуется продать, а другая - купить к назначенному в договоре сроку
определенное недвижимое имение за условленную цену (ст. 1776).
В
материалах Редакционной комиссии сохранение договора запродажи в отношении
недвижимого имущества объясняется как историческими традициями, так и чисто
экономическими причинами того времени. В частности, отмечается, что в истории
русского права запродажа недвижимых имений развивалась как необходимое
дополнение крепостного порядка их продажи и в период, когда готовился проект,
составляло одну из самых известных и широко распространенных сделок. Купчая
крепость до выдачи ее покупщику (покупателю) в старом крепостном порядке и до
окончательного совершения и выдачи покупщику или утверждения старшим
нотариусом считалась лишь проектом акта передачи имущества. Между тем продажа
недвижимых имуществ была связана не только с издержками и хлопотами для сторон,
но и с переменой их оседлости и хозяйства и весьма часто являлась длительным
фактом или договорным отношением, продолжавшимся до тех пор, пока не
оканчивались все расчеты по постепенной уплате покупной цены и необходимые для
сторон подготовительные хозяйственные меры и распоряжения. Во всех таких
случаях проект акта передачи имущества недостаточно ограждал интересы сторон,
чем и объяснялась признанная законом потребность в допущении предварительной
сделки продажи недвижимых имений, т. е. договора запродажи.
Существенными
условиями договора запродажи недвижимого имущества считались условия об
объекте договора (продаваемая недвижимость), о сроке, к которому стороны
обязуются соответственно продать и купить имение, а также о покупной цене. При
этом подчеркивалось, что указанные условия необходимы для надлежащей
определенности предмета договора.
Специальные
правила, призванные регулировать договор запродажи, сводились к установлению
требований, касающихся формы договора, определению последствий его
неисполнения, а также к ограничению прав продавца на распоряжение недвижимым
имуществом, в отношении которого заключен договор запродажи.
Требования
к форме договора запродажи состояли в том, что запродажа на всякую сумму
должна была удостоверяться на письме (ст. 1777). Однако это не означало, что
любой договор запродажи мог быть заключен в простой письменной форме без нотариального
удостоверения. Данный вопрос решался в проекте путем определения различных
последствий неисполнения договора запродажи, соответственно заключенного в
простой письменной форме или удостоверенного у нотариуса.
Дело
в том, что проектом предусматривались два вида договора запродажи: 1) запродажа,
влекущая за собой, в случае нарушения договора, лишь право требовать возмещения
убытков (ст. 1778); 2) запродажа, дающая покупщику (покупателю) право требовать
по суду запроданного имения по вотчинной книге (ст. 1779). В первом случае
проект ограничивается требованием удостоверения запродажи на письме. Во втором
случае обязательным, по проекту, был нотариальный порядок совершения
запродажи.
В
материалах Редакционной комиссии такой подход к форме договора запродажи
объясняется следующим образом: «Насколько нежелательно было бы обставлять стеснительными
формальностями запродажу, неисполнение по которой имеет последствием лишь
взыскание убытков с неисправной стороны, - настолько, напротив, было бы опасно
допускать отобрание по суду имения от продавца в силу запродажной записи,
совершенной без всяких формальностей, а просто домашним порядком. В пользу
необходимости в этом последнем случае нотариальной формы говорят те же
соображения, по которым признано нужным установить строгие формы для отчуждения
имений и вотчинных прав в оных. Как здесь, так и там, ввиду важных последствий
сделки, необходимо официальное удостоверение дееспособности и действительной
воли сторон, необходимо затем придание сделке надлежащей бесспорности и
официальной достоверности, наконец, необходима известная гарантия в том, что
стороны приступили к заключению сделки обдуманно и серьезно. Все это может быть
достигнуто лишь при обязательном совершении таких запродаж у нотариуса...».
Более
того, при совершении договора запродажи в нотариальном порядке в обеспечение
прав покупщика (покупателя) допускалось, по соглашению сторон, внесение в
вотчинную книгу отметки, ограничивающей продавца в праве отчуждать и обременять
запроданное имение. Отметка эта погашалась не позже двух лет со дня ее
внесения, если в течение этого срока покупщик не предъявит иск о записи за ним
имения по вотчинной книге (ст. 1780 проекта).
С
современных позиций договор запродажи, совершенный в простой письменной форме
без соблюдения нотариального порядка, представляется обычным предварительным
договором купли-продажи недвижимости.
Что
касается договора запродажи недвижимости, совершенного в нотариальном порядке,
то, действительно, имеются серьезные основания рассматривать его в качестве
самостоятельного договора, поскольку предварительный договор купли-продажи
недвижимости не может обременять право собственности продавца, а его
неисполнение никак не может повлечь за собой принудительный (по суду) переход
права собственности от продавца к покупателю.
Во
всяком случае, анализ дореволюционного законодательства, проекта Гражданского
уложения и трудов ученых-правоведов того времени свидетельствует о совершенно
особом подходе к договорам продажи недвижимости, в полной мере учитывающем специфические
черты и значение такого объекта гражданских прав, как недвижимое имущество.
Для
характеристики дальнейшего развития событий в области правового регулирования
продажи недвижимого имущества в России поистине пророческий смысл имели слова,
сказанные И.А. Покровским: «Дойдет ли когда-нибудь право... до «национализации
земли», т. е. до возведения мысли о недвижимости как о национальном достоянии
в юридический принцип и до низведения права собственности на нее на степень
зависимого пользования чужой (государственной) вещью, сказать, разумеется,
нельзя. Но не подлежит сомнению, что все... ограничения права собственности
носят в себе уже зерно этой мысли и что дальнейшее развитие общественного благоустройства
будет требовать все новых и новых шагов в этом направлении»[17].
Как
теперь уже очень хорошо известно, в советский период право «дошло» до национализации
земли и иных основных объектов недвижимости. В этот период договор
купли-продажи недвижимости применялся лишь в отношении крайне ограниченного круга
объектов: индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на праве личной
собственности, кооперативных квартир да некоторых объектов так называемой
колхозно-кооперативной собственности.
Земля
находилась в исключительной государственной собственности. Что же касается
зданий, строений и сооружений, принадлежащих государству, то подзаконными актами
регулировался специальный порядок их передачи с баланса на баланс различных государственных
предприятий и учреждений по воле министерств и ведомств с сохранением на них
права государственной собственности. Акты передачи являлись скорее бухгалтерскими
операциями, нежели юридическими сделками.
С
позиции права анализ советского периода «развития» правового регулирования
договора купли-продажи недвижимого имущества не представляет никакого
интереса.
К
недвижимому имуществу (недвижимости) относятся земельные участки, участки
недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т. е.
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К
недвижимости относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные
и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты (в юридическом
смысле, конечно). Закон может отнести к недвижимости и иное имущество (ст. 130
ГК)[18].
Специфические
черты недвижимости: прочная связь с землей, особая ценность, непотребляемость в
процессе использования и т. п. - диктуют необходимость определения специальных
правил, регулирующих участие таких объектов в имущественном обороте. Уже в
первой части ГК предусмотрен ряд специальных правил в отношении обязательной
государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на
недвижимое имущество, а также возникновения, ограничения и перехода таких прав
(ст. 131).
Практический
смысл, а вместе с ним и значение специальных правил, регулирующих договор
продажи недвижимости, предопределены тем, что объекты недвижимости неотрывны от
места их нахождения, а договоры их продажи могут совершаться и в любом другом
месте. Участникам имущественного оборота при заключении подобного рода сделок
необходимо точно знать правовое положение приобретаемого конкретного объекта, и
в частности: не обременено ли данное имущество правами третьих лиц; является
ли продавец здания, сооружения, иного объекта недвижимости собственником
соответствующего земельного участка и т. п. Все это непосредственно влияет не
только на цену и другие условия договора, но и на само решение вопроса о
возможности приобретения имущества. Эта цель достигается путем введения
обязательной государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с
недвижимым имуществом.
Кроме
того, для правового регулирования прав на недвижимость и оборота недвижимого
имущества характерно сочетание частноправового и публично-правового методов
регулирования. В отношении целого ряда объектов недвижимости (земельные участки,
недра, водоемы, лесонасаждения и т. п.) общественный интерес выражается в
необходимости сохранения их целевого назначения и правового режима их
использования. Задача публичного права - определить, допускаются ли
соответствующие объекты недвижимости в имущественный оборот, существует ли
необходимость в установлении каких-либо -ограничений, касающихся использования
отдельных категорий объектов в имущественном обороте (например, в отношении
субъектов прав на указанные объекты или сохранения целевого назначения объектов
недвижимости) и санкций за нарушения требований законодательства,
затрагивающие публичные интересы. Что касается непосредственно имущественного
оборота объектов недвижимости, то его правовое регулирование обеспечивается
частноправовыми нормами.
Такой
подход в определении оптимального сочетания частноправовых и публично-правовых
методов регулирования отношений, связанных с оборотом недвижимого имущества,
был использован при определении порядка введения в действие новых положений ГК
об отдельных видах договоров, в том числе правил, регулирующих договор продажи
недвижимости. К примеру, в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О
введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»[19]
нормы части второй ГК в части, касающейся сделок с земельными участками,
применяются в той мере, в какой их оборот допускается земельным
законодательством.
Договор
продажи недвижимости является одним из отдельных видов договора купли-продажи,
выделяемым по признаку особого объекта продажи - недвижимого имущества.
Поэтому указанному договору присущи все основные признаки договора
купли-продажи товаров, отличающие последний от иных типов самостоятельных
гражданско-правовых договоров. Исходя из этого, договор продажи недвижимости
может быть определен следующим образом.
По
договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости)
продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок,
здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество, а покупатель
обязуется принять указанное имущество и уплатить за него определенную денежную
сумму (цену) (п. 1 ст. 454, п. 1 ст. 549 ГК)[20].
Как и
всякий договор купли-продажи, договор продажи недвижимости является
консенсуалъным, возмездным, взаимным (синаллагматическим).
Правовое
регулирование договора продажи недвижимости как отдельного вида договора
купли-продажи строится по следующей схеме. В § 7 гл. 30 ГК содержатся специальные
правила, регламентирующие заключение договора продажи недвижимости, его форму,
а также действия сторон по его исполнению. Эти правила сформулированы в качестве
специфических норм, исключающих действие соответствующих общих положений о
купле-продаже товаров (§ 1 гл. 30 ГК). Родовая принадлежность договора продажи
недвижимости к договору купли-продажи товаров в правовом регулировании
проявляется в том, что в части, не урегулированной нормами, включенными в § 7
гл. 30 ГК, к отношениям, связанным с продажей недвижимости, подлежат
применению общие положения о договоре купли-продажи товаров.
Существенными
условиями договора продажи недвижимости следует признать условия о предмете
договора и о цене продаваемого объекта недвижимости. При этом предмет договора
продажи недвижимости включает в себя два рода объектов: во-первых, продаваемое
недвижимое имущество; во-вторых, действия сторон соответственно по передаче,
принятию и оплате продаваемого недвижимого имущества.
Естественно,
в случае с договором продажи недвижимости основное видообразующее значение имеет
такой элемент предмета договора, как продаваемый объект недвижимого имущества.
Именно особенности, присущие недвижимому имуществу, диктуют необходимость
установления специальных правил, регулирующих действия продавца по передаче
продаваемого имущества, а также действия покупателя по его принятию и оплате.
Поэтому
сфера действия договора продажи недвижимости может быть определена лишь путем
анализа объектов гражданских прав, охватываемых понятием «недвижимое
имущество».
В ГК имеются
положения, позволяющие определить как общие признаки объектов недвижимого
имущества, так и примерный перечень объектов недвижимости.
Как
уже отмечалось, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все,
что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние
насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено
и иное имущество (ст. 130ГК)[21].
Таким
образом, основными признаками недвижимости являются: во-первых, прочная связь с
землей; во-вторых, невозможность перемещения соответствующего объекта без
несоразмерного ущерба его назначению. Однако указанные признаки присущи не всем
объектам недвижимости. К числу таких объектов недвижимости относятся земельные участки,
участки недр и водные объекты, которые названы в ГК и являются самостоятельными
основными объектами недвижимости.
Земельные
участки относятся к тем объектам недвижимости, в отношении которых
законодательством могут быть установлены ограничения на участие в
имущественном обороте. Об этом свидетельствует, в частности, норма,
содержащаяся в п. 3 ст. 129 ГК, согласно которой земля и другие природные
ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными
способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других
природных ресурсах.
На
протяжении всех последних лет законами и иными правовыми актами в имущественный
оборот вводились отдельные категории земельных участков. Так, Указом Президента
Российской Федерации от 25 марта 1992 г. № 301 «О продаже земельных участков
гражданам и юридическим лицам при приватизации государственных и муниципальных
предприятий»[22]
гражданам и юридическим лицам предоставлено право при приватизации государственных
и муниципальных предприятий, а также при расширении и дополнительном строительстве
объектов этих предприятий наряду с арендой земельных участков приобретать
последние в собственность. Более того, Указом было предусмотрено, что земельные
участки, предоставленные гражданам и их объединениям для предпринимательской
деятельности, по их желанию могут продаваться им в собственность.
В
соответствии с Законом Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. «О праве
граждан Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу
земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства,
садоводства и индивидуального жилищного строительства»[23]
предусматривалась передача в частную собственность граждан в городах, поселках
и сельской местности земельных участков для ведения личного подсобного и
дачного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного строительства, а
также под индивидуальные жилые дома и хозяйственные постройки. Гражданам,
получившим в частную собственность земельные участки для указанных целей, было
также предоставлено право продавать их другим гражданам Российской Федерации
независимо от сроков приобретения права собственности на продаваемый земельный
участок в пределах норм предоставления земельных участков. Договор купли-продажи
(купчая) земельного участка подлежал нотариальному удостоверению и регистрации
в соответствующем комитете по земельным ресурсам и землеустройству.
Указом
Президента Российской Федерации от 26 ноября 1997 г. № 1263 «О продаже
гражданам и юридическим лицам предназначенных под застройку земельных участков,
расположенных на территории городских и сельских поселений, или права их аренды»[24]
установлено, что расположенные на территориях городских и сельских поселений
земельные участки, предназначенные в соответствии с градостроительной и землеустроительной
документацией под застройку, либо право аренды этих земельных участков подлежат
продаже гражданам и юридическим лицам на торгах (аукционах, конкурсах), если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. На основании данного
Указа Правительством РФ принято постановление от 5 января 1998 г. № 2 «Об
утверждении порядка организации проведения торгов (аукционов, конкурсов) по
продаже гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территориях
городских и сельских поселений, или права их аренды»[25].
Следует
отметить, что в настоящее время в российском законодательстве сложилась
парадоксальная ситуация: когда еще не принят новый Земельный кодекс Российской
Федерации, а иные общие правила об ограничении оборота земельных участков
отсутствуют, оборот земли законом практически не ограничен. В то же время, в
соответствии с Конституцией Российской Федерации (п. 2 ст. 9)[26]
признается возможность нахождения в частной собственности (а следовательно, и в
имущественном обороте) земли и других природных ресурсов.
Однако
следует согласиться с тем, что оборотоспособными в настоящее время можно
признать лишь те земельные участки, которые уже принадлежат на праве собственности
гражданам и юридическим лицам. В силу особой общественной значимости оборот
земельных участков законодательно ограничен в публичных интересах, так же как
и содержание прав всякого землепользователя или природопользователя, включая
собственников. Оборот земельных участков и иных природных ресурсов должен осуществляться
лишь в той мере, в какой он допускается специальным законодательством -
законами о земле и других природных ресурсах (п. 3 ст. 129 ГК). «Ведь
количество и состав такого рода объектов объективно ограничены в силу очевидных
естественных причин, а их использование всегда поэтому, так или иначе,
затрагивает интересы общества в целом»[27].
Что
касается дальнейшего возможного развития правового регулирования оборота
земельных участков, то необходимо согласиться с О.М. Козырь, которая считает,
что «в отношении земли российское законодательство, видимо, последует мировой
традиции, согласно которой ограничения оборота устанавливаются в зависимости от
категорий земель. Так, для земель сельскохозяйственного назначения они будут
существенно отличаться от ограничений, налагаемых на оборот земель,
используемых под застройку. Оборот же земель заповедников, заказников и других
особо охраняемых природных территорий должен быть практически исключен»[28].
Самостоятельными
объектами недвижимости признаются также участки недр и обособленные водные
объекты. Они являются недвижимостью в силу их естественных физических свойств,
а не потому, что составляют единое целое с земельным участком. В противном
случае было бы невозможно установление права собственности на недра вне зависимости
от права собственности на землю[29].
Особенность такого рода объектов состоит в том, что в отношении них действует
презумпция государственной собственности: в соответствии с п. 2 ст. 214 ГК
природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или
муниципальных образований, являются государственной собственностью. Таким
образом, указанные объекты в принципе не могут признаваться бесхозными.
Что
касается правового регулирования оборота указанных объектов недвижимости, то
нельзя не согласиться с О.М. Козырь, которая отмечает: «Поскольку в России сохраняется
исключительное право государственной собственности на недра, а передача их в
пользование осуществляется на основании административного акта-лицензии,
говорить всерьез о гражданском обороте этого вида объектов представляется
преждевременным»[30].
Такие
объекты недвижимости, как леса и многолетние насаждения относятся к недвижимому
имуществу в силу их неразрывной связи с землей и невозможности перемещения без
несоразмерного ущерба их назначению. Вместе с тем от договоров продажи
указанных объектов как недвижимого имущества (т. е. с переходом соответствующих
прав на земельный участок) следует отличать сделки, по которым лес и
многолетние насаждения реализуются как движимое имущество, когда продается,
например, «лес на корню» или срубленные деревья. В последнем случае нормы ГК о
продаже недвижимости не подлежат применению, а соответствующие договоры заключаются
по правилам продажи движимого имущества.
Здания
и сооружения также являются объектами недвижимого имущества по признакам
неразрывной связи с землей и невозможности в силу этого их перемещения без несоразмерного
ущерба их назначению.
Право
собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое
имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой
регистрации (ст. 219 ГК). Данная норма ГК вызвала в юридической литературе
дискуссии относительно принадлежности к недвижимому имуществу зданий и
сооружений, не завершенных строительством (объектов незавершенного
строительства).
По
мнению некоторых авторов, отсутствие обязательной государственной регистрации
объектов незавершенного строительства порождает сомнения в их юридической
природе как недвижимости. Это означает, что до государственной регистрации
вновь создаваемое имущество не может считаться недвижимым[31].
Позиция
указанных авторов не изменилась и после введения в действие Федерального закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от
21 июля 1997 г.[32]
(далее - Закон о государственной регистрации), согласно которому в случае
необходимости совершения сделки с объектом незавершенного строительства право
на указанный объект недвижимого имущества регистрируется на основании
документов, подтверждающих право пользования земельным участком для создания объекта
недвижимого имущества, в установленных случаях на основании проектно-сметной
документации, а также документов, содержащих описание объекта незавершенного
строительства (п. 2 ст. 25). Например, по мнению О.М. Козырь, задача подобной
информации - лишь обеспечить юридическую чистоту сделки с таким объектом, если
объект для завершения его строительства должен быть отчужден другому лицу. Об
этом свидетельствует и использование в Законе нетипичного для законодательного
акта термина «необходимость совершения сделки», ориентирующего на нестандартную
ситуацию. «Общим же правилом Закона о регистрации, -пишет О.М. Козырь, -
остается регистрация права на вновь созданный объект недвижимого имущества на
основании документов, подтверждающих факт его создания (п. 1 ст. 25)»[33].
По
мнению других авторов, незавершенное строительство следует рассматривать в
качестве особого объекта недвижимости со специальным правовым режимом".
Такая позиция нашла подтверждение в многочисленных правовых актах, принятых до
введения в действие Закона о государственной регистрации, а также воспринята
судебной практикой. К примеру, в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 3 февраля 1992 г. № 59 «О мерах по продаже незавершенных строительством
объектов»[34],
начиная с 1992 г. незавершенные строительством объекты, сооружаемые за счет республиканского
бюджета Российской Федерации и средств государственных предприятий, находящихся
в федеральной собственности, не обеспеченные финансированием и материально-техническими
ресурсами, необходимыми для их завершения в нормативные сроки, подлежали реализации
с открытых торгов (как объекты недвижимости) предприятиям, организациям, гражданам
и иностранным инвесторам.
Указом
Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 г. № 1181 «О мерах по
обеспечению достройки незавершенных строительством жилых домов»[35]
было установлено, что незавершенные строительством жилые дома, находящиеся в
федеральной собственности, в том числе в полном хозяйственном ведении
предприятий и оперативном управлении организаций и учреждений, строительство
которых прекращено или приостановлено в связи с отсутствием в течение текущего
года необходимого финансирования из федерального бюджета, подлежали передаче
для завершения строительства либо продаже на инвестиционных и коммерческих
конкурсах в целях обеспечения скорейшей достройки жилых домов и обеспечения граждан
жильем.
Указом
Президента РФ от 16 мая 1997 г. № 485 «О гарантиях собственникам объектов
недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими объектами»[36]
предусмотрено, что при приватизации объектов незавершенного строительства
возможна регистрация прав собственности на такие объекты, если заявитель
представит документы, которые подтверждают приобретение данного объекта, право
пользования земельным участком для создания объекта недвижимого имущества,
разрешение на производство строительных работ, а также описание объекта незавершенного
строительства. Право приобретения в собственность земельных участков, на
которых расположены ранее приватизированные здания, строения, сооружения,
помещения, объекты незавершенного строительства, в первую очередь имеют
физические и юридические лица, которые стали собственниками соответствующих
объектов недвижимости.
Официальная
позиция судебной практики по вопросу о возможности отнесения объектов
незавершенного строительства к недвижимому имуществу нашла отражение в
постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О
некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав»[37].
Данное постановление включает в себя разъяснение, согласно которому по смыслу
ст. 130 ГК и ст. 25 Закона о государственной регистрации, незавершенные строительством
объекты, не являющиеся предметом действующего договора строительного подряда,
относятся к недвижимому имуществу. Поэтому при разрешении споров о праве
собственности на незавершенные строительством объекты судам необходимо
руководствоваться нормами, регулирующими правоотношения собственности на недвижимое
имущество и совершение сделок с ним, с учетом особенностей, установленных для
возникновения права собственности на незавершенные строительством объекты и
распоряжения ими.
На
наш взгляд, позиция судебной практики в наибольшей степени соответствует
природе объектов незавершенного строительства. Действительно, если объект
незавершенного строительства является предметом действующего договора
строительного подряда, то в этом случае о нем нельзя говорить не только как об
объекте недвижимого имущества, но и как об объекте вещных прав: он является
объектом обязательства, вытекающего из договора строительного подряда, и
замена сторон этого обязательства (заказчика и подрядчика) возможна лишь по
правилам уступки прав требования и перевода долга по обязательствам.
Другое
дело, если обязательство по каким-либо причинам прекращено. В этом случае
незавершенное строительство становится объектом вещных прав и объектом имущественного
оборота. При этом объект незавершенного строительства имеет все признаки
недвижимого имущества: он неразрывно связан с земельным участком и его
перемещение без несоразмерного ущерба целевому назначению невозможно. Поэтому
все сделки с таким объектом незавершенного строительства возможны лишь с
соблюдением требований, предъявляемых к недвижимому имуществу.
Иллюстрацией
к сказанному может служить пример из арбитражно-судебной практики, которая
исходит из того, что незавершенный строительством объект как объект недвижимости
может быть предметом договора купли-продажи, а право собственности на него
возникает с момента государственной регистрации.
Прокурор
предъявил иск в интересах Сбербанка России о признании недействительным
договора купли-продажи незавершенного строительством объекта. Договор был
заключен между акционерным обществом и обществом с ограниченной
ответственность.
В
обоснование иска прокурор указал, что отделение Сбербанка приобрело у акционерного
общества незавершенный строительством объект по Договору купли-продажи. Объект
передан по приемо-сдаточному акту, оплачен покупателем. Однако переход права
собственности не зарегистрирован, поскольку комитет по земельным ресурсам
отказался произвести такую регистрацию. Несмотря на наличие указанного договора,
акционерное общество продало этот же объект обществу с ограниченной ответственностью.
При
рассмотрении данного спора возник вопрос о том, может ли быть предметом
договора купли-продажи незавершенный строительством объект недвижимости и подлежит
ли регистрации переход права собственности. Высший Арбитражный Суд РФ оценил
ситуацию следующим образом.
В
соответствии со ст. 129 ГК объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться,
если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Виды объектов гражданских
прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота),
должны быть прямо указаны в законе[38].
Гражданское
законодательство не устанавливает каких-либо ограничений в отношении
приобретения и перехода прав на объекты, не завершенные строительством. Таким
образом, эти объекты не изъяты из гражданского оборота и могут отчуждаться
собственником другим лицам.
Согласно
ст. 130 ГК к недвижимым вещам относятся объекты, прочно связанные с землей, т.
е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно. В ст. 219 Кодекса указано, что право собственности на здания,
сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее
государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
В
соответствии со ст. 8 Федерального закона «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» до введения в действие закона о
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним применяется действующий
порядок регистрации недвижимого имущества и сделок с ним.
Из
материалов дела следовало, что на участке возведены фундамент и стены дома.
Перемещение этого объекта без несоразмерного ущерба невозможно. Следовательно,
данный объект является объектом недвижимости.
В связи
с этим комитет по земельным ресурсам, осуществляющий в этом регионе регистрацию
и оформление документов о правах на земельные участки и прочно связанную с
ними недвижимость, на основании Указа Президента РФ от 11 декабря 1993 г. №2130
«О государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах на
недвижимость» обязан был произвести регистрацию перехода прав на незавершенный
строительством объект и земельный участок. Отказ комитета от государственной
регистрации заинтересованная сторона может обжаловать в арбитражный суд.
Поскольку
спорное имущество обременено правами отделения Сбербанка на основании договора
купли-продажи, продавец (акционерное общество) потерял право распоряжаться им
любым способом. С учетом изложенного было признано, что суд обоснованно
удовлетворил иск прокурора[39].
Спорный
характер носит также вопрос об отнесении к недвижимому имуществу нежилых
помещений внутри зданий. Дело в том, что нормы ГК, регулирующие отношения,
связанные с оборотом объектов недвижимости, не имели в виду в качестве таковых
нежилые помещения. Вместе с тем ГК допускает возможность отнесения к
недвижимости федеральным законом и иных объектов, не предусмотренных ГК.
Законом о государственной регистрации в перечень объектов недвижимого
имущества включены нежилые помещения. Следовательно, специальные правила,
регулирующие договор продажи недвижимости, подлежат применению в полном объеме
и к отношениям, связанным с продажей нежилых помещений.
Объектами
недвижимости, имеющими строго целевое назначение, признаются жилые помещения,
под которыми жилищное законодательство понимает не только жилые дома и коттеджи
(дачи), приспособленные для постоянного проживания, но и отдельные квартиры и
иные жилые помещения (к примеру, изолированные комнаты в квартирах),
зарегистрированные в этом качестве в государственных органах, осуществляющих
учет нежилых помещений, включая служебные, ведомственные помещения, общежития,
гостиницы-приюты и т. п.[40]
Жилые помещения предназначены для проживания граждан. Собственник, осуществляя
права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением,
должен обеспечивать сохранение его назначения.
К
недвижимому имуществу ГК отнес и ряд объектов, не обладающих необходимыми
признаками недвижимости: неразрывной связью с землей и невозможностью перемещения
без несоразмерного ущерба их назначению. Речь идет о подлежащих государственной
регистрации воздушных и морских судах, судах внутреннего плавания, космических
объектах. С другими объектами недвижимости их объединяют две общие черты:
во-первых, высокая стоимость указанных объектов и, во-вторых, наличие
государственной регистрации, обеспечивающей индивидуализацию указанных
объектов. Кодекс объединил названные объекты с недвижимым по своей природе
имуществом в связи с необходимостью установления для тех и других единого
правового режима.
Положения
ГК о письменной форме сделки (п. 1 ст. 160) и о письменной форме договора (п.
2 ст. 434) имеют серьезные отличия. В первом случае (письменная форма сделки)
законодатель требует от сторон совершения сделки путем составления документа, выражающего
ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или
должным образом уполномоченными ими лицами, допуская одновременно совершение
двусторонних или многосторонних сделок (т. е. договоров) иными способами, установленными
ГК[41].
Применительно же к письменной форме договора законодатель отходит от общего
правила и допускает заключение договора не только путем составления одного
документа, подписанного сторонами, но и путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Требования
же к форме договора продажи недвижимости сводятся к тому, что такой договор
должен быть заключен в письменной форме в виде единого документа, подписанного
сторонами (ст. 550 ГК).
Таким
образом, суть специального правила о форме договора продажи недвижимости состоит
в том, что исключается применение положения ГК о форме договора (п. 2 ст. 434),
и может быть выражена формулой «исключение исключения». Применительно к договору
продажи недвижимости законодатель возвращается к требованиям, предъявляемым к
письменной форме сделки (п. 1 ст. 160), ужесточая тем самым режим заключения
договора продажи недвижимости.
Более
того, в отличие от общих правил, регламентирующих последствия несоблюдения
простой письменной формы сделки, нарушение требований, предъявляемых к форме
договора продажи недвижимости, влечет его недействительность.
При
заключении договора продажи недвижимости важное значение для его действительности
имеет «фигура» продавца. В тех случаях, когда в качестве продавца по договору
выступает не собственник недвижимого имущества, а обладатель иного, ограниченного
вещного права на недвижимость (государственное или муниципальное унитарное
предприятие, учреждение), значительно повышается риск возможного признания
такого договора недействительной сделкой. Здесь необходимо учитывать
ограниченный характер правомочий указанных субъектов на распоряжение недвижимым
имуществом. В частности, государственное или муниципальное предприятие - как
субъект права хозяйственного ведения (п. 2 ст. 295 ГК), так и субъект права оперативного
управления (казенное предприятие) (п. 1 ст. 297 PJQ - не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое
имущество без согласия собственника этого имущества. Нарушение данного
требования влечет недействительность договора продажи недвижимости.
Примером
к сказанному может служить разъяснение, содержащееся в постановлении Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав» (п. 7). Согласно данному разъяснению, при разрешении споров, связанных
с осуществлением государственными и муниципальными предприятиями права хозяйственного
ведения или оперативного управления, следует учитывать установленные ст. 295 и
296 ГК ограничения прав предприятий по распоряжению закрепленным за ними имуществом.
Сделки, совершенные предприятиями по отчуждению имущества вопреки названным
ограничениям, являются недействительными как ничтожные[42].
В
определенных случаях и при соблюдении требования о необходимости получения
согласия собственника на продажу недвижимого имущества, принадлежащего государственному
или муниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, сохраняется риск признания договора продажи недвижимости не действительным.
Дело в том, что в отличие от иных коммерческих организаций государственные и
муниципальные предприятия наделены не общей, а целевой (специальной)
правоспособностью (ст. 49 ГК). Поэтому действия унитарных предприятий по распоряжению
закрепленным за ними имуществом должны быть обусловлены выполнением задач его
уставной деятельности и целевым назначением предоставленного для выполнения
этих задач имущества под страхом признания совершенных сделок
недействительными. На этот счет также имеется официальное разъяснение Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ. В соответствии с п. 9 постановления Пленума от
25 февраля 1998 г. № 8, в тех случаях, когда действия предприятия, в том числе
и осуществленные с соблюдением требования о получении предварительного
согласия собственника (п. 2 ст. 295 ГК) на отчуждение другим лицам
закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения движимого или
недвижимого имущества, непосредственно участвующего в производственном процессе
предприятия, приводят к невозможности использования имущества собственника по
целевому назначению, соответствующие сделки являются недействительными по
основаниям, предусмотренным ст. 168 ГК, независимо от того, совершены они с
согласия собственника (уполномоченного им органа) или самостоятельно
предприятием[43].
Что
касается учреждений, финансируемых собственником, то они вообще не вправе
совершать договоры продажи в отношении имущества, закрепленного за ними либо
приобретенного за счет средств, выделенных им по смете (п. 1 ст. 298 ГК).
Вместе с тем, если в соответствии с учредительными документами учреждению
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то имущество,
приобретенное за счет этих доходов (включая недвижимость), учитывается на
отдельном балансе и находится в самостоятельном распоряжении учреждения.
Следовательно, договоры продажи учреждением в качестве продавца недвижимого
имущества, которое учитывается на отдельном балансе и было приобретено на доходы,
полученные от разрешенной собственником предпринимательской деятельности,
соответствуют законодательству и не могут быть признаны недействительными.
Как
известно, всякий гражданско-правовой договор считается заключенным, если между
сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора. Существенными же условиями договора признаются
условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все
те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК)[44].
Предмет
всякого договора продажи недвижимости включает в себя два рода объектов:
во-первых, продаваемое недвижимое имущество; во-вторых, действия продавца и
покупателя соответственно по передаче недвижимости, ее принятию и оплате. В
тех случаях, когда продается здание, сооружение или иной объект недвижимости,
определяемый по признакам неразрывной связи с землей и невозможности
перемещения без несоразмерного ущерба его назначению, и продавец является
собственником земельного участка, предмет договора включает в себя и объект
третьего рода, а именно: права на земельный участок, передаваемые покупателю
вместе с объектом недвижимости.
По
сравнению с общими положениями о купле-продаже товаров законодатель ужесточает
требование относительно условия договора о продаваемом объекте недвижимости. В
договоре продажи недвижимого имущества должны быть указаны данные, позволяющие
определенно установить объект недвижимости, подлежащий передаче покупателю по
договору, в том числе сведения, определяющие расположение указанного объекта недвижимости
на соответствующем участке либо в составе другого недвижимого имущества. При
отсутствии таких данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем
передаче, считается не согласованным сторонами, а договор продажи недвижимости
считается незаключенным.
Как
уже отмечалось, недвижимость - это прежде всего земельные участки и то, что
неразрывно связано с землей. Переход в результате исполнения договора
купли-продажи здания, строения или иной недвижимости, находящейся на земельном
участке, неизбежно влечет изменение правоотношений и по поводу этого
земельного участка. И напротив, если продается земельный участок, изменяются
правоотношения по поводу находящегося на нем недвижимого имущества. ГК содержит
четкие правила, регулирующие такого рода изменения (ст. 552-553).
Покупатель
здания, сооружения или иной недвижимости одновременно с передачей ему права
собственности на указанные объекты получает права и на ту часть земельного
участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.
Природа этих прав зависит от того, является ли продавец недвижимости
собственником соответствующего земельного участка. В этом случае передаваемое
покупателю право на земельный участок определяется договором (право
собственности, право аренды и т. п.). Если же в договоре отсутствует условие о
передаваемом покупателю праве на земельный участок, он становится собственником
той части земельного участка, которая занята проданной ему недвижимостью и
необходима для ее использования.
При
продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем
продавцу на праве собственности, покупатель недвижимости получает право пользования
соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец
недвижимости. Правда, следует иметь в виду, что законом или договором между
продавцом и собственником земли могут быть предусмотрены условия пользования
земельным участком, не позволяющие продажу находящейся на этом земельном
участке недвижимости либо допускающие это только с согласия собственника земли.
Таким
образом, условие договора продажи недвижимости, продавец по которому
одновременно является собственником земельного участка, о передаваемых
покупателю правах на соответствующий земельный участок относится к существенным
условиям такого договора, определенным диспозитивной нормой. При отсутствии в
тексте договора (договоре-документе) соответствующего пункта, договор тем не
менее должен считаться заключенным, поскольку необходимое существенное условие
содержится в договоре (договоре-правоотношении) в том виде, как оно определено
диспозитивной нормой (п. 2 ст. 552 ГК).
В тех
же случаях, когда продавец недвижимости не является собственником земельного
участка, условие о правах на земельный участок не относится к существенным условиям
договора, более того - правило о правах на земельный участок, которые переходят
к покупателю недвижимости, определено императивной нормой и находится за
рамками договора продажи недвижимости.(Информационное письмо Высшего
Арбитражного Суда РФ от27февраля2001года№61).
Так,
товарищество с ограниченной ответственностью(покупатель недвижимости)
обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным
постановления администрации города о предоставлении ему в аренду земельного
участка, принадлежащего бывшему собственнику строения на праве постоянного (бессрочного)пользования.
Свои
требования истец обосновал тем, что он приобрёл строение в собственность по
договору купли-продажи поэтому, исходя из смысла ст. 552 ГК РФ и ст.37
Земельного кодекса, вправе пользоваться земельным участком на тех же условиях. Что
и продавец недвижимости.
Ответчик
в подтверждение правомерности своих действий сослался на следующее. Статья31
Земельного кодекса[45],
определяющая в качестве основного документа, удостоверяющего право бессрочного
(постоянного)пользования земельным участком, государственный акт, выдаваемый и
регистрируемый соответствующим Советом народных депутатов, а также
ст.12указанного Кодекса, устанавливающая субъекты, которым могут передаваться в
бессрочное (постоянное)пользование земельные участки, признаны недействующими.
Поэтому документы на право бессрочного(постоянного) пользования земельным участком
в настоящее время выдаваться не могут. Земельный кодекс ст.37 и ГК РФ ст.52 не
называют вид пользования (бессрочное пользование или аренда), а содержат
термины «переходит(приобретает)право пользования», что должно рассматриваться
как переход условий пользования землёй- сохранение размеров, целевого
назначения, установленных сервитутов и ограничений в пользовании, Ане вида
пользования.
Поскольку
законодатель не ограничил прав собственника земли в выборе вида землепользования,
последний в праве решать этот вопрос самостоятельно.
Арбитражный
суд исковые требования удовлетворил по следующим основаниям.
Это
право защищается законом в равной степени(ст.305ГК РФ) и может быть ограничено
только на основании Федерального закона(ст.1ГК РФ).
Земельный
кодекс(ст.37)[46]
устанавливает, что при переходе права собственности на строение, сооружение
вместе с этими объектами переходит и право пользования земельным участком. При
этом выдаётся новый документ, удостоверяющий право на землю.
В
соответствии с указанной статьёй Земельного кодекса, а также со ст.552ГК РФ покупатель
приобретает право пользования не всем земельным участком, только той его частью,
которая занята недвижимостью и необходима для её использования.
Вопрос
о предоставлении покупателю оставшейся части земельного участка может быть решён
в порядке, установленном действующим законодательством.
Постановление
администрации, обязывающее товарищество с ограниченной ответственностью
заключить с ней договор аренды признано незаконным, как противоречащее принципу
свободы договора.
В
случаях, когда предметом договора купли-продажи недвижимости, напротив, является
земельный участок, а находящаяся на нем недвижимость остается в собственности
у продавца, условия пользования продавцом частью земельного участка, занятой
недвижимостью, определяются договором купли-продажи. Если договор не содержит
таких условий, продавец получает право ограниченного пользования (сервитут)
той частью земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для
пользования ею.
Значительно
отличается от общих положений о договорах и такое существенное условие
договора продажи недвижимости, как цена (ст. 555 ГК). Во-первых, положение о
том, что исполнение договора, в котором не определена цена, должно быть
оплачено по цене, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичные
товары (ст. 424, 485 ГК), не подлежит применению к договорам продажи
недвижимости. Здесь действует иное правило: при отсутствии в договоре
согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор
о ее продаже признается незаключенным. Во-вторых, цена на здание, сооружение
или иной объект недвижимости, находящийся на земельном участке, должна включать
и цену передаваемой с этим объектом части земельного участка или права на нее.
Для
определения цены продаваемого объекта недвижимости (с учетом цены земельного
участка или права на него) стороны могут прибегнуть к услугам профессиональных
оценщиков, действующих на основе Федерального закона от 29 июля 1998 г. «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»[47].
Цена
недвижимости может быть установлена в договоре продажи недвижимости на единицу
ее площади или иного показателя ее размера. В этом случае общая цена продаваемого
недвижимого имущества, подлежащая уплате покупателем, определяется исходя из
фактического размера переданного покупателю недвижимого имущества (п. 3 ст. 555
ГК)[48].
Момент
вступления в силу договора продажи недвижимости определяется в соответствии с
общими правилами, предусмотренными п. 1 ст. 425 и п. 1 ст. 433 ГК: договор
вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения,
каковым признается момент подписания договора продавцом и покупателем. Примером
является договор купли-продажи одноэтажного здания кафе «Сирень» с при строем
общей площадью 130.96 (сто тридцать целых девяносто шесть сотых),принадлежащее
Кузоватовскому районному потребительскому обществу на праве собственности.
Право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
По
договору купли-продажи Продавец –Кузоватовское Райпо, в лице председателя
продала, а Покупатель купила одноэтажное здание кафе «Сирень». До заключения настоящего
договора одноэтажное здание кафе «Сирень» не продано, не заложено, не подарено
и под арестом (запрещением)не состоит.
Стороны
договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями,
препятствующими осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства,
вынуждающие совершить данный договор на крайне не выгодных условиях.
По
договору видно, что Продавец передала одноэтажное здание кафе «Сирень»
Покупателю в пригодном для использования состоянии до подписания настоящего договора.
Обязанность Продавца передать одноэтажное здание кафе «Сирень» считается исполненной
после подписания настоящего договора.
Покупатель
ознакомлена до заключения настоящего договора с техническим состоянием
вышеуказанного одноэтажного здания кафе «Сирень» и претензий к нему не имеет.
Покупатель осуществляет за свой счёт ремонт и эксплуатацию одноэтажного здания
кафе «Сирень».
В
соответствии сост.131ч.1, ст.223ч.2 ГК РФ[49]
право собственности Покупателя на вышеуказанное одноэтажное здание кафе
«Сирень» подлежит регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы
по Ульяновской области.
Данный
договор составлен в трёх экземплярах, первый остаётся у Покупателя, второй - у
Продавца, третий – в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ульяновской
области. Все экземпляры договора имеют равную юридическую силу (приложение 1).
Исключение
составляет лишь договор продажи жилых помещений. Договор продажи жилого дома,
квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит государственной регистрации
и считается заключенным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 558 ГК).
Следует
обратить особое внимание на то, что договор продажи недвижимости (за
исключением продажи жилых помещений) считается заключенным и вступает в силу
именно с момента его подписания, а не с момента регистрации перехода права
собственности к покупателю.
Так,
комитет по управлению имуществом обратился в арбитражный суд с иском к обществу
с ограниченной ответственностью о взыскании стоимости помещения магазина,
приобретенного по договору купли-продажи, заключенному на основании результатов
аукциона, и пеней за просрочку оплаты.
Арбитражный
суд в удовлетворении исковых требований отказал в полном объеме. Судом при
рассмотрении спора установлено, что сумма основного долга погашена ответчиком
до предъявления иска. Во взыскании пеней отказано в связи с тем, что договор не
зарегистрирован в установленном порядке, т. е. не вступил в законную силу. В
этом случае, по мнению суда первой инстанции, договорная ответственность не
применяется.
Апелляционная
инстанция не согласилась с решением суда и удовлетворила исковые требования
комитета о взыскании с общества пеней за просрочку оплаты в размере,
предусмотренном договором. При этом апелляционная инстанция обоснованно
сослалась на следующие обстоятельства.
В
соответствии со ст. 425 ГК договор вступает в силу и становится обязательным
для сторон с момента его заключения. В п. 3 ст. 433 ГК указано, что договор,
подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его
регистрации, если иное не установлено законом.
ГК
предусматривает обязательную государственную регистрацию договора о продаже
жилых помещений (ст. 558) и договора купли-продажи предприятия (ст. 560). Кодекс
не предусматривает обязательной государственной регистрации сделок
купли-продажи иных, кроме указанных, видов недвижимого имущества.
Регистрация
перехода права собственности (ст. 551 ГК) не означает регистрации самого
договора купли-продажи.
Поэтому
договор купли-продажи нежилого помещения следует считать заключенным с момента
его подписания согласно п. 1 ст. 433 ГК, а не с момента государственной
регистрации[50].
Государственной
регистрации подлежит не сам договор продажи недвижимости, а переход права
собственности на недвижимость по такому договору от продавца к покупателю (ст.
551 ГК). Для сторон договор вступает в силу с момента его подписания. Роль же
государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость к покупателю
заключается в том, что только после такой регистрации покупатель становится
собственником недвижимого имущества в глазах третьих лиц. Это относится и к
тем случаям, когда стороны - продавец и покупатель - исполнили свои обязанности
по договору задолго до государственной регистрации.
Дополнительные
требования, направленные на защиту проживающих в жилых помещениях граждан,
сформулированы для продажи жилья (ст. 558). В частности, государственной
регистрации подлежит договор купли-продажи не только жилого дома или квартиры в
целом, но и части дома или квартиры. Существенным условием договора продажи
жилого дома (его части) или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие
право пользования соответствующим жилым помещением после его приобретения
покупателем, признается перечень таких лиц с указанием их прав на пользование
продаваемым жилым помещением. При несоблюдении этого требования договор
считается незаключенным.
На
основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы о том, что при
не достижении соглашения по существенным условиям договора, договор считается
незаключённым и не имеет никаких правовых последствий.
Определенными
особенностями, требующими специального регулирования, отличается и исполнение
договора продажи недвижимости. Передача проданного объекта недвижимости
продавцом и принятие его покупателем должны быть оформлены передаточным актом
или иным документом, подписанным обеими сторонами (ст. 556 ГК). До фактической
передачи проданного недвижимого имущества покупателю и подписания сторонами передаточного
акта или иного соответствующего документа договор продажи недвижимости не может
считаться исполненным. Более того, уклонение одной из сторон от передачи
имущества или подписания передаточного акта рассматривается как отказ от
исполнения договора продажи недвижимости.
Неисполнение
продавцом своих обязательств по передаче покупателю проданного недвижимого
имущества может повлечь для продавца различные неблагоприятные последствия,
включая обязанность возместить покупателю причиненные убытки. В частности, в
подобных случаях возможно применение ст. 398 ГК, согласно которой в случае неисполнения
обязательства передать индивидуальную вещь кредитору вправе требовать
отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством
условиях. Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства,
кредитор вправе потребовать возмещения убытков.
Специальное
правило применительно к договору продажи недвижимости установлено ГК лишь в
отношении последствий передачи недвижимости ненадлежащего качества. В случае
передачи продавцом покупателю недвижимости, не соответствующей условиям
договора продажи недвижимости о ее качестве, покупатель наделяется всеми правомочиями
покупателя, получившего (по договору купли-продажи) товар с недостатками (ст.
475 ГК), за исключением права потребовать от продавца замены товара ненадлежащего
качества на товар, соответствующий договору.
Неисполнение
покупателем обязательства по принятию от продавца проданного ему объекта
недвижимости также влечет для него определенные последствия (помимо
обязанности возместить продавцу причиненные убытки). В частности, в силу
отсутствия какого-либо специального правила в § 7 гл. 30 ГК, в подобной
ситуации в случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов
или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять,
продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от
исполнения договора (п. 3 ст. 484 ГК).
Если
покупатель своевременно не оплачивает переданный ему в соответствии с договором
объект недвижимости, продавец получает право требовать оплаты недвижимого
имущества и уплаты процентов в соответствии со ст. 395 ГК (п. 3 ст. 486 ГК)[51].
Невыполнение
покупателем обязательств по оплате недвижимости, предусмотренных договором
продажи недвижимого имущества, может также служить основанием к расторжению
этого договора.
Так,
комитет по управлению имуществом продал товариществу с ограниченной ответственностью
автозаправочную станцию. В договоре предусмотрены обязанность покупателя
уплатить стоимость автозаправочной станции продавцу и обязанность продавца
передать ее покупателю после оплаты. Обязательства по оплате покупателем не
были исполнены, вследствие чего комитет предъявил ему иск о расторжении
договора. При принятии решения по данному спору арбитражный суд исходил из
следующих соображений.
В
соответствии с п. 2 ст. 450 ГК договор по требованию одной из сторон может
быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении этого договора
другой стороной.
Согласно
п. 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», отказ покупателя от
внесения платежа за приобретенный им объект приватизации нельзя рассматривать
в качестве основания для признания сделки недействительной, поскольку этот
отказ не мог иметь место при ее совершении и в силу п. 2 ст. 450 ГК должен
признаваться основанием для расторжения договора купли-продажи
приватизированного объекта.
Федеральный
закон «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации
муниципального имущества в Российской Федерации» также предусматривает право
продавцов в случае нарушения покупателями условий договоров купли-продажи
государственного или муниципального имущества предъявлять иски о расторжении
сделок приватизации (ст. 29).
Поскольку
покупатель допустил существенное нарушение условий договора, суд вынес решение,
о его расторжении[52].
Как
уже отмечалось, применительно к договору продажи недвижимости в ГК имеются
специальные правила о государственной регистрации перехода права собственности
на недвижимость, исключающие применение некоторых общих положений ГК о государственной
регистрации сделок и договоров, а именно: положение о том, что сделки с землей
и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях
и в порядке, предусмотренных ст. 131 ГК и законом о регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (п. 1 ст. 164); и положение о том, что
договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с
момента его регистрации (п. 3 ст. 433).
Заключение
договора продажи недвижимости и вступление его в силу делает его обязательным
для продавца и покупателя (но не для третьих лиц!). Именно с момента заключения
договора (до государственной регистрации) покупатель вправе требовать от
продавца его исполнения, т. е. передачи ему проданного объекта недвижимости.
Учитывая существующий порядок государственной регистрации перехода права
собственности на недвижимое имущество, во всех случаях исполнения договора
продажи недвижимости предполагается, что в течение определенного промежутка
времени покупатель находится в положении фактического владельца объекта
недвижимости при сохранении права собственности на указанный объект за
продавцом (во всяком случае, с точки зрения третьих лиц). Такая ситуация
некоторой юридической неопределенности порождает множество вопросов в
арбитражно-судебной практике.
В
частности, возникает вопрос, имеет ли право покупатель, ставший владельцем недвижимого
имущества в результате исполнения продавцом обязательств, вытекающих из
договора продажи недвижимости, до государственной регистрации перехода к нему
права собственности отчуждать либо иным образом распоряжаться соответствующим
объектом недвижимости. Практика арбитражных судов дает на этот вопрос отрицательный
ответ, принимая во внимание прежде всего интересы третьих лиц (кредиторов
продавца), которые вправе рассчитывать на недвижимое имущество продавца вплоть
до момента прекращения права собственности последнего на это имущество,
каковой совпадает с моментом регистрации перехода права собственности к
покупателю.
Например,
акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании
недействительным договора купли-продажи строения, который был заключен между
индивидуальным частным предприятием и обществом с ограниченной ответственностью.
В
обоснование своих требований истец указал, что продал строение по договору
купли-продажи индивидуальному частному предприятию, которое, не уплатив его стоимости
и не зарегистрировав переход права собственности, перепродало строение обществу
с ограниченной ответственностью. Получив плату за строение от покупателя,
директор частного предприятия скрылся.
Арбитражный
суд отказал акционерному обществу в иске. Данное решение было отменено исходя
из следующих выводов. В соответствии с п. 2 ст. 223 ГК, в случаях, когда
отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности
у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не
установлено законом. Статья 551 ГК предусматривает государственную регистрацию
перехода к покупателю права собственности на недвижимость по договору
купли-продажи.
Поскольку
право собственности на строение у индивидуального предприятия не возникло, оно
не вправе было отчуждать это имущество другому лицу.
Общество
с ограниченной ответственностью, покупая у индивидуального частного
предприятия здание, не проверило документы о наличии у продавца прав
собственника, в частности данных о регистрации, хотя было обязано это сделать,
т. е. действовало неосмотрительно, на свой страх и риск. Поэтому кассационная
инстанция правомерно отменила решение суда и удовлетворила исковые требования
акционерного общества[53].
Определенным
своеобразием отличается и правовое положение продавца недвижимого имущества,
исполнившего свое обязательство перед покупателем по передаче последнему
объекта недвижимости, до момента регистрации перехода права собственности к
покупателю. В этом случае продавец сохраняет право собственности на
недвижимость и, следовательно, обладает правомочиями по пользованию, владению
и распоряжению в отношении проданного имущества. Однако и покупатель имеет
статус титульного владельца, поскольку владеет проданным недвижимым имуществом
на законном основании (договор продажи недвижимости). В итоге получается, что
в подобной ситуации и продавец, так же как и покупатель, не может распорядиться
соответствующим объектом недвижимости.
Данное
обстоятельство подтверждается и официальной позицией Высшего Арбитражного Суда
РФ, нашедшей отражение в постановлении его Пленума от 25 февраля 1998 г. № 8 «О
некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав». Согласно п. 14 данного постановления, при
разрешении споров, связанных с возникновением и прекращением права собственности
на недвижимость, арбитражным судам следует исходить из того, что до
государственной регистрации перехода права собственности покупатель по
договору продажи недвижимости, исполненному сторонами, не вправе распоряжаться
данным имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента
государственной регистрации сохраняется за продавцом. При этом следует иметь в
виду, что после передачи недвижимого имущества покупателю, но до
государственной регистрации перехода права собственности продавец также не
вправе распоряжаться этим имуществом, поскольку оно служит предметом
исполненного продавцом обязательства, возникшего из договора продажи, а
покупатель является его законным владельцем. В случае заключения нового
договора об отчуждении ранее переданного покупателю имущества продавец несет
ответственность за его неисполнение[54].
Представляется,
однако, что указанное разъяснение нуждается в уточнении.
Во-первых,
необходимо видеть разницу между невозможностью со стороны соответственно
покупателя или продавца распорядиться переданным во исполнение договора
продажи недвижимым имуществом. В первом случае речь идет о юридической невозможности
для покупателя распорядиться переданным ему объектом недвижимости, поскольку
до момента регистрации право собственности сохраняется за продавцом. Во втором
случае, напротив, продавец, оставаясь собственником, имеет право распорядиться
имуществом, но не обладает фактической возможностью реализовать свое право, поскольку
имущество находится у покупателя на законном основании и не может быть отобрано
у последнего.
Указанное
различие правовой природы отношений, при которых и покупатель и продавец не
могут распоряжаться объектом недвижимости, переданным покупателю во исполнение
договора продажи недвижимости, особенно заметно при анализе возможных
последствий отчуждения такого имущества (либо распоряжения им в иной форме) покупателем
или продавцом. Очевидно, что любая сделка по распоряжению объектом недвижимости,
совершенная покупателем, является в данном случае недействительной как противоречащая
закону. Если же сделки по распоряжению недвижимым имуществом, переданным
покупателю, совершаются продавцом, то они не могут быть признаны недействительными.
При этих условиях будет иметь место невозможность исполнения обязательств,
вытекающих из таких сделок, наступившая по обстоятельствам, зависящим от
продавца, что влечет ответственность последнего перед кредиторами за
неисполнение обязательств.
Во-вторых,
положение ГК о том, что исполнение договора продажи недвижимости сторонами до
государственной регистрации перехода права собственности не является основанием
для изменения их отношений с третьими лицами (п. 2 ст. 551 ГК), свидетельствует
о том, что фактическая невозможность для продавца распорядиться переданным
покупателю объектом недвижимости не может служить препятствием для обращения
взыскания на указанное недвижимое имущество по требованиям кредиторов
продавца. И напротив, до момента регистрации перехода права собственности на
недвижимое имущество кредиторы покупателя не вправе претендовать на
удовлетворение их требований за счет этого имущества.
В
рамках рассмотрения проблемы соотношения государственной регистрации перехода
права собственности на недвижимое имущество и обязательств сторон, вытекающих
из договора продажи недвижимости, необходимо подчеркнуть, что сам факт регистрации
перехода права собственности на объект недвижимости к покупателю не влияет на
обязательства сторон по договору продажи недвижимости и не является основанием
их прекращения. На данное обстоятельство обращено внимание в постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8, согласно
которому при разрешении споров по требованиям продавцов о расторжении
договоров продажи недвижимости, по которым осуществлена государственная
регистрация перехода к покупателю права собственности, арбитражным судам
следует учитывать, что, если покупатель недвижимости зарегистрировал переход
права собственности, однако не произвел оплаты имущества, продавец на
основании п. 3 ст. 486 ГК вправе требовать оплаты недвижимости и уплаты
процентов по ст. 395 ГК. В тех случаях, когда законом или договором предусмотрена
возможность расторжения договора с возвращением полученного сторонами по
договору, регистрация перехода права собственности к покупателю на проданное недвижимое
имущество не является препятствием для расторжения договора по основаниям,
предусмотренным ст. 450 ГК, в том числе и в связи с неоплатой покупателем имущества.
В этом случае продавец вправе требовать возвращения недвижимого имущества и
возмещения покупателем убытков, причиненных как расторжением договора, так и неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств (п. 15)[55].
Вместе
с тем, на наш взгляд, данное разъяснение также нуждается в некотором уточнении.
Из п. 15 постановления Пленума можно сделать вывод (исходя из обратного), что
в случаях, когда законом или договором не предусмотрена возможность расторжения
договора с возвращением полученного сторонами по договору, регистрация перехода
права собственности на недвижимое имущество к покупателю лишает стороны договора
продажи недвижимости права требовать по суду его расторжения. С этим никак нельзя
согласиться как по причинам формально-юридическим, так и по обстоятельствам, затрагивающим
существо правоотношений.
Формально-юридические
возражения состоят в том, что § 7 гл. 30 ГК не содержит каких-либо специальных
правил, регулирующих отношения, связанные с расторжением договора продажи
недвижимости, отсутствуют такие нормы и в общих положениях, регламентирующих
договор купли-продажи товаров. Следовательно, подлежат применению положения ГК
об основаниях расторжения гражданско-правового договора (ст. 450) без всяких
изъятий. Поэтому при наличии оснований для расторжения договора, предусмотренных
ст. 450 ГК (например, существенное нарушение договора), факт государственной
регистрации перехода права собственности на недвижимость к покупателю не может
служить препятствием для расторжения договора продажи недвижимости.
Что
касается существа правоотношений, то необходимо различать основания расторжения
договора и последствия его расторжения. То обстоятельство, что покупатель
зарегистрировал переход права собственности на объект недвижимости, никак не
может влиять на расторжение договора продажи недвижимости при наличии на то
оснований, предусмотренных ст. 450 ГК. Другое дело — последствия расторжения
договора. В этом случае в силу отсутствия специального правила, регулирующего последствия
расторжения договора продажи недвижимости, действует общее правило, согласно
которому стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими
по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не
установлено законом или соглашением сторон (п. 2 ст. 453 ГК). Однако действие
данного правила, как и в случае с основаниями расторжения договора, никак не
связано со спецификой договора продажи недвижимости, в том числе с необходимостью
регистрации перехода к покупателю права собственности на проданный объект
недвижимости.
Интересы
продавца или покупателя, предъявляющего требование о расторжении договора
продажи недвижимости, вовсе не обязательно сосредоточены на возврате соответственно
проданного объекта недвижимости или уплаченной за него суммы. Ведь, если
основанием расторжения договора продажи недвижимости послужило существенное нарушение
договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков,
причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК).
Порядок
государственной регистрации перехода к покупателю прав на недвижимое имущество
на основе договора продажи недвижимости определен Федеральным законом «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[56]
и не является предметом исследования в данной работе. Отметим лишь некоторые
моменты, связанные с обеспечением защиты прав и законных интересов участников
отношений, связанных с продажей недвижимости, а также третьих лиц.
Необходимо
подчеркнуть, что в юридической литературе широкое распространение получила
точка зрения, в соответствии с которой неосуществление государственной
регистрации сделки с недвижимостью (применительно к продаже недвижимости к их
числу относится договор продажи жилых помещений) влечет безусловную
недействительность сделки. Например, О.М. Козырь пишет: «Статья 165 ГК
устанавливает самое жесткое из возможных последствий неосуществления
государственной регистрации сделки с недвижимостью, которая в силу закона
подлежит такой регистрации. Такая сделка считается ничтожной, а значит, вообще
не порождает правовых последствий. Однако для случаев недобросовестного
поведения одной из сторон, выражающегося в уклонении от регистрации, суду по
требованию другой стороны предоставляется возможность вынести решение о
регистрации сделки в соответствии с судебным решением, что спасет сделку от
«ничтожности» (п. 3 ст. 165)»[57].
Представляется,
однако, что в данном случае мы имеем дело с неточным доктринальным толкованием
положений, содержащихся в ст. 165 ГК, и прежде всего в п. 1 данной статьи,
согласно которому несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных
законом, — требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность.
Такая сделка ничтожна.
Принимая
во внимание буквальное значение содержащихся в данной норме слов и выражений,
следует сделать вывод о том, что в отличие от последствий несоблюдения нотариальной
формы сделки (что влечет ее безусловную ничтожность) неосуществление государственной
регистрации сделки с недвижимостью, напротив, влечет ее недействительность
только в случаях, прямо установленных законом. Например, отсутствие государственной
регистрации договора продажи жилого помещения: жилого дома, квартиры, части
жилого дома или квартиры - не влечет его недействительность; на этот случай
законом предусмотрено иное последствие: такой договор считается заключенным с
момента его регистрации (п. 2 ст. 558 ГК).
Именно
то обстоятельство, что, по общему правилу, неосуществление государственной
регистрации сделки с недвижимостью не влечет ее недействительности, позволило
законодателю установить правило, в соответствии с которым одна из сторон при
уклонении другой стороны от регистрации сделки с недвижимостью, совершенной в
надлежащей форме, вправе добиваться по суду регистрации сделки (п. 3 ст. 165
ГК).
Такой
подход к последствиям несоблюдения требования о государственной регистрации
сделки с недвижимостью нашел отражение в постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8, которое содержит следующее разъяснение:
«Отсутствие государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость
не является основанием для признания недействительности договора продажи недвижимости»
(п. 14)[58].
Что
касается возможности для одной из сторон добиваться по суду государственной
регистрации договора продажи недвижимости (жилого помещения) при уклонении от
этого контрагента, то иллюстрацией данного положения может служить один из примеров
арбитражно-судебной практики, включенный в Обзор практики разрешения споров,
возникающих по договорам купли-продажи недвижимости (Информационное письмо Высшего
Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 1997 г. № 21).
Облпотребсоюз
обратился в арбитражный суд с иском о понуждении акционерного общества
зарегистрировать сделку купли-продажи жилого дома.
Судом
первой инстанции в иске отказано по тому мотиву, что облпотребсоюз не обращался
в регистрирующий орган с требованием о регистрации договора купли-продажи.
Апелляционная
инстанция отменила решение суда и приняла постановление о регистрации сделки
купли-продажи недвижимости. При этом апелляционная инстанция правомерно
исходила из следующих обстоятельств.
Между
облпотребсоюзом (продавцом) и акционерным обществом (покупателем) была
заключена двусторонняя сделка купли-продажи жилого дома. Сделка сторонами
исполнена. Стоимость дома уплачена покупателем продавцу, а передача
осуществлена по акту приема-передачи. Правомерность заключения этого договора
не оспаривалась.
Покупатель
не обращался с требованием зарегистрировать эту сделку в регистрирующий орган,
поскольку утратил к ней интерес из-за ее убыточности.
Договор
продажи жилого дома, согласно ст. 558 ГК, подлежит обязательной государственной
регистрации.
Поскольку
сделка исполнена, а правообладатель ее не зарегистрировал, облпотребсоюз
правомерно обратился за защитой своих интересов в суд.
Апелляционная
инстанция бездействие акционерного общества обоснованно квалифицировала как
уклонение от государственной регистрации сделки.
Такое
решение суда является основанием для возникновения у соответствующего органа
обязанности осуществить государственную регистрацию сделки[59].
Вместе
с тем необходимо признать, что Закон о государственной регистрации, дозируя
информацию о правах на объекты недвижимого имущества и их обременениях, ограничивая
круг лиц, имеющих право на получение такого рода сведений, устанавливая, что
такие сведения предоставляются на платной основе, тем самым не обеспечивает в
полной мере защиту прав и законных интересов третьих лиц — участников оборота
недвижимости. На это ранее обращалось внимание в юридической литературе[60].
3.1 Цели, анализ, документы
необходимые для государственной регистрации.
Необходимость проведения
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним как
обязательное требование ко всем операциям, совершаемым с недвижимостью, впервые
была предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации.
Введение такой системы преследовало
несколько целей :
а) придать предельную
открытость(прозрачность) правам на недвижимое имущество, а также информации об
этих правах;
б)ввести государственный
контроль за совершением сделок с недвижимым имуществом (переходом прав на него)
и тем самым максимально защитить права и законные интересы граждан, юридических
лиц и публичных образований(Российской Федерации в целом, субъектов Федерации,
муниципальных образований);
в)внести единообразие
в процедуру регистрации прав на недвижимость на всей территории России.
Для достижения этих целей вслед за КГ РФ был принят Федеральный закон «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В
соответствии с законом, государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним –юридический акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое
имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Анализ
данного понятия позволяет назвать ряд отличительных признаков регистрации:
а)это акт, имеющий юридическое
значение. Следовательно, закон с его принятием (совершением) связывает
определённые юридические последствия: возникновение, ограничение (обременение),
переход или прекращение прав на недвижимое имущество. Важно, что права возникают,
изменяются и прекращаются в соответствии с требованиями ГК РФ. Поэтому при
ответе на конкретный вопрос –возникло право или нет –необходимо использовать
нормы ГК РФ (ст.164;219;223;433;551;558)[61]
и Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (ст. ст. 2;13;14; 17);
б)это акт признания и
подтверждения государством возникновения или прекращения прав на недвижимость.
Данный признак подчёркивает публичный характер государственной регистрации. С
одной стороны, государство в лице соответствующего учреждения юстиции по
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним проверяет законность
прав на недвижимое имущество у заявителей и, убедившись в этом, регистрирует
их. С другой – государственная регистрация носит открытый характер как с точки
зрения соблюдения процедуры всеми её участниками, так и с позиции возможности получить
информацию о сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре прав;
в)государственная регистрация является единым
доказательством существования субъективного права на недвижимость.
Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке, что
создаёт презумпцию его законности. (Информационное письмо Высшего Арбитражного
Суда РФ от16февраля2001года,№59).
Акционерное общество обратилось в Арбитражный суд с
иском к учреждению юстиции об обжаловании отказа в государственной регистрации.
Из представленных суду документов следовало, что
акционерное общество, купившее у банка здание, обратилось к учреждению юстиции
с заявлением о государственной регистрации перехода прав собственности на
здание. Учреждение юстиции отказало в регистрации на том основании, что
представленные на государственную регистрацию документы не соответствуют по
форме и содержанию документам, представляемым на государственную регистрацию
прав.
В ходе судебного разбирательства установлено, что
после отказа в государственной регистрации на соответствующее здание был
наложен арест судебным приставом – исполнителем в порядке обращения взыскания
на это здание как на имущество, принадлежащее банку.
Арбитражный суд первой инстанции, признав отказ
учреждения юстиции в государственной регистрации неправомерным, иск
удовлетворил и обязал учреждение юстиции зарегистрировать переход права
собственности на здание к новому собственнику. При этом арбитражный суд на
основании пункта3ст.13 Закона о государственной регистрации обязал учреждение
указать датой регистрации день окончания месячного срока со дня подачи истцом
заявления и документов на регистрацию, в котором ему было отказано.
Постановлением апелляционной инстанции решение
отменено в части определения даты регистрации перехода права собственности на
здание. Как следует их п.3ст.2 Закона о государственной регистрации[62]
, датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих
записей о правах в Единый государственный реестр прав. Таким образом, днём
внесения записи в Единый государственный реестр прав , является день её
фактического совершения, и арбитражный суд был не вправе обязать учреждение
юстиции указать при внесении записи иную дату её совершения. В соответствии с
п.1ст.31 Закона о государственной регистрации прав, учреждение юстиции несёт
ответственность за своевременность и точность записей о праве на недвижимое
имущество и сделках с ним. Поскольку ввиду отказа учреждения юстиции право
собственности истца на здание не было зарегистрировано в установленный срок, то
истец вправе на основании п.1ст.31Закона о государственной регистрации, а
также ст.16 и 1069ГК РФ потребовать от учреждения юстиции возмещения
причинённых в результате этого убытков.
Процедура регистрации перехода прав на нежилые
помещения по договору купли-продажи осуществляется по общим правилам,
закреплённым в законе.
Регистрационные действия начинаются только с
момента приёма документов на государственную регистрацию прав.
Представление документов на государственную
регистрацию, осуществляется в соответствии со ст.16Закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Требования к
документам, предоставляемым к регистрации, определены в ст.18 названного
Закона.
Государственная регистрация прав
проводится на основании заявления правообладателя, стороны (сторон) договора
или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него надлежащим образом
оформленной доверенности. Заявление о государственной регистрации перехода прав
на нежилое помещение по договору купли-продажи, должна подать каждая из сторон
участниц договора.
При уклонении одной из
сторон от государственной регистрации прав переход права собственности
регистрируется на основании решения суда, вынесенного по требованию другой
стороны. Убытки, возникшие в результате приостановления государственной
регистрации прав, несет уклоняющаяся сторона.
Также, к заявлению о
государственной регистрации прав должны быть приложены документы, необходимые
для её проведения. Перечень таких документов закрепляется в ст. 17 и в главе 4
Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»[63],
а так же вытекает из отдельных статей данного закона.
Кроме того,
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность. А
представитель юридического лица – учредительные документы юридического лица, а
так же документ, удостоверяющий его личность и документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени данного юридического лица (как правило доверенность)
Итак, рассмотрим документы необходимые
для государственной регистрации купли – продажи нежилых помещений. Кроме
заявления (от обеих сторон, или от одной – это отмечалось выше) и квитанции об
уплате регистрационного сбора, это достаточно большой пакет документов:
1)документы,
удостоверяющие личность обращающегося лица;
2)свидетельство о
государственной регистрации юридического лица
3)учредительные
документы юридического лица, включая все изменения и дополнения;
4)письмо о присвоении
государственных статистических кодов, выданное Государственным комитетом по статистике;
5)информационное письмо
налоговой инспекции о присвоении ИНН;
6)документ,
подтверждающий полномочия руководителя (протокол об избрании, приказ о
назначении на должность, контракт), сведения с указанием фамилии, имени,
отчества, рабочего телефона руководителя на дату подачи заявления и места
нахождения организации;
7) протоколы заседаний
учредителей юридического лица;
8)при обращении представителя
юридического лица - надлежаще оформленная доверенность, подписанная
уполномоченным лицом и скрепленная печатью юридического лица, содержащая
сведения о сроках полномочия представителя и пределах его компетенции.
Кроме того, в
пакет документов необходимо включить:
1)правоустанавливающий документ на объект недвижимости, а также акт приёма – передачи,
если она не предусмотрена правоустанавливающим документом;
2)справка о
балансовой принадлежности объекта недвижимости, право на которое
регистрируется, с указанием стоимости объекта;
3)технический
паспорт, справка БТИ;
4)кадастровый план
земельного участка;
5)государственный акт на
право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования
землей;
6) постановление
администрации об отводе земельного участка;
7) специальные документы
(например, постановление об отмене наложения ареста на имущество).
Государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним проводится в
последовательности, определённой порядком приёма документов. Сделка считается
зарегистрированной. А правовые последствия – наступившими со дня внесения записи
о сделке или праве в Единый государственный реестр прав. Окончанием процедуры
государственной регистрации является выдача Свидетельства о государственной
регистрации права. Данный документ является итоговым и свидетельствует о
государственной регистрации перехода прав.
В заключении следует
отметить, что кодексом РФ од административных правонарушениях (ст 19.21)[64]
установлена ответственность за «Несоблюдение порядка государственной
регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним». Кодекс РФ об административных
правонарушениях устанавливает ответственность собственника, арендатора или
иного пользователя за неисполнение установленного порядка государственной
регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним в виде наложения
административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от тридцати до сорока
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от трёхсот до
четырёхсот минимальных размеров оплаты труда.
Вся жизнедеятельность как
физических, так и юридических лиц неразрывно связана с покупкой товаров.
Физические лица (граждане) выступают в качестве различных покупателей, в то же
время они могут выступать и продавцами (например, при продаже жилого
помещения). Для некоторых юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в
сфере торговли, купля-продажа является смыслом их функционирования и главным источником
дохода. Даже те организации, которые, казалось бы, не связаны непосредственно с
куплей-продажей (кредитные организации, информационные, консультативные фирмы)
все равно что-то приобретают. Объектом купли-продажи, в данном случае, может
быть офисная мебель, недвижимость под офис. Таким образом, в договорах
купли-продажи участвуют все хозяйствующие субъекты.
Исследуя договор
купли-продажи недвижимости, мы выяснили юридические признаки этого договора.
Договор является возмездным, консенсуальным, двусторонним (синаллагматическим).
Рассматривая стороны договора купли-продажи недвижимости, мы выясним, что и у
продавца и у покупателя имеются свои права и обязанности. Причем обязанности
покупателя так же важны и имеют большое значение. За неисполнение или
ненадлежащее исполнение этих обязанностей предусматривается ответственность, и
тем самым защищаются либо права покупателя, либо права продавца. В договоре
купли-продажи недвижимого имущества имеют место две встречные обязанности,
которые одинаково важны: это обязанность продавца передать покупателю
имущество, и обязанность покупателя уплатить за имущество определённую денежную
сумму. Здесь на стороне покупателя во всех случаях лежит встречное исполнение
его обязательств (синаллагматический характер договора купли-продажи).
В условиях перехода к
рыночным отношениям в экономике России и сложившейся в данный момент кризисной
экологической и политической ситуации. Договор купли-продажи недвижимости
играет не последнюю роль. Прежде всего, договор имеет юридическую силу при
правильном его оформлении. Если при подписании договора двумя сторонами,
стороны не достигли какого-либо соглашения, то одна из сторон вправе требовать
компенсацию или расторгнуть договор. При этом без каких-либо последствий в
дальнейшем.
В современном договорном
праве отмечаются две главные тенденции: во первых, договор превращается в
самостоятельное и главное средство регулирования экономических отношений; во-вторых,
появилась свобода в заключении договора, свобода в определении его содержания,
формирования условий. Договор становится доступным каждому. Таким образом,
осуществляется одно из основных условий свободной рыночной экономики – свобода
экономики.
Выпускная
квалификационная работа имеет два основных значения: практическое и
теоретическое.
Теоретическое значение
заключается в том, что данная проблема стала понятнее в ходе изучения
научно-правовой литературы и взглядов на эту проблему таких ученых, как Витрянский
В.В., Завидов Б.Д., Сергеев А.П., Анохин А.О., Иоффе О.С.; поставленные цели и
задачи достигнуты.
Во время написания работы
осваивается новый материал, что позволяет расширить мировоззрение по отношению
к поставленной проблеме и расширить кругозор, приобретая новые знания.
Практическое значение
состоит в том, что новые знания, которые обретаются в ходе исследования
научно-правовой литературы и написания работы по заданной теме, можно будет
применить на практике. Как уже упоминалось, договор купли-продажи в целом –
основа жизнедеятельности физических и юридических лиц. Без этого договора
невозможно обойтись, поэтому изучение данной проблемы поможет в дальнейшей
жизни, как простого обывателя, так и будущего юриста.
Подводя итоги
проведенного исследования, которое заключалось в рассмотрении вопросов,
связанных с договорами купли-продажи недвижимого имущества, можно сделать
следующие выводы:
-- договор купли-продажи
недвижимости, представляет собой документ, свидетельствующий о том, что одна
сторона сделки обязуется передать указанное в контракте имущество в
собственность другой стороны, которая обязуется принять его и уплатить за него
установленную цену.
-- регулируется нормами
гражданского земельного, коммерческого, международного частного права;
-- субъектами договора
могут быть как физические, так и юридические лица.
Таким образом, как видно
из всего вышеизложенного физические и юридические лица неразрывно связаны с
покупкой товаров.
Физические лица (
граждане) выступают в качестве розничных покупателей. Но в то же время они
могут выступать и продавцами ( например, при продаже жилого помещения,
автотранспорта). Для некоторых юридических лиц, осуществляющих свою деятельность
в сфере торговли, купля-продажа является смыслом их функционирования и главным
источником доходов.
Гражданское
законодательство легализовало основную цель предпринимательства –
систематическое получение прибыли, чему должна служить любая сделка. Особая
роль договора купли-продажи в рыночной экономике заключается в том, что эта
сделка является последним звеном отдельных видов предпринимательства и именно
при её использовании продавец получает доход.
Значительно усилилось
праворегулирующая роль договоров купли-продажи, что отражает тенденцию развития
в гражданском праве принципов дозволенности и диспозитивности.
Поле применения договоров
купли-продажи практически не ограничено, так как по своей сути он соответствует
принципу субъектов – продавца и покупателя и равновеликости товара и денег.
1.
Конституция
Российской федерации ( принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г.).
2.
Гражданский
кодекс РФ (с изменениями и дополнениями на 23 декабря 2003г).
3.
Гражданский
процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2003г -№138 ФЗ (ГПК РФ)(с изменениями и
дополнениями от 30 июня 2003г).
4.
Арбитражный
процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002г - № 95-ФЗ ( с изменениями и
дополнениями от 31 марта 2005г).
5.
Земельный кодекс
РФ от 28.09.2001г -№136-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 22 июля 2005г).
6.
Жилищный кодекс
РФ от 29.12.2004г -№188-ФЗ.
7.
Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях от 20 декабря 2001г-№195-ФЗ.
8.
Гражданский
кодекс Нидерландов. Кн. 2, 3, 5, 6 и 7 / Отв. ред. Ф.Й.М. Фельдбрюгге. Лейден,
1996.
9. Единообразный торговый кодекс США /
Пер. с англ. - М.: Зерцало, 1996 (Сер. Современное зарубежное и международное
частное право).
10.
Федеральный закон
РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
от 21.07.1997г (с изменениями от 30.12.2004 №21-ФЗ)//Собрание законодательства
РФ.- 1997.-№30.-С.24.
11.
Федеральный закон
от 29 июля 1998г «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // Собрание
Законодательства РФ.-1998. -№31. Ст.3813.
12.
Федеральный закон
РФ от 2 января 2000г.-№28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»//Собрание
законодательства РФ.- 2000. -№2.-Ст.149.
13.
Закон РФ от 23
декабря 1992г «О праве граждан РФ на получение в частную собственность и на
продажу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства,
садоводства и индивидуального жилищного строительства».
14.
Закон РФ от 27
декабря 1992г «Об основах жилищной политики»// Ведомости Съезда народных
депутатов РФ и ВС РФ 1993.-№3. Ст.99.
15.
Указ президента
РФ от 25 марта 1992г - №301 «О продаже земельных участков гражданам и
юридическим лицам при приватизации государственных и муниципальных предприятий».
16.
Указ президента
РФ от 11 декабря 1993г. -№2130 «О государственном земельном кадастре и
регистрации документов о правах на недвижимость».
17.
Указ Президента
РФ от 10 июня 1994г - № 1181 «О мерах по обеспечению достройки незавершенных
строительством жилых домов»-Собрание Законодательства РФ. 1994.- №7Ст. 693.
18.
Указ президента
РФ от 16 мая 1997г -№485 «О гарантиях собственникам объектов недвижимости в
приобретение в собственность земельных участков под этими объектами» - Собрание
Законодательства РФ.- 1997.- №20.- Ст.2240.
20.
Постановление
Правительства РФ от 18 февраля 1998г - №219 «Об утверждении Правил ведения
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
// Собрание законодательства- РФ. 1998. -№8.Ст.963.
21.
Постановление
Правительства РФ от 26 февраля 1998г №248 «Об установлении максимального
размера платы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и за предоставление информации о зарегистрированных правах»// Российская
газета. – 1998.- 4 марта.
22.
Брагинский М.И.
Комментарий к части первой Гражданского Кодекса РФ «Для предпринимателей». -М.:
Фонд «Правовая культура», 1997.
23.
Брагинский М. И.,
Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества.
– М.: Статут, 2000.
24.
Витрянский В. В.
Договор купли-продажи и его отдельные виды. - М.: Статут, 1999.
25.
Гражданское и
торговое право капиталистических государств / Отв. ред. Е.А. Васильев.- 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М-Норма, 1993.
26.
Гражданское
право. Учебник / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – Часть 2. – М.:
Проспект, 1998.
27.
Гражданское
право: Учебник: В 2-х т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов Т. 1. -М.: Бек, 1998.
28.
Ивачев И.Л.
Купля-продажа недвижимости. Защита прав сторон: материалы судебной практики/
И.Л. Ивачев. -М.: ГроссМедия, 2005.-176с.
29.
Козырь О. М.
Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский кодекс России.
Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С. А. Хохлова / Отв. ред. А. Л. Маковский.
- М.: Проспект, 1998.- 245с.
30.
Крашенинников П.
В. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". - М.: Спарк,
1999.
31.
Курноскина О.Г.
Сделки с недвижимостью.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО Юстицинформ, (серия
«деловая библиотека») 2006. -224с.
32.
Левушкин А.Н. Гражданское
право (общая часть): Учебно-методический комплекс. – Ульяновск: УлГТУ,
2005.-191с.
33.
Мейер Д.И. Русское
гражданское право: Ч.2. - М.: Юристъ, 1997.
34.
Мыздров С.Н.
Гражданское право (особен. часть); учебно-методический комплекс.—Ульяновск:
УлГТУ, 2005.-177с.
35.
Нам К. Сущность
гарантийных обязательств в договоре купли-продажи // Хозяйство и право. - 1997.
- №№ 8, 9.-С.18,23.
36.
Недвижимость:
Обзор практики разрешения споров / Авт.- сост. В.А.Абрамов -3-е изд., доп.
–М.: ОСЬ-89,2006.-224с. (серия «De jure»).
37.
Покровский И.А.
Основные проблемы гражданского права. - М.: Зерцало, 1998.
38.
Романов О.
Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимым имуществом:
некоторые проблемы правоприменения // Хозяйство и право. - 1998. - №7. С.21.
39.
Советское
гражданское право: Учебник в 2т. Под ред. О.А. Красавчикова. –М.: Юридическая
литература,1985.-490с.
40.
Скловский К.
Договор купли-продажи: вещный эффект // Российская юстиция. - 1998 - №10.- С.13.
41.
Хвостов В.М.
Система римского права. - М.: «Статус ЛТД», 1996.
42.
Цыбуленко З.
Сделки с недвижимостью и их регистрация // Хозяйство и право.- 1998. - №2.Ст.17.
43.
Шершневич Г.Ф.
Учебник русского гражданского права/Г.Ф. Шершневич. –М.:Фирма «Спарк», 1995.
44.
Законы РФ и
другие нормативные документы в полной онлайн-версии системы Консультант Плюс// [1]
Римское частное право: Учебник/ Под ред. И.Б.Новицкого и И.С. Перетерского.-
М.: Право и закон, 1996. -С.38.
[2]
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий.
- М.: Бек. - 1994.-С.154.
[3]
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права.- М.: Зерцало, 1998.-
С.195 .
[4]Покровский
И.А. Основные проблемы гражданского права.- М.: Зерцало,1998.- С. 197.
[5]Покровский
И.А. Основные проблемы гражданского права.- М.: Зерцало, 1998.- С.200.
[6]
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права.- М.: Зерцало, 1998.- С.
200-201.
[7]
Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. Е.А.
Васильев.- М.: Инфра-М-Норма, 1993.- С. 202-203.
[8]
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права.- М.: Зерцало, 1998.- С.
203.
[9]
Единообразный торговый кодекс США / Пер. с англ. -М.: 1996 (Сер. Современное
зарубежное и международное частное право).- С.59-60.
[10]
Гражданский кодекс Нидерландов. Кн. 2, 3, 5, 6 и 7 / От вред. Ф.Й.М.
Фельдбрюгге. Лейден, 1996.- С. 339.
[11]
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права.- М.: Зерцало, 1998.- С.
204.
[12]
Мейер Д.И. Русское гражданское право: Ч.2.- М.: Юристъ, 1997.- С. 64-65.
[13]
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. /Г.Ф. Шершеневич.- М.: Фирма «Спарк»,
1995.- С.95.
[14]
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. /Г.Ф. Шершеневич.- М.: Фирма «Спарк»,
1995.-С. 95.
[15]
Мейер Д.И. Русское гражданское право: Ч.2. - М.: Юристъ,1997.- С. 226.
[16]
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. /Г.Ф. Шершеневич.- М.: Фирма «Спарк»,
1995.-С. 96.
[17]
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Зерцало, 1998.- С.
205.
[18]
ГК РФ ( с измен. и дополн. на 23 дек.2003 г.)- С.77-78.
[19]
ГК РФ , часть 2. Принят Государственной Думой 22.12.1995г// Собрание
законодательства РФ. – 1996.-№5. -С.217.
[20]
ГК РФ (с изм. и доп. на 23 декабря 2003г).- С.217-261.
[21]
ГК РФ ( с изменениями и дополнениями на 23 декабря 2003г).- С.77-78.
[22]
Российская газета. -1992.- 28 марта.Ст. 1345.
[23]
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. 1993. № 1. Ст. 26.
[24]Закон
РФ «О продаже гражданам и юридическим лицам предназначенных под застройку
земельных участков.» //Собрание Законодательства РФ.- 1997.- № 48. Ст. 5546.-
С.486.
[25]
Закон РФ «Об утверждении порядка организации торгов по продаже земельных
участков»// Собрание Законодательства РФ. - 1998.- № 2. Ст. 263.- С.153.
[26]
Конституция РФ ( принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г).
[27]
Гражданское право: Учебник: В 2-х т. / От вред. проф. Е.А. Суханов Т. 1.- М.:
Бек, 1998.- С. 513.
[28]
Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский
кодекс России: Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / Отв. ред.
А.Л. Маковский. - М.: Проспект, 1998.- С. 286.
[29]Козырь
О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский кодекс
России: Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л.
Маковский. - М.: Проспект, 1998.- С. 273.
[30]
Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский
кодекс России: Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / Отв. ред.
А.Л. Маковский.- М.: Проспект, 1998.- С. 286.
[31]
Гражданское право: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М.: Бек, 1998.- С.
304.
[32]Закон
РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»// Собрание Законодательства РФ.- 1997.- № 30. Ст. 3594.-С.293.
[33]
Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский
кодекс России: Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / Отв. ред.
А.Л. Маковский. М.: Проспект, 1998.- С. 278.
[34]Закон
РФ «О мерах по продаже незавершённых строительством объектов»// Собрание
Законодательства РФ.- 1992.- № 4. Ст. 484.- С.64.
[35]Закон
РФ «О мерах по обеспечению достройки незавершённых строительством жилых
домов»// Собрание Законодательства РФ.- 1994.- № 7. Ст. 693.-С.89.
[36]Закон
РФ «О гарантиям собственникам объектов недвижимости в приобретение в
собственность земельных участков»// Собрание Законодательства РФ.- 1997.- №
20. Ст. 2240.-С.115.
[37]
Вестник ВАС РФ. 1998.- № 10.- С. 14-21.
[38]
ГК РФ ( с изменениями и дополнениями на 23.12.2003г).-С.77.
[39]
п. 7 Обзора практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи
недвижимости (приложение к Информационному письму Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 13 ноября 1997 г. № 21) (Вестник ВАС РФ. 1998.- № 1.-С.
81-90).
[40]
Закон РФ от 24 декабря 1992 г. «Об основах федеральной жилищной политики»
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. 1993.- № 3. Ст. 99; Собрание законодательства РФ.- 1996.-
№ 3. Ст. 147; 1997.- № 17. Ст. 1913).
[41]
ГК РФ ( с изменениями и дополнениями на 23.12.2003г).-С.90-202.
[42]
Вестник ВАС РФ. 1998.- № 10.- С. 16.
[43]
Вестник ВАС РФ. 1998.- № 10.- С. 17.
[44]
ГК РФ ( с изменениями и дополнениями на 23.12.2003г).-С.201.
[45]
Земельный кодекс РФ от 28.08.2001г.-№136-ФЗ ( с изменениями и дополнениями от
22.07.2005г).-С.18.
[46]
Земельный кодекс РФ от 28.08.2001г.-№136-ФЗ ( с изменениями и дополнениями от
22.07.2005г).-С.20.
[48]
ГК РФ ( с изменениями и дополнениями на 23.12.2003г).- С.264.
[49]
ГК РФ ( с изменениями и дополнениями на 23.12.2003г).- С.78-117.
[50]
Вестник ВАС РФ. 1998.- № 1.- С. 82-83.
[51]
ГК РФ ( с изменениями и дополнениями на 23.12.2003г).-С.232.
[52]
Вестник ВАС РФ. 1998.- № 1.- С. 84.
[53]
Вестник ВАС РФ.- 1998. - № 1. -С. 82.
[54]
Вестник ВАС РФ.- 1998. - № 10.- С. 18.
[55]
Вестник ВАС РФ. -1998. - № 1.- С. 18-19.
[56]
Федеральный Закон от 21 июля 1997г № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» ( с изм. и доп. от 5 марта 2001г, 2
ноября 2004г)// Собрание Законодательства РФ-.1997г.-№30.СТ.3594.- С.353.
[57]
Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский
кодекс России: Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / Отв. ред.
А.Л. Маковский.- М.: Проспект, 1998.- С. 293.
[58]
Вестник ВАС РФ.- 1998.- № 10.- С. 18.
[59]
Вестник ВАС РФ. -1998.- № 1.- С. 81.
[60]
Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский
кодекс России: Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / Отв. ред.
А.Л. Маковский.- М.: Проспект, 1998.- С. 295.
[61]
Гражданский кодекс РФ ( с изм. и доп. на 23 декабря 2003г).-С.91-265.
[62]
Федеральный закон РФ « О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997г. ( с изм. от 30.12.2004г.- №21-ФЗ)//
Собрание Законодательства РФ.-1997.-№30.-С.3.
[63]
Федеральный закон РФ « О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997г. ( с изм. от 30.12.2004г. №21-ФЗ)//
Собрание Законодательства РФ.-1997.-№30.-С.13.
[64]
Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 20 декабря 2001г-№ 195-ФЗ
//Российская газета.- 2001- 31 декабря. -С.10-12.