Основные понятия о наследовании, его виды

  • Вид работы:
    Другое
  • Предмет:
    Другое
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    83,05 kb
  • Опубликовано:
    2012-03-30
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Основные понятия о наследовании, его виды

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)

ИНСТИТУТ ПРАВА И ГУМАНИТАРНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Специальность 021100                                                     Кафедра__________

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

На тему Основные понятия о наследовании, его виды


                     

           Студент         Яковлева Марина Владимировна ___________

                                                                                                                                         (подпись)

          Руководитель Коргутлова Татьяна Алексеевна ___________

                                                                                                                                         (подпись)

           Рецензент       Трубачева Ирина Геннадьевна    ___________

                                                                                           (подпись)

         

Заведующий кафедрой                                               ___________

                                                                                           (подпись)







МОСКВА 2005 г.

Содержание

Введение                                                                                                    3

Глава 1 Общие положения о наследовании                                              6

1.1    Понятие наследования                                                                     6

1.2    Субъекты наследственных правоотношений                                  8

1.3    Основания наследования и устранения от наследования               9

Глава 2 Открытие и принятие наследства                                                14

2.1   Открытие наследства                                                                        14

2.2.   Понятие наследства                                                                         20

2.3   Отказ от наследства                                                                                   28

Глава 3 Наследование по завещанию                                                       35

3.1    Завещание и порядок его заключения                                            35

3.2    Отмена, изменения и исполнение завещания                                  43

3.3    Завещательный отказ                                                                       49

Глава 4 Наследование по закону                                                               57

4.1     Наследники по закону. Особенности правового статуса               57

4.2     Доказательства права наследования по закону                              65

4.3     Наследование выморочного имущества                                         67

Заключение                                                                                               68

Список использованных источников                                                                71

  Введение

Советское государство с первых же дней своего существования приступив к экспроприации экспроприаторов решило «…вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата…».

27 апреля 1918 г. был издан Декрет ВЦИК «Об отмене наследования». Этим декретом отменяется право наследования буржуазной собственности, которая после смерти её владельца становится достоянием государства. Супруг и ближайшие родственники умершего (нисходящие, восходящие, братья и сестры), если они являлись нетрудоспособными и не имели прожиточного минимума, получали от государства содержание из имущества, оставшегося после смерти (ст. 2 Декрета).

Декрет от 27 апреля 1918г. установил новый порядок наследования трудовой собственности. Ст. 9 Декрета были указаны два признака, необходимых для перехода имущества умершего в порядке наследования:

– чтобы стоимость имущества не превышала 10 000 рублей

– чтобы имущество являлось трудовой собственностью.

С 1 января 1923 г. был введен в действие Гражданский кодекс РСФСР, утвержденный четвертой сессией ВЦИК 31 октября  1922г. Это был первый Гражданский кодекс РСФСР.

В отличие от Декрета от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования», Гражданский кодекс РСФСР отказался от дальнейшего поддразнивания имущества умершего на трудовую и нетрудовую собственность. Допускалось наследование как трудовой, так и нетрудовой собственности.

Чтобы не допустить возрождения былой экономической мощи буржуазии, был установлен ряд ограничений в правопреемстве имущества. В частности ст. 416 ГК РСФСР допускала наследование по закону и по завещанию «в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 000 золотых рублей». Если стоимость наследства превышала 10 000 золотых рублей, то в силу ст. 417 ГК РСФСР этот излишек наследственного имущества переходил в доход государства.

При наследовании по закону к наследованию призывались одновременно все наследники, т.е. дети, внуки, правнуки умершего, переживший супруг, а также нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Наследство делилось между ними в равных долях. Если кто-либо из указанных наследников отказывался от принятия наследства, а также в случаях неявки наследников в течение шести месяцев, причитавшиеся им доли в наследстве поступали в доход государства (ст. 433 ГК РСФСР).

При наследовании по завещанию имущество умершего не выходило за пределы круга наследников по закону. Законодатель разрешал завещателю по своему усмотрению лишь распределить наследственное имущество между наследниками по закону.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 г. был отменен (с 1 марта 1926г.) максимум наследования.

Следующее изменение в наследственном праве произошло в связи с введением с 1 марта 1926 г. института усыновления. Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям приравнивались к родственникам по происхождению. В связи с этим усыновленные и их потомство стали наследовать после усыновителей.

Дальнейшее расширение круга наследников произошло с принятием постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г [29, С. 37]. Этим постановлением было разрешено завещать имущество не только наследникам, указанным ст. 418 ГК РСФСР, но и государственным органам, а также общественным организациям.

В результате дальнейшего совершенствования наследственного права в 1928 г. появляется институт обязательной наследственной доли. Согласно ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. независимо от содержания завещания несовершеннолетние наследники стали получать не менее 3/4 той доли, которая им причиталась бы при наследовании по закону.

Наиболее существенные изменения в наследственное право были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию». Эти изменения заключались в следующем:

– Расширился круг наследников. В число наследников включены родители умершего.

– Была установлена очередность призвания к наследованию. Согласно Указу к наследованию по закону стали призываться только наследники первой очереди. К ним относились: дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, также другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении умершего не менее од­ного года до его смерти. В случае отсутствия указанных наследников призывались наследники второй очереди – трудоспособные родители. Внуки и правнуки умершего призывались к наследованию только в порядке представления.

– Были расширены права завещателя, при отсутствии наследников по закону наследодатель мог завещать своё имущество любому лицу.

– Усилена охрана интересов нетрудоспособных лиц. Правом на обязательную долю согласно Указу стали пользоваться все нетрудоспособные наследники. Обязательная доля нетрудоспособных наследников была увеличена до полной доли, т.е. до размера той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

– Введен институт приращения наследственной доли. В случае отказа наследника по закону от наследства причитавшаяся доля в наследственном имуществе стала переходить к наследникам той очереди, которая призывалась к наследству.

– Наследственное право с внесенными в него в 1945 г. изменениями действовало без каких-либо существенных дополнений и изъятий вплоть до принятия в 1961 г. «Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик».

Глава 1 Общие положения о наследовании

1.1 Понятие наследования

Согласно ст.8 Конституции РФ в Российской Федерации
признаются и защищаются равным образом частная и государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права.

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения, под которыми понимаются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) [17, С.120]. Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли гражданского права. Регулирующие их нормы закреплены в Гражданском кодексе РФ (далее ГК РФ)- раздел V "Наследственное право". Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате. Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) и Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ), в частности при разрешении споров, связанных с правом наследования.

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.[1]

Из приведенного определения наследования и положений ч. 1. ст. 1112 ГК РФ можно вывести и понятие наследства. Наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей.

По общему правилу, наследство переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое, и в один и тот же момент, если иное не установлено ГК РФ. В наследственное имущество могут входить разнообразные права обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.

Согласно ч. 2 ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Также, исключаются из состава наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, к которым согласно ст. 150 ГК РФ относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения,  выбора  места  пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом. Однако в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные блага, принадлежавшие  умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.

Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п.1 ст. 234 ГК РФ приобрели право на имущество, принадлежавшее наследодателю. Это положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении него не имели[11, С. 94].

Учитывая, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, не подлежат передаче по наследству самовольно возведенные строения или помещения.

1.2 Субъекты наследственных правоотношений

Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель (завещатель) и его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели [4, С. 78].

Наследодатель – это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин. Поскольку основанием наследства является факт смерти человека, а не волеизъявление, наследодателем может быть и несовершеннолетний, и недееспособный гражданин. Наследодателем может быть иностранец и лицо без гражданства.

Наследники – лица, к которым переходит имущество наследодателя.

– Граждане (физические лица);

– Юридические лица;

– Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Физические лица могут быть наследниками, если они признаются правопреемниками наследодателя в силу закона или согласно завещанию. Возможность быть призванным к наследованию не зависит от гражданства лица и состояния его дееспособности: право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, призванные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. В соответствии со ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками.

Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Российская Федерация может быть призвана к наследованию не только по завещанию, но и по закону при наступлении обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ.

1.3 Основания наследования и устранения от наследования

В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию (ст. 1111 ГК РФ), при этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Основание наследования, как по закону, так и по завещанию не может быть предметом соглашения. При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе: имущество наследодателя делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью. В случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение прав и обязанностей между наследниками, а также назначение наследников зависит исключительно от воли завещателя согласно действующему в российском наследственном праве принципу свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ).

ГК РФ также предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство; лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники» (ст.1117). Руководствуясь положениями ст. 1117 ГК РФ, условно выделим три группы недостойных наследников:

– граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать признанию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающийся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подвержены в судебном порядке. Такие граждане не могут быть призваны к наследованию ни по закону, ни по завещанию. Исключение составляют случаи, когда в их пользу наследодатель сделал завещательное распоряжение уже после утраты ими права наследования[2], т.е. после вступления с силу судебного акта, подтверждающего наличие оснований для их признания недостойными наследниками;

– родители при наследовании по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства (ст. ст. 69-72 СК РФ);

– граждане  при  наследовании по  закону,   если  они  злостно  уклонялись  от

выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. В этом случае обязательным условием для их признания недостойными наследниками является наличие вступившего в законную силу судебного решения, которым указанные граждане отстраняются от наследования по закону [2, С. 720].

Однако наличие оснований для признания граждан недостойными наследниками второй и третей группы не является препятствием для их признания к наследованию  по завещанию, если наследодатель оставил в их пользу завещательное распоряжение.

Действия граждан, которые относятся к первой группе недостойных наследников, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер. Поэтому в отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, норма ч.1 ст. 1117 ГК РФ не применяется. Безусловно, вина недостойных наследников в совершении указанных противоправных действий должна быть установлена судом, и только по решению суда при наличии доказательной вины эти лица могут быть отстранены от наследования. Данные решения могут быть вынесены судом по требованию любых заинтересованных лиц. Направленность умысла значения не имеет: лицо может быть отстранено от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его противоправные действия были вызваны другими побуждениями. Результатом противоправных действий должно быть призвание их самих или других лиц к наследованию или увеличение причитающейся им или другим лицам доли в наследстве.

Законодательное закрепление в качестве основания для отстранения от наследования родителей после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, непосредственно следует из содержания ст. 71 СК РФ: родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав. Факт же восстановления родителей в их правах должен быть подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, принятым в соответствии с действующим гражданским процессуальным законодательством с учетом положений ст.72 СК РФ [3, С. 52].

Граждане могут быть признаны недостойными наследниками первой и второй группы нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство в случае бесспорности оснований к устранению от наследования (например, при наличии вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав или судебного акта, устанавливающего вину гражданина в совершении противоправного действия, направленного против наследодателя, и т.п.) и отсутствии спора о наследстве. Дополнительно решения суда об отстранении лица от наследования в этом случае не требуется. Однако нотариус самостоятельно не вправе признавать гражданина недостойным наследником третьей группы: решение об отстранении гражданина от наследства в связи с установлением факта его злостного уклонения от исполнения возложенной на него в силу закона обязанности по содержанию наследодателя может быть принято исключительно судом общей юрисдикции в порядке особого производства по заявлению заинтересованного лица. Только после вступления в силу соответствующего судебного решения нотариус вправе, определяя круг наследников, отстранить указанного в нем гражданина от наследования.

Необходимо обратить особое внимание на то, что согласно п.4 ст. 1117 ГК РФ граждане, признанные недостойными наследниками, не призываются также и к наследованию причитающейся им обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли относится к наследованию по закону.

Однако рассматриваемое положение при этом не лишает заинтересованных лиц права подавать иски в суды о признании завещаний в пользу указанных наследников недействительными при наличии доказательств, дающих основания сомневаться свободе завещания.

Основания отстранения наследников от наследования, определенные в ст. 1117 ГК РФ, применяются и к случаям наличия завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ). Если отказополучателем в завещании указано лицо, которое своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовало или пыталось способствовать указанию его самого или других лиц в качестве отказополучателей (или наследников) либо способствовало или пыталось способствовать увеличению объема причитающегося ему или другим лицам завещательного отказа (или доли наследства), если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке, либо отказополучателем указаны родители детей-наследодателей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, либо отказополучателем указано лицо, злостно уклоняющееся от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (при наличии вступившего в законную силу соответствующего судебного решения), то перечисленные лица являются недостойными отказополучателями. Правовыми последствиями признания лиц недостойными отказополучателями является их обязанность возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для отказаполучателя работы или оказанной услуги (которые являются предметом завещательного отказа), несмотря на то, что по общему правилу, завещательный отказ исполняется наследником безвозмездно [8, С. 135].

Глава 2 Открытие и принятие наследства

2.1 Открытие наследства

Согласно ст. 1113 ГК РФ, по общему правилу наследство открывается со смертью гражданина. Объявление гражданина судом умершим влечет те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Время открытия наследства

Со временем открытия наследства закон связывает определение:

– круга наследников, призываемых к наследству;

– состава наследственного имущества;

– начало исчисления сроков на принятие наследства или отказ от него наследниками;

– начало исчисления сроков на предъявление претензий кредиторами;

– момент возникновения права наследников на наследственное имущество;

– срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;

– законодательство, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

Согласно ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. При объявлении судом общей юрисдикции безвестно отсутствующего лица умершим, временем открытия наследства в этом случае считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

В исковом заявлении о признании лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица, последнее известное им его место жительства и место работы, для какой цели необходимо признание лица умершим (например, для получения наследства). В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия. При этом обязательно следует учитывать норму ст. 46 ГК РФ, определяющую последствия явки гражданина объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы им от добросовестного приобретателя.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками). Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмы скончалась жена. После умерших остались наследники: мать жены и брат мужа. Наследственное имущество: автомашина, зарегистрированная на имя мужа, денежный вклад в банке или иной кредитной организации, числящейся  на имя жены, и описанное нотариусом предметы домашней обстановке и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа – его брату свидетельство о праве на наследство на автомашину и ½ долю предметов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены – ее матери выдать свидетельство о праве на наследство на денежный вклад и ½ долю предметов домашнего обихода (нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела) [9, С. 205].

Однако в случае спора между наследниками либо при их желании оформить наследство на причитающуюся каждому из умерших супругов долю в общем имуществе, нажитом ими во время брака, нотариус рекомендует наследникам обратиться в суд.

Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным органом Министерства обороны (в случае гибели наследодателя в связи с военными действиями). Решения народного суда об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либо факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получения свидетельства о смерти, впоследствии представляемого наследниками нотариусу (в государственную нотариальную контору). В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса копию актовой записи о смерти наследодателя.

Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГК РФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года [7, С. 201].

Место открытия наследства

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ по общему правилу местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. В случаях, когда указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса (государственной нотариальной конторы), к которому необходимо:

– наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;

– кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

– подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;

– обращаться о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В том случае, если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране. Если наследодатель не имел постоянного места жительства, наследственное дело оформляется по месту нахождения наследственного имущества или большей части.

Место открытия наследства может быть также подтверждено:

– выпиской из домовой книги;

– справкой адресного бюро;

– справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу;

– копией актовой запиской о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о прописке умершего.

Свидетельство о смерти наследодателя не является документом, подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.

Когда невозможно установить постоянное место жительства наследодателя, нотариус в подтверждение этого факта истребует справку соответствующего  муниципального органа и выбытии наследодателя с постоянного места жительства в другой населенный пункт, а также справку адресного стола этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населенном пункте, и решает вопрос о возможности выдачи свидетельства по месту нахождения наследственного имущества (его основной части). С этой целью нотариус истребует справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.

При решении вопроса о месте открытия наследства нотариус во всех случаях должен принимать во внимание постоянное, а не временное место жительства умершего, даже если наследодатель проживал значительное время вне постоянного места жительства. Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находящихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до ареста. Свидетельство о праве на наследство после смерти наследодателя, работавшего в районах Крайнего Севера по срочному трудовому договору, выдается нотариальной конторой по месту постоянного жительства наследодателя, указанному в трудовом договоре. Вместе с тем нотариус в каждом конкретном случае должен выяснить характер и размер наследственной массы  и решить вопрос применительно к ст. 1115 ГК РФ. При этом нотариус должен направить в нотариальную контору по последнему или прежнему месту жительства наследодателя сообщение об открывшемся наследстве и выяснить, не заведено ли второе наследственное дело.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших на территории Российской Федерации постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку военкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в России он не имел и находился за границей. Например, после смерти офицера, проходившего службу за границей, свидетельство о праве на наследство будет выдаваться. Первой московской нотариальной конторой, если наследственное имущество состоит из вклада в российском банке (зачисленные суммы денежного довольствия), либо консулом Российской Федерации за границей, если наследственное имущество будет составлять лишь заработная плата наследодателя [16, С. 18].

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, может выдать консул Российской Федерации, если по закону государства пребывание консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.

При отсутствии у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, нотариус должен рекомендовать им обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства (ст. 262 ГПК РФ). Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются.

2.2 Понятие наследства

Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ наследники могут принять наследство в силу предписаний закона или в соответствии с волей наследодателя, изложенной им в завещании. Поэтому основаниями призвания наследников к наследованию являются:

– родство (при определенной степени родства и очередности наследников);

– супружеские отношения;

– усыновление;

– нахождение трудоспособного лица на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти;

– завещание.

Принятие наследства является фактом, отражающим волю наследника вступить в права владения, пользования и распоряжения  имуществом после смерти наследодателя, основываясь на законе или на завещании. Действующим законодательством установлен единый порядок принятия наследства для наследников по закону и по завещанию.

Более подробно вопросы наследования по завещанию и по закону рассмотрены далее в работе. Согласно п. 1 ст. 1153 ГК РФ наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства или должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельство о праве на наследство, заявление о его принятии или о выдаче свидетельства о праве на наследство.[3]

Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ наследник считается принявшим наследство (пока не доказано иное) при совершении действий свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Подача заявлений и указанные действия должны быть coвершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства либо отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение оставшейся части указанного выше шестимесячного срока. Лица, для которых право наследования возникает лишь вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня срока для принятия наследства таким наследником.

Согласно п. I ст. 1155 ГК РФ наследник, пропустивший срок для принятия наследства, вправе подать в суд заявление о восстановлении этого срока. Суд может удовлетворить ходатайство наследника и признать его принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что этот наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока для принятия наследства. Признав наследника принявшим наследство, суд должен определить доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом действительными.

В рассмотренных случаях наследник, пропустивший срок для принятия наследства и призванный к наследованию, вправе требовать передачи в натуре лишь то из причитающегося ему имущества, ранее принятого другими наследниками или перешедшего к государству, которое сохранилось таковым на дату принятия решения о его призвании к наследованию. В счет иной части причитающегося ему наследства он вправе требовать от наследников, ранее принявших наследство, возмещения действительной стоимости этого имущества на момент его приобретения этими наследниками. Кроме того, последние обязаны возвратить или возместить этому наследнику все доходы, которые они извлекли или должны были извлечь из этого имущества с того времени, когда узнали или должны были узнать о наличии оснований для принятия этих наследником наследства. Однако следует учитывать, что данные правила, а также иные положения ст. ст.1104,1105, 1107 и 1108 ГК РФ, которые в силу п. 3 ст.1155 ГК РФ подлежат применению в этом случае, действуют лишь постольку, поскольку письменным соглашением между наследниками не предусмотрено иное. Положения ч.ч. 2 и 3 ст. 1155 ГК РФ не применяются, когда срок пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили этот срок. Также не может быть принято взаимное согласие наследников на включение их в свидетельство о праве на наследство, если один из двух наследников пропустил установленный законом срок для принятия наследства, но имеет документы, подтверждающие родственные пли иные отношения с наследодателем, а второй – своевременно принял наследство, но не имеет возможности представить доказательства о наличии отношений, являющихся основанием для призвания его к наследованию. В этих случаях указанный срок может быть продлен только судом, если он признает причины пропуска срока уважительными, а нотариус разъясняет наследникам порядок обращения в суд с заявлением о продлении срока на принятие наследства либо об установлении факта принятия наследства [30, С. 139].

Если наследнику, располагающему сведениями об открытии в его пользу наследства неизвестно в чем конкретно состоит наследственное имущество, наследник самостоятельно или по рекомендации нотариуса до представления всех необходимых для оформления наследственных прав документов подает заявление о принятии наследства. Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и направляется нотариусу по месту постоянного жительства наследодателя. В заявлении сообщается, что принимается наследство и указывается: нотариальная контора, куда оно адресовано, фамилия, имя, отчество заявителя и его адрес, дата открытия наследства, фамилия, имя отчество наследодателя и адрес, по которому он проживал.

Однако на практике наследники чаще подают нотариусу заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство, в котором указывают нотариальную контору, куда оно адресовано, фамилии, имена, отчества наследника и наследодателя адреса мест их постоянного проживания, дату открытия наследства и сообщает о своем желании принять наследство умершего родственника (указываются родственные отношения), приводят состав наследственного имущества (с указанием по возможности его характеристики и оценки). Кроме того, в заявлении они могут перечислять всех других известных им наследников. Поскольку в этом заявлении уже выражено желание лица быть наследником, нотариусам не нужно требовать от него отдельного заявления о принятии наследства: если такое заявление подано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, его следует рассматривать одновременно и как заявление о принятии наследства.

Особо хотелось бы обратить внимание на то, что при подаче заявления о принятии наследства от наследника не требуется представления нотариусу доказательств наличия самого наследства, родства, иждивения или супружеских отношений между умершими и наследниками. И, наоборот, при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство наследник представляет все необходимые документы, так как подача такого заявления влечет юридические последствия в совокупности с другими юридическими фактами (родства, иждивения).

В случае, когда наследник лично явился к нотариусу по месту открытия наследства и подал заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, свидетельствование подлинности его подписи на заявлении не требуется. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом, действующим от имени наследника по доверенности или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении согласно ч.2 п.1 ст.1153 ГК РФ должна быть засвидетельствована нотариусом-должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п.1 ст.1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченное удостоверять доверенности в соответствии с п.3 ст.185 ГК РФ. При этом нотариус не должен ограничиваться отметкой на заявлении о данных паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. На заявлении следует также указать, что нотариусом установлена личность наследника и проверена подлинность его подписи: эта отметка скрепляется подписью нотариуса (проставлять печать нотариуса либо государственной нотариальной конторы не требуется). Нотариус также обязан принять заявление и в том случае, если подпись наследника не засвидетельствована и предложить наследнику выслать надлежащим образом оформленное заявление или лично явиться к нотариусу.

Заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство считаются поданными своевременно в следующих случаях:

– если заявление в нотариальную контору было подано наследником лично, передано его представителем или поступило по почте до истечения шести месяцев с даты открытия наследства;

– если в течение шести месяцев с даты открытия наследства в нотариальную контору поступило по почте или передано представителем наследника заявление, содержание которого изложено неправильно, либо подлинность подписи на нем не засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия - заявление принимается нотариусом, а наследнику направляется письмо с предложением выслать надлежащим образом оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору;

– если заявление, сданное на почту до истечения шестимесячного срока, поступило в нотариальную контору по истечении этого срока;

– если наследник подал заявление в соответствующий орган исполнительной власти по месту открытия наследства, а не в нотариальную контору, в результате чего он обратился к нотариусу по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

Оказывая помощь наследнику в составлении заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства, нотариус должен очень внимательно отнестись к содержанию заявления и правильности его написания. Нотариус разъясняет обратившемуся лицу, что в соответствии с ч. 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Нельзя принять одну часть причитающегося наследнику наследства, а от другой части отказаться, что означает, что наследники принимают весь актив и пассив наследства, который приходится на их долю. Волеизъявление наследника может быть направлено на приобретение наследства в целом, а не на отдельные его части (ч. 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ) [33, С. 213].

Не допускается отказ от наследства после того, как наследник уже подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии им наследства или выдачи ему свидетельства о праве на наследство, а нотариус соответственно выдал это заявление. Этот запрет установлен в силу того, что поскольку принятие наследства является сделкой, оно может быть оспорено наследником только в судебном порядке при наличии обстоятельств, делающих волю лица, призванного к наследованию недействительной, например, в случае принятия наследства под влиянием обмана, насилия, угроз и тому подобных обстоятельств.

В то же время ст. 1156 ГК РФ предусматривает возможность перехода права на принятие наследства – наследственную трансмиссию. Данная норма вступает в действие, когда наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. В этом случае право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам и при этом не входит в состав наследства, открывшегося после его смерти. Однако не переходит в результате наследственной трансмиссии право умершего наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли, в порядке ст. 1149 ГК РФ, поскольку право на обязательную долю неразрывно связано с личностью этого наследника (ст. 1112 ГК РФ). Право на принятие наследства может быть осуществлено наследниками, к которым оно перешло в результате наследственной трансмиссии на общих основаниях в соответствии со ст. ст. 1152 – 1154 ГК РФ. Однако, если оставшаяся после смерти первоначального наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, то для реализации его наследниками перешедшего к ним права наследования эта часть срока согласно ч. 2 п. 2 ст. 1156 ГК РФ продлевается до трех месяцев. Истечение же срока, установленного для принятия наследства, не может являться препятствием для их призвания к наследованию. Наследники будут признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если в результате судебного разбирательства указанный срок будет восстановлен ввиду уважительности причин его пропуска ходатайствующими об этом наследниками. Наследник, принявший наследство в результате наследственной трансмиссии, должен обратиться к нотариусу с ходатайством о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.

Например, после умершей 02.05.2001 г. гр-ки С. в нотариальную контору обратился ее племянник Г., отец которого П. (брат умершей) умер 13.07.2001 г., не успев принять наследство после, смерти сестры. Для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону нотариусу должны быть представлены свидетельства о смерти С. и П., свидетельства о их рождении, свидетельство о браке С. и свидетельство о рождении Г.

В период действия Гражданского кодекса РСФСР самым рас­пространенным на практике способом принятия наследства являлось фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. В ныне действующем ГК РФ такой способ принятия наследства получил более распространенное толкование и называется «фактическое принятие наследства», под которым согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ понимается:

– вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом;

– принятие наследником мер к сохранению имущества, к защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

– осуществление наследником за свой счет расходов на содержание имущества;

– оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение наследником от третьих лиц причитающейся наследодателю суммы.

При этом фактическое принятие части наследуемого имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Доказательством фактического принятия наследником имущества могут являться:

– справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства;

– справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги;

– справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом;

– иные документы, свидетельствующие о фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.

Например, если в нотариальную контору представлена справка жилищно-коммунального органа о том, что наследник на похоронах умершего взял часть его вещей, эту справку следует рассматривать как доказательство принятия наследства путем вступления во владение наследственным имуществом. Если наследственное имущество состоит лишь из денежного вклада, хранящегося в банке (кредитной организации), наличие у наследника сберегательной книжки (иного документа, удостоверяющего наличие банковского вклада) может служить доказательством его вступления во владение наследственным имуществом при условии наличия у нотариуса данных, подтверждающих получение наследником этой книжки (иного документа) в шестимесячный срок со дня открытия наследства.

Нотариус должен тщательно выяснить все необходимые обстоятельства, чтобы посоветовать наследнику, как и каким документом, он может доказать, что фактически принял наследство. При невозможности представления таких документов факт принятия наследства подлежит установлению в судебном порядке [22, С. 234].

2.3 Отказ от наследства

Согласно ст. 1157 ГК РФ наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа-наследников по завещанию или по закону любой очереди, в том числе тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). При этом не требуется, чтобы наследники, в пользу которых совершается отказ, являлись призванными к наследованию по закону или по завещанию. Поэтому при наличии наследников по закону первой очереди наследник может отказаться от наследства в пользу наследников, как первой, так и второй очереди. Наследник по завещанию может отказаться в пользу наследников, указанных в завещании, а также в пользу наследника по закону любой очереди. Вследствие отказа от наследства, доля отказавшегося наследника переходит к тому наследнику, в пользу которого был сделан отказ. Необходимо учитывать, что отказ от наследства может быть совершен в пользу нескольких наследников или одновременно в пользу наследника, государства и организации. Наследник вправе определить доли лиц, в пользу которых он отказывается от наследства (например, 1/4 доля наследства отказывается в пользу одного и ¾ - в пользу другого наследника).

Допускается отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства. В этом случае совершение отказа от наследства влечет те же последствия, что и непринятие наследства: доля лица, отказавшегося от наследства, распределяется поровну между всеми наследниками, принявшими наследство.

Отказ от наследства, в случае, когда наследником является несовершеннолетний либо гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

В случае если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, не примет наследственное имущество в установленный срок либо откажется от наследства, имущество переходит к наследникам по завещанию.

В случае отказа от наследства лица, на которое было возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного отказа, оно переходит на других наследников, получивших долю указанного лица.

Существенным изменением (по сравнению с ранее действовавшими нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.) порядка отказа от наследства является установление в действующем ГК РФ права наследника отказаться от наследства (в течение шести месяцев после открытия наследства) и в том случае, если он уже принял наследство любым из способов, предусмотренных ст. 1153 ГК РФ. Кроме того, если наследник принял наследство, фактически вступив во владение или управление наследственным имуществом (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины его пропуска уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Данный запрет установлен в целях предотвращения злоупотребления правом и корреспондируется с положением ст. 17 Конституции РФ, согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. В данном же случае могут быть нарушены наследственные права тех наследников, для которых право на наследство возникло в связи с отказом от наследства того наследника, который намерен его изменить или взять обратно [27, С. 358].

Не допускается отказ от наследства:

– согласно ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ в пользу кого-либо из наследников по закону или по завещанию – от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику предназначен наследник в порядке ст. 1121 ГК РФ;

– в пользу наследников, лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 и ч. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ);

– в пользу лиц, которые не относятся к наследникам по закону или по завещанию (ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ);

– при наследовании Российской Федерацией выморочного имущества (ч. 2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием, а также отказ от части причитающегося наследства: наследник, отказавшийся от части наследства, признается отказавшимся от всего наследства. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, либо в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства, либо и в других предусмотренных законом случаях), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них, либо по всем основаниям.

Об отказе от наследства наследник подает нотариусу по месту открытия наследства или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному лицу соответствующее заявление, в котором указывается наименование нотариальной конторы (должностное лицо), куда адресуется заявление; фамилия, имя и отчество наследодателя; адрес его постоянного места жительства и дата его смерти; фамилия, имя и отчество наследника, отказавшегося от наслед­ства, адрес его местожительства, а в некоторых случаях также фамилии, имена и отчества наследников или полное наименование организации, в чью пользу совершается отказ. В заявлении указывается также основание наследования – осуществляется ли оно по закону или по завещанию.

Заявление об отказе от наследства может быть подано как лично наследником, так и его поверенным, имеющим нотариально-удостоверенную доверенность (приравненную к ней), а также направлено по почте. Если заявление наследника передается нотариусу поверенным или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом органов местного самоуправления или консульских учреждений Российской Федерации, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. В соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

– доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся, на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

– доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждения или заведения;

– доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;

– доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной зашиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

При получении заявления об отказе нотариус проверяет своевременность его подачи наследником. В случае, когда срок для отказа наследника истек, нотариус разъясняет наследнику порядок судебного восстановления этого срока в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ. Если заявление об отказе от наследства подается в нотариальную контору по месту открытия наследства, то это заявление остается в делах этой нотариальной конторы и на его основании заводится наследственное дело.

Признание отказа от наследства недействительным возможно только в судебном порядке. Суд может признать отказ недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Особое внимание необходимо уделить вопросу совершения отказа от наследства по завещанию, содержащему завещательный отказ или возложение. При отказе от наследства лица, на которое было возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного отказа или завещательного возложения, оно переходит на других наследников, получивших долю указанного лица. Если же отказополучатель, руководствуясь ст. 1160 ГК РФ, откажется от получения завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, ос­вобождается от обязанности его исполнения, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель. При этом так же, как и по общему правилу, не допускается отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право отказа от получения завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

С осуществлением наследниками права на отказ от наследства непосредственно связано разрешение вопроса о приращении наследственных долей, которое согласно ст. 1161 ГК РФ представляет собой переход доли в наследственном имуществе отпавшего наследника к другим наследникам, призванным к наследованию. При этом под отпавшим наследником следует понимать наследника, не принявшего наследство или отказавшегося от наследства без указания, в пользу кого произведен отказ, а также наследника, который не имеет права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник либо вследствие недействительности завещания [19, С. 33].

При отсутствии завещания доля отпавшего наследника, но закону переходит к другим наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Когда завещанием определена судьба лишь части наследственного имущества и отпавшим наследником является наследник по завещанию, то его доля переходит к призванным к наследованию наследникам по закону пропорционально их долям в тон части наследства, которая не была завещана.

В случае, когда наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними пропорционально причитающимся им наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства (ч.2 п. 1 ст. 1121 ГК РФ).

Как следует из вышеизложенных положений в их системной связи с другими нормами ГК РФ, приращения наследственных долей не наступает в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника по закону или по завещанию, либо когда отпавшему наследнику наследодателем в завещательном распоряжении подназначен наследник (п. 2 ст. 1 121 ГК РФ), а также при переходе наследственной доли в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ).

Глава 3 Наследование по завещанию

3.1 Завещание и порядок его заключения

Завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависит исключительно от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ). Свобода завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданско-правовому принципу, как диспозитивность, ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля.

Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Права и обязанности из завещания возникают для наследников только после открытия наследства, т.е. после смерти завещателя. Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью наследодателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Поэтому не допускается удостоверение завещания через представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не может быть удостоверено в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ также одно завещание, совершенное двумя и более лицами. Из этого правила следует, что недопустимо одним завещанием (юридически значимым документом) оформлять завещательные распоряжения двух или более лиц, так как фактически такое распоряжение может быть исполнено только при одновременной смерти всех составивших его завещателей, что представляется мало реальным, а при свершении такого события правомерно могут быть поставлены вопросы о насильственном характере смерти завещателей и т.п.. [17, С. 85]

Анализ положений главы 62 ГК РФ «Наследование по завещанию» позволяет классифицировать завещательные распоряжения граждан по следующим видам:

– завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу ГК РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст. ст. 1125. 1127 и 1128 ГК РФ);

– закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других лиц, включая нотариуса с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ);

– завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности, удостоверить завещание надлежащим образом (ст. 1129 ГК РФ).

Завещание является сделкой строгой формы. В ст. 1118 ГК РФ указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием. Следовательно, любое такое распоряжение, совершенное гражданином без соблюдения правил Гражданского кодекса РФ о завещании, не может быть признано законным и не повлечет те юридические последствия, которые предусмотрены действующим законодательством в случае наследования по завещанию. По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом.

Завещания граждан Российской Федерации, временно или постоянно находящихся на территории иностранного государства, могут быть также удостоверены должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в соответствующих государствах (п. 7 ст.1 125 ГК РФ и ст. 38 Основ). Кроме того, завещания могут быть удостоверены должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного само­управления, когда законом им предоставлено право совершения нотариальных действий (см., например, ст. 37 Основ). При удостоверении завещаний указанные должностные лица обязаны соблюдать Правила ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Исключением из общего правила о нотариальной форме завещания является новый для современного российского наследственного права вид завещания – завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравниваются (при соблюдении требований ст. 1124 и 1125 ГК РФ к форме завещания, порядку его совершения и нотариального удостоверения):

– завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих боль­ниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

– завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

– завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

– завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания - работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

Такие завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание и свидетеля который также подписывает завещание. В части третьей ГК РФ нормативно определяется положение свидетелей как лиц, участвующих в наследственных правоотношениях, что не было закреплено в ранее действовавшем ГК РСФСР. Введение в правоотношения указанных лиц усложняет процессуальную сторону наследования, в то же время это создает дополнительные гарантии для реализации прав граждан в соответствии с законом, а также увеличивает объем доказательств (свидетельские показания), которые могут быть приобщены к делу в случае судебного раз­решения спора о наследовании.

В случаях, когда при составлении, подписании или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, то ими не могут быть (а также не могут подписывать завещание вместо завещателя) в соответствии с п. 2 ст. 1124 ГК РФ:

– нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;

– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

– граждане, не обладающие полной дееспособностью;

– неграмотные;

– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда совершается закрытое завещание.

Очевидно, что указанные лица не могут быть свидетелями по причине их заинтересованности в совершении завещания или по причине их необъективности, пристрастности, недобросовестности либо возможности своими показаниями ввести в заблуждение соответствующие органы и лиц при привлечении их в качестве свидетелей по конкретному наследственному делу [21, С. 162].

Лицо, удостоверившее завещание, как только для этого представится возможность, должно направить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если указанному лицу известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно нотариусу, осуществляющему свою деятельность в том нотариальном округе, на территории которого находится место жительства завещателя. В то же время, исходя из права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, которое гарантировано ст. 48 Конституции РФ и, учитывая специфический правовой статус нотариуса и возложенные на него обязанности по защите прав и законных интересов граждан (ст. 1 Основ), ГК РФ обязывает лиц, которым в соответствии с п. 1 ст. 1127 ГК РФ предоставлено право удостоверять завещание принять все меры (если имеется разумная возможность) для приглашения к завещателю нотариуса в случае, когда гражданин, намеревающийся совершить завещание высказывает такое желание.

Как и в ранее действовавшем законодательстве, ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Действующее законодательство изменяет ранее действовавший порядок определения наследственной массы, что приводит к ее увеличению и в абсолютном выражении к увеличению размеров долей наследников по закону, которые могут претендовать на оставшееся незавещанным имущество наследодателя. Таким образом, не нарушая принципа свободы завещания и прав наследников, к которым на основании рассматриваемого завещательного распоряжения переходят права на денежные средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы иных лиц, которые могут быть признаны наследниками по закону, а, следовательно, размер их наследственной доли будет определяться в относительном выражении от всей наследственной массы.

Положениями ч. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован не предусмотренный ранее действовавшим гражданским законодательством особый порядок нотариального удостоверения завещании – закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 и ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на внешнем конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

Закрытое завещание согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания. Использование в содержании данной нормы термина «собственноручно» указывает на обязательность написания текста завещания и его подписания завещателем «от руки» и на недопустимость использования для этого печатных машинок, компьютерной, факсимильной и иной оргтехники, факсимиле завещателя. Нотариус, принимая такое завещание, должен разъяснить указанные положения завещателю и вправе отказать последнему в удостоверении закрытого завещания, если завещатель сообщит об имеющихся несоответствиях формы завещания требованиям п. 2 ст. 1126 ГК РФ. Наследники вправе после смерти завещателя требовать проведения почерковедческой экспертизы при возникновении сомнений в том, собственноручно ли написано и подписано наследодателем завещание. Если такие сомнения подтвердятся по результатам экспертизы, наследники могут обратиться в суд с заявлением о признании завещания недействительным.

По представлении свидетельства о смерти лица совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать календарных дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержащегося в нем документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст этого завещания. Требования к содержанию протокола должны четко соблюдаться нотариусом, так как согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Еще одним нововведением в порядок составления завещания является предусмотренная в части третьей ГК РФ возможность изложения гражданином своей последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности совершить письменное завещание, удостоверив его в соответствии с требованиями ст. ст. 1124 – 1128 ГК РФ. Применительно к данному виду завещаний ст. 1 129 ГК РФ установлены правила его совершения. Завещание, изложенное в простой письменной форме, должно быть собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа должно быть ясно, что оно представляет собой именно завещание [20, С. 295].

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Такое требование должно быть заявлено указанными лицами до истечения срока, установленного для принятия наследства ст. 1154 ГК РФ. Кроме того, п. 2 указанной статьи устанавливает, что если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, получит впоследствии возможность сделать без серьезных затруднений завещание в письменной форме с его надлежащим удостоверением и в течение месяца не воспользуется этой возможностью, то завещание, сделанное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

Предоставленное гражданам право завещать свое имущество по своему усмотрению принадлежит только физическим лицам, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГКРФ); не могут завещать свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности, ограниченно дееспособные, или не обладающие дееспособностью в полном объеме (несовершеннолетние граждане). Поэтому при удостоверении завещания нотариус должен не только, как было указано выше, проверить личность завещателя, но и убедиться и его дееспособности.

Дееспособность граждан возникнет в полном объеме с достижением совершеннолетия (по достижении 18-летнего возраста) либо при вступлении в брак до достижения указанного возраста (ст. 21 ГК РФ), а также в результате эмансипации. Однако недееспособным может оказаться и совершеннолетнее лицо. Поэтому, если у нотариуса из беседы с завещателем возникнут сомнения относительно дееспособности завещателя, нотариус может отложить удостоверение завещания на срок, не превышающий  одного месяца со дня вынесения соответствующего постановления об отложении совершения данного нотариального действия. Это право предоставлено нотариусу для выяснения, выносилось ли судом решение о признании завещателя ограниченно дееспособным или недееспособным. Если такого решения не имеется, нотариус должен сообщить о своем предположении органу опеки и попечительства, которые вправе поставить вопрос перед судом о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным. В зависимости от принятого этим лицом (организацией) решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает удостоверение завещания до разрешения дела судом. В случаях, когда с просьбой об удостоверении завещания обратилось лицо, хотя и дееспособное, но находящееся в данный момент в таком состоянии, что не способно понимать значения своих действии или руководить ими (например, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), нотариус вправе отказать в удостоверении завещания, разъяснив, что это не лишает гражданина права вновь обратиться к нотариусу с такой же просьбой после того, как отпадут обстоятельства, послужившие мотивом к отказу.

По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом или иными лицами, уполномоченными в силу предписаний ГК РФ совершать удостоверение завещаний. Исключение из данного правила о нотариальной письменной форме завещания составляет завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах.

3.2 Отмена, изменения и исполнение завещания

Статья 1131 ГК РФ устанавливает основания и порядок признания завещаний недействительными. Согласно указанной статье при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Анализ этих норм в их системной связи с положениями главы 62 ГК РФ о недействительности завещания позволяет выделить основания ничтожности и оспоримости завещания.

1) Завещание является недействительным как ничтожная сделка в случае:

–   несоблюдения установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении нотариусом, а равно другими лицами, которым такое право предоставлено законом (ст. 168 и ч. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ);

–   отсутствия свидетеля при совершении, составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу, когда в соответствии с правилами ГК РФ его присутствие является обязательным (ст. 168 и п. З ст. 1124 ГК РФ);

–   несоблюдения установленных ГК РФ правил о написании и подписании закрытого завещания собственноручно завещателем (п. 2 ст. 1126 ГК РФ),

–   совершения завещания гражданином, не обладающим в полном объеме дееспособностью (ст. ст. 171, 172 и п. 2 ст. 1118 ГК РФ);

–   совершения завещания через представителя или двумя и более гражданами (ст. 168 и п. 3, 4 ст. 1118 ГК РФ);

2) Завещание может быть признано судом недействительным, если:

–   свидетель, присутствие которого в соответствии с правилами ГК РФ является обязательным при совершении, составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу, не соответствует требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ (ст. 168 и п. 3 ст. 1124 ГК РФ);

–   завещание по причинам, указанным  п. 3 ст. 1125 ГК РФ, вместо завещателя подписано другим гражданином, который не вправе подписать завещание согласно п. 2 ст. 1124 ГК РФ;

–   завещание совершено гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент его совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 1 ст. 177 ГК РФ);

–   завещание совершено гражданином, впоследствии признанным недееспособным, если будет доказано, что в момент его совершения гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 2 ст. 177 ГК РФ);

–   имеются иные основания сомневаться в правомерности совершения завещания, которые не являются основаниями ничтожности завещания.

В то же время согласно п. 3 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя [13, С. 43].

Как следует из содержания подлежащей применению ст. 167 ГК РФ, недействительное по любым основаниям завещание не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью, и недействительно с момента его совершения. При недействительности завещания лица, к которым по такому завещанию перешло имущество наследодателя, обязаны возвратить действительным наследникам все полученное по недействительному завещанию. В случае невозможности возвратить полученное в натуре, в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге, указанные лица должны возместить действительным наследникам его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. В частности, согласно п. 1 ст. 171 ГК РФ дееспособное лицо, к которому перешло имущество по ничтожному завещанию, совершенному гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, обязано также возместить действительному наследнику понесенный им реальный ущерб, если это лицо знало или должно было знать о недееспособности завещателя.

В соответствии с п. 2 ст. 1131 ГК РФ оспаривание завещания возможно только после открытия наследства, поскольку именно с этим юридическим фактом ГК РФ связывает возникновение правоотношений по наследованию имущества завещателя. Также только после открытия наследства в суд могут быть заявлены требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

С исковым заявлением о признании завещания недействительным в суд общей юрисдикции по месту открытия наследства может обратиться любое лицо, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием (ч. 1 п. 2 ст. 166 и п. 21 ст. 1131 ГК РФ), например, наследник по закону, не указанный в завещании или лишенный завещателем наследства или опекун наследодателя в отношении завещания, совершенного этим наследодателем до момента вступления в законную силу решения суда, которым он был признан недееспособным. Согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ иск о признании оспоримого завещания недействительным и о применении последствий его недействительности может быть предъявлен в течение года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Несмотря на то, что ничтожное завещание является недействительной сделкой с момента его совершения независимо от признания завещания таковым по решению суда, для применения последствий его недействительности необходимо вынесение соответствующего судебного решения. Согласно положениям ч. 2 п. 2 ст. 166 и п. I ст. 181 ГК РФ (в их системной связи со ст. 1131 ГК РФ) требование о применении последствий недействительности ничтожного завещания может быть предъявлено в суд общей юрисдикции по месту открытия наследства любым заинтересованным лицом в течение десяти лет со дня, когда началось исполнение этого завещания.

Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных таких распоряжений не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что содержащееся в ней изложение последней воли наследодателя было бы включено в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Кроме того, недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания (п. 5 ст. 1131 ГК РФ) [24, С. 23].

Гражданин, совершая завещание, может распорядиться имуществом, которое будет принадлежать ему на момент открытия наследства, в том числе и тем имуществом, которое им будет приобретено в будущем. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления завещателем доказательств его прав на наследственное имущество: наследственная масса определяется на момент смерти завещателя (ч. 1 ст. 1112 ГК РФ) и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. В частности, согласно ст. 1183 ГК РФ, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособии по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Указанные суммы включаются в состав наследства только в том случае, если отсутствуют лица, имеющие право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при не предъявлении этими лицами требований об их выплате в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.

Кроме того, из наследственной массы нотариусом должна быть выделена часть имущества наследодателя, принадлежащая пережившему супругу как нажитая во время брака с наследодателем и являющаяся их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, которая входит в состав наследства, в данном случае определяется в соответствии со ст. 256 ГК РФ. [25, С. 54]

В соответствии со ст. ст. 1119 и 1120 ГК РФ каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным юридическим лицам.

Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему право на обязательную долю, его право получить причитающуюся долю наследства. Этот наследник может отказаться от подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на обязательную долю. В этом случае он подает заявление, что с содержанием завещания ознакомлен, содержание ст. 1149 ГК РФ ему разъяснено и претендовать на получение обязательной доли он не будет. В силу диспозитивности гражданско-правовых отношений допускается возможность для наследника просить выдать ему свидетельство о праве на наследство на обязательную долю, размер которой будет меньше установленного законом, либо, являясь одновременно и наследником по завещанию, он вправе ограничиться получением наследства по завещанию, даже если причитающаяся ему по завещанию часть наследства меньше обязательной доли. Такие волеизъявления наследника, имеющего право на обязательную долю, должны быть им изложены в заявлении на имя нотариуса. Указанные заявления от имени опекунов или попечителей обязательных наследников могут быть приняты нотариусом только при наличии согласия органов опеки и попечительства.

Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение обязательным наследником, так как закон не предусматривает такого согласия. В случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, нотариус при наличии от такого наследника заявления о выдаче ему свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю должен выдать этому наследнику свидетельство, независимо от содержания завещания и без предварительного обращения в суд по вопросу признания частично недействительным завещания, которым наследник формально лишен обязательной доли. Если наследники по завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, нотариус разъясняет им их право обратиться в суд и откладывает выдачу свидетельства на обязательную долю на срок не более десяти дней. По истечении этого времени при отсутствии сообщения о поступлении в суд заявления наследника по завещанию, оспаривающего права обязательного наследника, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику, имеющему право на обязательную долю. Если же в течение указанного десятидневного срока нотариус получит сообщение о поступлении в суд такого заявления, он обязан приостановить выдачу свидетельства на обязательную долю до разрешения дела судом.

Согласно п. 4 ст. 1149 ГК РФ в судебном порядке рассматриваются возражения наследников по завещанию, когда осуществление права на обязательную долю в наследстве препятствует возможности передать этому наследнику имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию поль­зовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.). В этом случае суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. В соответствии с решением суда нотариус выдает обязательному наследнику свидетельство о праве на наследство с указанием обязательной доли, размер которой определен судом, либо нотариус отказывает в выделе обязательной доли, если наследнику судом отказано в ее присуждении. Данное нормативное предписание является единственным исключением из общего правила об обязательной доле.

3.3 Завещательный отказ

Завещательный отказ представляет собой обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей) согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников, которые являются таковыми в силу закона или в силу завещания. Законодательством не допускается какая-либо иная форма установления завещательного отказа кроме завещания: исключительно свободная воля завещателя является основанием возникновения завещательного отказа. При этом согласно ч. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Отказополучателем может быть любое лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону. Более того, наследодатель вправе обязать наследника исполнить завещательный отказ в пользу лица, еще не родившегося, но зачатого при жизни наследодателя. Однако, несмотря на это, отказополучатели не обладают правовым статусом действительных наследников завещателя: указание их в завещании в качестве отказополучателей не порождает для них каких-либо иных последствий возникающих после открытия наследства, кроме права требовать от наследников исполнения обязательства, возложенного на этих наследников завещателем.

Предметом завещательного отказа может быть передача обязанным наследником отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение обязанным наследником для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. В частности, на наследника, который согласно завещанию приобретает право собственности на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить конкретному отказополучателю на период жизни этого лица или на иной срок право пользования завещанным недвижимым имуществом или его определенной частью. При этом согласно ч. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ с последующим переходом права собственности на указанное имущество к другому лицу при любой форме его отчуждения наследником (продажа, мена, дарение и т.п.), а также при переходе этого имущества в порядке наследования после обязанного наследника, право пользования отказополучателем имуществом, предоставленное ему по завещательному отказу, сохраняет силу [31, С. 91].

Обобщая содержание приведенных положений, можно сделать вывод о том, что существо завещательного отказа выражается в предоставлении отказополучателю имущественного права, однозначно определенного в завещании. Спецификой правоотношений, возникающих при исполнении завещательного отказа, является приобретение указанного имущественного права отказополучателем не непосредственно от завещателя, а через наслед­ника, обязанного завещателем к совершению соответствующего действия в пользу отказополучателя. Такой вид приобретения имущественных прав в теории цивилистики получил название сингулярного (частного) правопреемства, в отличие о приобретения имущественных прав в порядке наследования - универсального правопреемства. Таким образом, после открытия наследства между наследником, на которого возложено исполнение завещательного отказа, и отказополучателем возникает обязательственное правоотношение, в котором наследник выступает должником, а отказополучатель  кредитором. К таким правоотношениям применяются положения ГК РФ об обязательствах, если из правил раздела V ГК РФ «Наследственное право» и существа завещательного отказа не следует иное.

В частности, завещательный отказ подлежит исполнению обязанным наследником только в пределах перешедшего к нему наследства и исключительно. После того как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя по обязательствам, которые должен исполнить этот наследник. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или одновременно с завещателем либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, переходит на других лиц, получивших его долю, например в порядке приращения долей или подназначения наследника (ст. 1140 ГК РФ). Если же обязанный наследник умирает после открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то исполнение завещательного отказа возлагается уже на его наследников.

Право на получение завещательного отказа согласно п. 4 ст. 1137 ГК РФ действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам, не указанным в завещании в качестве отказополучателей. Если в течение указанного срока отказополучатель не потребует от обязанного наследника исполнения завещательного отказа, то этот наследник по истечении трех лет со дня открытия наследства освобождается от возложенного на него обязательства. Основаниями освобождения наследника от исполнения завещательного отказа являются:

– смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем;

– его отказ от принятия завещательного отказа, что равносильно сложению долга (такой отказ может быть только безусловным);

– установленные п. 5 ст. 1117 ГК РФ случаи, когда лицо лишается права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Единственным случаем, когда и при наличии указанных оснований наследник обязан исполнить завещательный отказ, является подназначенны отказополучателю в завещании другого отказополучателя.

Завещательное возложение представляет собой обязательство одного или нескольких наследников (по завещанию или по закону) совершить в соответствии с волей завещателя какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Основным отличием завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера от завещательного отказа является его осуществление в интересах неопределенного круга лиц. Например, на наследников может быть возложена обязанность за счет определенной в завещании части наследства учредить гранты (премии) для финансирования исследовании в области фундаментальных наук или образовательных программ либо для материального поощрения выдающихся представителей науки, литературы, искусства. Такие завещательные возложения осуществляются обязанными наследниками (исполнителем завещания) в соответствии с правилами исполнения завещательного отказа.

Гражданин, совершая завещательное возложение, предполагает, что обязанный наследник или исполнитель завещания будут добровольно и добросовестно осуществлять предписанные им действия, составляющие предмет завещательного отказа. В противном случае, согласно п. 3 ст. 1139 ГК РФ всякое заинтересованное лицо или любой другой наследник в судебном порядке вправе требовать от них исполнения завещательного возложения, если завещанием не предусмотрено иное. В таком же порядке исполнения завещательного возложения обязанными наследниками может потребовать исполнитель завещания [28, С. 49].

Поскольку, завещание является односторонней сделкой, не порождающей при жизни наследодателя никаких правовых последствий для наследников (отказополучателей, лиц, заинтересованных в осуществлении завещательного возложения), завещатель вправе в любое время после совершения завещания изменить или отменить его, не указывая причин и не согласовывая с кем-либо это решение (ст.1130 ГК РФ).

Любое прежнее завещательное распоряжение независимо от его вида может быть отменено или изменено завещателем посредством нового завещания. Отмена завещания может быть произведена не только составлением нового завещания, но и путем подачи нотариусу (иному уполномоченному законом должностному лицу) распоряжения об отмене завещания, которое должно быть совершено в форме, установленной ГК РФ для совершения завещании. При этом необходимо обратить особое внимание, что согласно п. 5 и 6 ст. 1130 ГК РФ завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание, а завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

При отмене или изменении завещания посредством нового завещания не имеет значения, указаны ли причины в содержании нового завещания об отмене или изменении прежнего завещания, поскольку согласно ч 2 п. 2 ст. 1130 ГК РФ последующее завещание, не содержащее прямых указании об отмене прежнего завещаний или отдельных содержащихся в нем  завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. В то же время позднее составленным завещанием завещатель может лишь внести в предыдущее дополнения, не отменяя его.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием не восстанавливается, если последующее завещание, в свою очередь, отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Однако при недействительности последующего завещания, а равно при недействительности распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии с ранее совершенным действительным завещанием (п. 3 ст. 1130 ГК РФ).

Нотариус или уполномоченное должностное лицо, удостоверившие новое завещание или принявшие от завещателя распоряжение об отмене завещания, направляют его нотариусу или должностному лицу, удостоверившим отмененное или измененное завещание. Получив распоряжение об отмене завещания либо новое завещание, отменяющее или изменяющее предыдущее, нотариус должен сделать об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у него (в делах государственной нотариальной конторы) в реестре для регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Исправления и дописки, сделанные завещателем на остающемся у него экземпляре нового завещания после его удостоверения нотариусом, не имеют юридической силы: в таких случаях наследование осуществляется в соответствии экземпляром нового завещании хранящимся у нотариуса. Если же завещатель лично представит имеющийся у него экземпляр отмененного завещания, то отметка о его отмене должна быть сделана и на этом экземпляре, который, в свою очередь, должен быть приобщен к экземпляру завещания, хранящемуся у нотариуса (в делах государственной нотариальной конторы): изъятие из нарядов отмененных завещаний, а также ведение отдельного наряда отмененных завещаний не допускается.

По общему правилу, установленному ст. 1133 ГК РФ, исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию. Исключением из этого правила являются случаи, когда исполнение завещания полностью или в определенной части поручено завещателем указанному им в завещании душеприказчику (исполнителю завещания). При этом душеприказчиком завещателя может быть любой гражданин как относящийся к кругу наследников (по завещанию или по закону), так и не являющийся наследником завещателя.

Полномочия душеприказчика основываются на завещании, которым ему поручено исполнить это завещание. После получения нотариусом, в производстве которого находится соответствующее наследственное дело, достоверной информации о том, что назначенный в завещании душеприказчиком гражданин дал согласие исполнить завещание, нотариус выдает этому гражданину свидетельство, удостоверяющее его полномочия. После получения указанного свидетельства душеприказчик вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях. Если в завещании не предусмотрено иное, душеприказчик должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:

– обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;

– принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;

– исполнить завещательное возложение, когда это является его обязанностью согласно завещанию, либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.

По исполнению завещания душеприказчик обязан представить наследникам по их требованию отчет, в котором должны быть описаны не только совершенные им действия по исполнению завещания, но и приведены суммы необходимых расходов, понесенных душеприказчиком при исполнении завещания. Эти расходы согласно ст. 1136 ГК РФ подлежат возмещению за счет наследства. Исполнитель завещания имеет право на получение сверх возмещения указанных расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием. В случае несогласия наследников с действиями исполнителя завещания, а также с предъявленными им к возмещению расходами, они вправе обжаловать его действия в судебном порядке, в том числе потребовать возврата части наследства, необоснованно полученной душеприказчиком в счет возмещения указанных расходов.

Удостоверение завещаний занимает особое место в числе нотариальных действий, так как его исполнение производится только после смерти завещателя, когда уже невозможно исправить несоответствие завещания законодательству по форме и содержанию, которые могут стать основаниями недействительности завещания. Поэтому данное нотариальное действие состоит не только в простом заверении на документе подписи завещателя и учинении удостоверительной надписи: при его совершении нотариус должен разъяснить завещателю требования действующего зако­нодательства о содержании и форме завещания, порядке наследования, необходимости охраны прав нетрудоспособных, несовершеннолетних наследников и иждивенцев завещателя [13, С. 62].

Глава 4 Наследование по закону

4.1 Наследники по закону. Особенности правового статуса

Помимо наследования по завещанию, как было отмечено ранее, основанием возникновения права на наследство является закон. Согласно ч. 2 ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, также в иных случаях, установленных Гражданским кодексе РФ, в частности при обеспечении гражданам права на обязательную долю в наследстве

Напомним, что в соответствии со ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя родившиеся живыми после открытия наследства.

При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками. Необходимо обратить особое внимание, что в указанной норме имеются в виду не только зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства его дети, но и иные лица, которые относятся к наследникам по закону. Действующим Гражданским кодексом РФ расширен круг граждан, которые могут быть призваны к наследованию по закону. В ст. ст. 1142 - 1145 ГК РФ установлено восемь очередей наследников, а не четыре, как было определено в утратившем силу Гражданском кодексе РСФСР:

– наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ);

– наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления (ст. 1143 ГК РФ);

– наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК РФ);

– в качестве наследников четвертой очереди призываются к наследованию родственники третей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя, если они не относятся к наследникам предшествующих очередей (п. 2. ст. 1145 ГК РФ);

– в качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки), если они не относятся к наследникам предшествующих очередей (п. 2. ст. 1145 ГК РФ);

– в качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети), если они не относятся к наследникам предшествующих очередей (п. 2. ст. 1145 ГК РФ);

– в качестве наследников седьмой очереди призываются к наследованию пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;

– в качестве наследников восьмой очереди (при отсутствии других наследников по закону) призываются к наследованию граждане, которые не входят в круг вышеперечисленных наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, проживали совместно с ним (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования в соответствии со ст. 1117 ГК РФ как недостойные наследники, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства [15, С. 78].

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Если наследник по закону той очереди, которая должна призываться к наследованию, умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, то его доля переходит по праву представления к его потомкам (когда это непосредственно предусмотрено положениями ГК РФ) и делится между ними поровну.

Как уже отмечалось, по праву представления наследуют:

– как наследники первой очереди - внуки наследодателя и их потомки (п. 2 ст. 1142 ГК РФ);

– как наследники второй очереди - дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) по праву представления (п. 2 ст. 1143 ГК РФ);

– как наследники третьей очереди - двоюродные братья и сестры наследодателя по праву представления (п. 2 ст. 1144 ГК РФ).

Необходимо учитывать, что указанные граждане выступают в качестве непосредственных и самостоятельных наследников наследодателя, а не в качестве наследников тех лиц, после смерти, которых они призываются к наследованию по праву представления.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства или не имевшего права наследовать как недостойный наследник. Следует учитывать, что по праву представления возможно наследование только при отсутствии завещания или наследование только оставшейся незавещанной части наследства. При наследовании по завещанию в случае смерти до открытия наследства наследников по закону первой, второй или третьей очереди, которые были указаны в завещании, их доля не переходит по праву представления к вышеуказанным лицам: она наследуется в порядке приращения долей.

Определяя число наследников по закону, которые должны быть призваны к наследованию, особое внимание нотариусам необходимо уделять установлению лиц, являющихся на дату открытия наследства нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Согласно положениям ГК РФ такими лицами признаются:

– граждане, относящиеся к вышеперечисленным наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства и не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1148 Г К РФ);

– граждане, которые не входят в круг вышеперечисленных наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Если гражданин согласно указанным положениям ГК РФ является нетрудоспособным иждивенцем наследодателя, но не входит в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, нотариус обязан также призвать его к наследованию, так как согласно положениям ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Нормативные положения ст. ст. 1142-1148 ГК РФ образуют в своей совокупности исчерпывающий перечень наследников по закону: произвольное расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, недопустимо.

Установление права гражданина наследовать по закону связано не только с выявлением наличия или отсутствия оснований, в соответствии с которыми наследник может быть отстранен от наследования, но и с правильным уяснением тех понятий, которые используются в ГК РФ для обозначения наследников по закону [23, С. 136].

Далее рассмотрим некоторые особенности толкования указанных понятий.

Согласно ст. 1142 ГК РФ к наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, т.е. сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти матери, и после смерти отца. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944г. Вопросы установления происхождения детей регулируются главой 10 СК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усы­новленного и его потомства. Исключением из этого правила являются случаи, когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению: усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства (п. 3 ст. 1147 ГК РФ). При этом наследование в соответствии с данной нормой не исключает наследования в соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ.

Под усыновленными в указанных положениях ГК РФ понимаются дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено. Усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах.

От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении; нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:

– неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;

– признаны судом недееспособными;

– лишены судом родительских прав.

Усыновление влечет утрату усыновленным (удочеренной) своих прав в отношении кровных родителей[26, С. 81].

Не являются наследниками несовершеннолетние граждане, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наследниками по закону в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства, получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не менее года до дня открытия наследства и проживали совместно с наследодателем.

Родители и усыновители наследуют при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных. Согласно ст. 127 СК РФ усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка. Кроме того, не могут быть усыновителями:

– совершеннолетние лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

– супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

– совершеннолетние лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные судом в родительских правах;

– совершеннолетние лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей:

– бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;

– совершеннолетние лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права;

– совершеннолетние лица, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель);

– совершеннолетние лица, не имеющие постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям;

– совершеннолетние лица, имеющие на момент установления усыновления судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.

Супруг – это лицо, состоявшее с наследодателем в законном браке. В соответствии со ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Супруг является наследником по закону и в случае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но фактические брачные отношения с умершим возникли.

Принадлежащие пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Поэтому доля пережившего супруга наследодателя, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, исключается из состава наследства, а в соответствии с правилами ГК РФ наследуется только та часть имущества наследодателя, которая останется после выдела доли пережившего супруга.

Наследником-иждивением по закону может быть любое нетрудоспособное лицо, не имеющее родственного отношения с наследодателем, при условии совместного проживания этого лица с наследодателем. Кроме того, нетрудоспособный иждивенец может считаться наследником, если он находился на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. Отношения между наследодателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости, т.е. женщины, достигшие 55 лет, мужчины, достигшие 60 лет и несовершеннолетние дети. Нетрудоспособными признаются также инвалиды I, II и III групп независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования. Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь добровольно или на основании решения суда. Так, в соответствии со ст. 90 СК РФ право требовать предоставления алиментов (содержания) в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

– бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

– нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

– нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

– нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. Указанные разведенные супруги могут быть "иждивенцами", а, следовательно, и наследниками. Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждивении наследодателя, не приобретает права на наследование его имущества.

Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между которыми есть родство, т.е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей - неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) не наследуют после друг друга. Также не являются наследниками друг друга по закону двоюродные братья и сестры [12, С. 135].

4.2 Доказательства права наследования по закону

Определив круг наследников по закону, нотариус обязан проверить степень родства или наличие супружеских отношений наследника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении наследодателя путем истребования соответствующих документов. Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются свидетельства органов загса о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг, записи в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями (например, органами загса) и организациями по месту работы или жительства наследодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений, а также другие документы. Справки, заменяющие первичные документы органов загса, должны быть составлены правильно, со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указанием фамилии, имени и отчества наследника и наследодателя [14, С. 5].

В отдельных случаях при невозможности представления документов органов загса о родственных и иных отношениях наследников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту их работы или жительства, если в совокупности с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки отделов кадров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодателя значится такой-то сын, а в личном деле наследника - такой-то отец.

Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отношении открывшегося наследства и нарушение прав наследников, нотариус должен критически оценивать предъявляемые ему документы в подтверждение иждивенчества, когда единственным наследником по обстоятельствам дела является иждивенец наследодателя. В этом случае нотариус вправе истребовать дополнительные доказательства, например решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении.

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем. Согласие наследников оформляется в виде письменного заявления, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетельствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать нотариальные действия. Законодательством не предусмотрено подтверждение факта родственных отношений наследников с наследодателем свидетельскими показаниями [20, С. 156].

4.3 Наследование выморочного имущества

Расширение в ГК РФ круга наследников по закону может быть объяснено заботой законодателя о принятии наследства по закону любыми (в том числе находящимися в отдаленном родстве) наследниками умершего, не оставившего завещания, и сокращения случаев признания наследственного имущества выморочным. Согласно ст. 1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным, если при наследовании как по закону, так и по завещанию:

– отсутствуют наследники;

– никто из наследников не имеет права наследовать - все наследники по закону лишены наследодателем наследства и отсутствует завещание либо завещание является недействительным, а равно когда при отсутствии наследников по закону завещание является недействительным;

– все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ);

– никто из наследников не принял наследства любым из способов, допускаемых ГК  РФ;

– все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, а также им не были подназначены наследники.

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Таким образом, указанные случаи образуют еще одно основание призвания Российской Федерации к наследованию, поскольку, как было отмечено ранее, наследование имущества Российской Федерацией может быть основано на завещании наследодателя, если это завещание не является недействительным, а также может иметь место при отказе кого-либо из наследников от наследства в ее пользу.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом [10, С. 145].

Заключение

В ближайшее время роль наследственного права существенно возрастет, одной из причин этого является то, что у многих граждан появилась дорогостоящая собственность.

Новый гражданский кодекс, в части о завещании, принес множество положительных изменений:

Во-первых, необходимо отметить расширение круга наследников по закону – нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество, в конце концов, унаследует государство.

Во-вторых, уменьшена доля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. Эта норма защищает собственника-наследодателя: это его имущество, и он вправе им прямо распорядиться на случай своей смерти.

В-третьих, действующим гражданским кодексом существенно расширен перечень случаев, для которых может подназначаться другой наследник.

В-четвертых, в отличие от действовавшего прежде законодательства частью третьей ГК РФ установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону.

В-пятых, снят запрет на получение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия.

В-шестых, добавлено две новых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание.

В-седьмых, новое гражданское законодательство содержит указание на необходимость присутствия свидетеля в случаях, связанных с совершением завещания, не содержал.

Итак, необходимо констатировать становление «частного» завещательного наследования, когда собственник сам формулирует судьбу его имущества. И в целом, как отмечают большинство исследователей, наследственное право приближается к тем требованиям, которые ставит рыночная экономика.

На сегодняшний день в наследственном праве накопилось много проблем, связанных с наследованием по закону. Эти проблемы чаще всего связаны с тем, что за последнее десятилетие возникло много новых объектов права собственности. Ряд проблем наследования возникает и в связи с участием граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. Необходимо и усовершенствование института обязательной доли в условиях появления частной собственности. Новый ГК РФ должен обеспечить действенность конституционного положения о том, что «право наследования гарантируется». В ГК РФ это положение Конституции РФ (ст. 35) получает развитие в подробных правилах о наследовании по завещанию, среди которых главное место занимают нормы о свободе завещания
(ст. ст. 1164, 1165, 1167, 1168, 1176 и др.). По существу единственным ограничением этой свободы является существующее и иные правила о том, что завещанием нельзя лишить наследства несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников, известное, как правило, об «обязательной доле» в наследстве (ст. 1193 ГК).

Однако размер обязательной доли, на которую имеют право эти наследники, в ГКРФ несколько уменьшена. С другой стороны, в ГК РФ предусматривается распространение правила об обязательной доле и на денежные средства, находящиеся во вкладах и на счетах граждан в банках.

Оглядываясь на опыт зарубежных стран можно констатировать дальнейшее развитие «частного» в наследственном праве, а значит можно говорить, что законодательство о завещании в будущем получит еще большее развитие.

В настоящее же время актуально повышение уровня правовой культуры населения нашей страны. Необходимо широко проводить консультативно-разъяснительную работу среди населения по вопросам наследственного права. Важно, чтобы люди понимали, что нельзя серьезные правовые вопросы, влекущие важные юридические последствия решать без привлечения правовых, юридических средств. Необходимо, чтобы каждый знал, что случится с накопленным им имуществом после смерти. Все, к сожалению, когда-нибудь сталкиваются с проблемами наследования и каждому человеку необходимо знать хотя бы азы данного института. Тем более, должна быть разъяснена роль завещания в современном гражданском праве России, а также его приоритет в распоряжении имуществом.

Список использованных источников

1. Конституция РФ от 12.12.93 – СПБ.: Весь, 2002.

2. Гражданский кодекс РФ от 21.10.1994 (с изменениями на 10.10.2002 года) – СПб.:Весь, 2002. – 500 с.

3. Семейный кодекс (действует в ред. ФЗ от 15.11.97. № 140 – ФЗ, от 27.06.98. № 94 – ФЗ, от 02.01.00. №  32 – ФЗ).

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ (действующая в редакции (в редакции Указов Президента ВС РСФСР от 18.12.65., от 05.08.66.)).

5. Основы законодательства РФ, о нотариате // Российская газета. – 1993. – 13 марта.

6. Закон РФ “О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения” от 12.12.91. №2020-1.

7. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностных лиц органов исполнительной власти от 19.03.96.

8. Аргунов В.Н., Власов Ю.Н. Комментарий к “Основам законодательства РФ о нотариате”. – М.: Юрайт, 1996. – 135 с.

9. Барщевский М.Ю. Наследственное право. – М.: Юрист, 1996. – 374 с.

10. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. – М.: Недра, 2001. – 299 с.

11. Безбах. В.В, Пучинский В.К. Основы российского права. М.: Юридическая литература, 1995. – 94 с.

12. Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление. – М.: Юрайт, 1971. – 135 с.

13. Бондарев Н.И., Ильина Т.Н Удостоверение и исполнение завещания. – М.: Правовой вкстник, 1965. – 62 с.

14. Бондарев Н.И., Шимелевич С.Я., Эйдинова Э.Б. Выдача свидетельств о праве наследования по закону – М.:Мысль, 1963. – 67 с.

15. Власов Ю.Н., Калинин В.В. – М.Наследственное право РФ. Учеб. – методическое пособие. – М.: Юрайт, 2002. – 78 с.

16. Гончаров А.А Бунич Г.А., Попков Ю.Г. Гражданское право: Учебник – М.: “Дашков и К”, 2002. – 18 с.

17. Гришаева С.П. Гражданское право: Учебник. – М.: Юрист, 2003.
– 358 с.

18. Гусев А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому Кодексу РФ – М.: Юристъ,1996.

19. Залесский В.В., Кассолов М.М.. Гражданское право: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2002. – 33 с.

20. Козырин А.Н. Правовые основы совершен. нотар. действий. – М.: Мысль, 1999.

21. Колпин А.Г, Масляев А.И. Гражданское право. – М: Юридическая литература, 1997.

22. Лесницкая А.Н. Правовые основы соверш. нотар.дейст-я – М.: Правовой вестник, 1999. – 307 с.

23. Мейер Д.И. Русское гражданское право – М.: Статус, 1997. – 136 с.

24. Мушинский В.О.Основы гражданского права – М.: Юрист,1995.

25. Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства РФ о натар. – М.: Юридическая литература, 1999.

26. Репин В.С. Настольная книга нотариуса – М.: Статус, 2000. – 81 С.

27. Садиков О.Н. Гражданское право России: Kурс лекций. – М.:Мысль, 2000. – 51 С.

28. Сергеева А.П., Ю.К.Толстой. Гражданское право: Учебн. – М.: Юрайт, 2001.

29. Серебровский В.И. Избранные труды (очерки советского наследственного права) – М.:Мысль, 1997. – 37 с.

30. Суханов Е. А. Гражданское право: Учебн. – М.: Мысль, 1998. – 139 с.

31. Суханов Е.А. Гражданское право. – М.: Мысль, 2003.

32. Энгельс Ф. Происхождении е семьи, частной соб-ти, и государства. – М.: Вестник, 1963.


[1] В цивилистике также выделяют частное (сингулярное) правопреемство, возникающее при совершении завещательного отказа.

[2] В соответствии со сложившейся практикой нотариального производства по наследственным делам относившиеся к первой группе недостойные наследники также могут наследовать по завещанию, когда наследодатель, сделав завещательное распоряжение в их пользу до совершения ими указанных противоположных действий, в последствии не лишил их наследства.

[3] Заявление от имени несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, подаются родителями или опекунами. В заявлении указывается, что они действуют от имени этих наследников, а также указываются фамилии, имена, отчества наследников и заявителей, год рождения наследника (в обязательном порядке), дата и месяц (при необходимости). Несовершеннолетние наследники в возрасте от 14 до 18 лет подписывают заявления самостоятельно с согласия родителей или опекунов.

Похожие работы на - Основные понятия о наследовании, его виды

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!