При включении рассматриваемой очередности наследования по закону в вышеприведенную таблицу это выглядело бы следующим образом.
Девятая очередь - Российская Федерация в качестве наследника по закону выморочного имущества
Подчеркивая особый характер наследника по закону выморочного имущества, каковым может являться только Российская Федерация, необходимо заметить, что Российская Федерация может быть также наследником по завещанию любого имущества в соответствии с завещательным распоряжением наследодателя. При этом не исключены случаи, когда Российская Федерация может получить в собственность от одного и того же наследника одновременно часть его имущества как наследник по завещанию, а часть (выморочное имущество) как наследник по закону.
Наряду с достаточно четким правовым урегулированием очередности призвания к наследованию наследников по закону законодатель устанавливает определенные особенности для отдельных категорий наследников. Как правило, эти особенности обусловлены необходимостью установления правовых гарантий для соответствующих лиц, а также единого правового регулирования их наследственных прав.
Рассмотрим один из нередко встречающихся в жизни случаев, когда одновременно в результате катастрофы погибают отец, его сын и племянник. В подобных случаях закон устанавливает, что как коммориенты эти лица не наследуют друг после друга, однако наследники каждого из них призываются к наследству. Если бы в приведенном примере сын остался жив, то он мог иметь право на определенную долю в наследовании имущества погибшего отца как наследник по закону первой очереди. Племянник, даже оставшись в живых, права на наследование по закону имущества погибшего дяди не имел бы, поскольку он является наследником второй очереди.
Учитывая подобные обстоятельства, законодатель устанавливает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных названными в п. 1 ст. 1146 ГК РФ нормами, и делится между ними поровну.
Применяя правила п.1 ст.1146, необходимо обратить внимание на следующее:
) они подлежат применению поскольку:
наследник умер до открытия наследства (ст.1113 ГК) или одновременно с наследодателем (т.е. в один и тот же день);
нет наследования по завещанию. В связи с этим в практике возник вопрос: если наследодатель завещал наследство гражданину, а тот к моменту открытия наследства погиб, может ли его сын наследовать по "праву представления"? Нет, не может. Дело в том, что в соответствии с правилами ст.1121 ГК завещатель может подназначить наследника на случай, если гражданин, которому он завещал часть наследства, умрет до момента открытия наследства (либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев принять наследство, и т.п.). Если же завещатель не подназначил наследника, то наступает наследование по закону в порядке, предусмотренном правилами ст.1141-1145 ГК. Возник в практике еще один вопрос: нет ли (после отмены правила ст.537 ГК 1964 о том, что часть имущества, оставшаяся не завещанной, делится между наследниками по закону; в их число входят и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию, поскольку в завещании не предусмотрено иное) пробела в нормах и ст.1146 ГК, и гл.62, 63 ГК? В принципе, пробела нет: дело в том, что систематическое толкование ст.1113, 1116, 1118, 1121, 1122, 1131 ГК и ст.1146 ГК позволяет утверждать, что и после 01.03.2002 (т.е. после вступления в силу ч.3 ГК) оставшаяся не завещанной часть имущества наследуется по закону (это относится и к доле наследника, умершего к моменту открытия наследства). Тем не менее, наверное, целесообразно дополнить ГК нормой, аналогичной ст.537 ГК 1964. Видимо, и Верховному Суду РФ нужно определить свою позицию по этому вопросу. Напомним, что относительно применения ст.537 ГК 1964 Верховный Суд РФ в свое время разъяснил, что внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего (п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 25 октября 1996 г.));
) они предусматривают, что по праву представления наследство переходит:
а) к внукам наследодателя, а также к их потомкам. При этом нужно учесть, что:
внуки наследодателя и их потомки относятся к наследникам первой очереди (п.2 ст.1142 ГК);
даже если внук наследодателя еще не родился на момент открытия наследства, но был зачат при жизни наследодателя, то и в этом случае происходит наследование по праву представления;
б) к детям полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (т.е. к племянникам и племянницам);
в) к двоюродным братьям и сестрам наследодателя;
) к наследникам по праву представления (упомянутым выше) переходит лишь доля наследника по закону (а не по завещанию). При этом указанная доля делится между ними поровну.
Анализ правил п.2 ст.1146 позволяет сделать ряд важных выводов о том, что они:
) применяются в случае лишения наследства. Напомним, что завещатель может лишить наследника права наследства. В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами п.1 ст.1146 (о том, что лишь при наследовании по закону допускается наследование по праву представления) и правилами п.2 ст.1146 (о лишении наследства по завещанию)? Противоречие кажущееся; дело в том, что завещатель может ограничиться распоряжением о лишении наследства, никому не завещая свое наследство. В этом случае наступает наследование по закону. А это означает, что такое завещание не противоречит правилам п.2 ст.1146;
) не допускают возможность наследования по праву представления лишь потомкам лица, лишенного завещанием наследства. Иначе говоря, не вправе наследовать:
дети такого наследника, а также его внуки и правнуки;
усыновленные таким наследником дети и потомки таких детей.
В практике возник вопрос: учитывая, что п.2 ст.1146 не допускает лишь наследование по праву представления потомками лишенного наследства лица, вправе ли наследовать таким образом родственники лишенного завещателем наследства по восходящей линии (например, его отец, бабушка) либо по боковой линии? Анализ правил п.2 ст.1146, с одной стороны, и правил п.2 ст.1142, п.2 ст.1143, п.2 ст.1144, п.1 ст.1146 ГК с другой, не позволяет дать на этот вопрос утвердительный ответ.
Специфика правил п.3 ст.1146 состоит в том, что они не допускают наследование по праву представления потомками наследника по закону, который:
) умер до открытия наследства либо был объявлен судом умершим (ст.1113 ГК);
) умер одновременно с самим наследодателем. В соответствии с правилами ст.1114 ГК, если наследодатель и наследник умирают в один и тот же день, то считается, что они умерли одновременно. Аналогично решается вопрос и в случае, когда совпадают день смерти наследодателя (т.е. день открытия наследства) и день вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами п.3 ст.1146 и правилами п.2 ст.1114 ГК (о том, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них)? Определенное противоречие налицо. Видимо, законодателю придется возвращаться к уточнению или ст.1114, или ст.1117, или п.3 ст.1146 ГК (не следует упускать из виду, что к моменту открытия наследства еще не всегда установлен в судебном порядке факт умышленных действий, указанных в п.1 ст.1117 ГК);
) не мог бы наследовать (не имел бы права наследовать) в соответствии с п.1 ст.1117 ГК. В практике возникли вопросы:
распространяются ли правила п.3 ст.1146 на случаи, когда наследник был отстранен (по требованию заинтересованного лица) судом от наследования по закону вследствие того, что злостно уклонялся от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п.2 ст.1117 ГК)? Нет, не распространяются: необходимо исходить из буквального текста п.3 ст.1146, а в нем речь идет только о наследниках, указанных в п.1 ст.1117 ГК;
не препятствуют ли правила п.3 ст.1146 призванию к наследованию по закону неполнородных братьев наследодателя, если родитель наследодателя был в судебном порядке лишен родительских прав? Для правильного ответа на этот вопрос нужно иметь в виду следующие обстоятельства:
действительно, п.3 ст.1146 не допускает случаи наследования по праву представления в отношении потомков наследника, который не имел бы права наследовать по обстоятельствам, указанным в п.1 ст.1117 ГК;
в соответствии с абз.2 п.1 ст.1117 ГК не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они в судебном порядке были лишены родительских прав;
родители относятся к числу наследников первой очереди (ст.1142 ГК);
братья и сестры (в т.ч. и неполнородные) относятся к наследникам второй очереди (п.1 ст.1143 ГК). Они наследуют при условии, если нет наследников первой очереди.
Поэтому правила п.2 ст.1143 не парализуют правила п.1 ст.1146: при отсутствии наследников первой очереди (например, ввиду того, что родитель наследодателя был лишен родительских прав) наследует его неполнородный брат (наследник второй очереди).
Исходя из изложенного в вышеприведенном примере, если даже не было бы внуков наследодателя как наследников по закону, дети племянника не могли бы наследовать по праву представления, поскольку они как родственники четвертой степени родства права на это не имеют. При такой степени родства они могли бы стать наследниками по закону на общих основаниях при отсутствии наследников по закону предшествующих очередей.
Не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону:
лишенного наследства наследодателем в завещании;
умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем и лишенного в судебном порядке права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ.
"Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
Нормы о наследовании усыновителей и усыновленных конкретизируют положения Семейного кодекса РФ о последствиях усыновления. Согласно пункту 1 статьи 137 СК усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Соответственно это относится и к праву наследования. Усыновленный может наследовать после усыновителя и его родственников наравне с родными детьми усыновителя. Усыновитель также вправе наследовать имущество усыновленного, однако он не может наследовать после родственников усыновленного, так как последний, за исключениями, установленными семенным законодательством, утрачивает с ними какую-либо правовую связь. Однако даже при сохранении правовой связи усыновленного с одним из родителей либо с другими кровными родственниками отношения этих лиц и усыновителя не могут рассматриваться как родственные. Кодекс прямо указывает, что усыновитель и его родственники имеют аналогичные родственным права только в отношении самого усыновленного и его потомства, то есть родственников усыновленного по нисходящей линии.
Характеризуя правила п.1 ст.1147, необходимо иметь в виду, что:
) усыновление (удочерение) производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Дела данной категории рассматриваются в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством (ст.125 СК);
) при наследовании по закону приравниваются к кровным родственникам:
усыновитель и его потомки (т.е. единокровные дети усыновителя, его внуки, правнуки и т.д.) в отношении усыновленного;
усыновленный и его потомки (дети, внуки, правнуки и т.д.) в отношении усыновителя;
потомки усыновителя и потомки усыновленного в отношении друг друга. Так, дети родного сына наследодателя и дети усыновленного им лица считаются двоюродными братьями и наследуют по правилам ст.1144 ГК.
Анализ правил п.2 ст.1147 позволяет сделать ряд важных выводов:
) они имеют характер общих правил: ими следует руководствоваться лишь постольку, поскольку иные правила не предусмотрены в п.3 ст.1147;
) они не допускают наследование по закону между:
а) усыновленным и его родителями (т.е. лицами, от которых он происходит, т.н. кровными родственниками);
б) потомками усыновленного и его родителями (кровными);
в) усыновленным и потомками его кровных родителей;
г) потомками усыновленного и его кровными братьями и сестрами;
д) потомками усыновленного и потомками его кровных братьев и сестер.
Особые правила установлены в п.3 ст.1147:
) они содержат существенные изъятия из общих правил п.2 ст.1147;
) они применяются лишь постольку, поскольку в соответствии с нормами СК усыновленный (в соответствии с решением суда) сохраняет отношения:
а) с одним из своих кровных родителей;
б) с иными родственниками по происхождению (например, с бабушкой);
) в том случае, если усыновленный сохраняет указанные выше отношения:
а) допускается наследование после смерти таких родственников:
самим усыновленным. Например, если родитель (с которым усыновленный сохранял отношения) умирает, то усыновленный призывается к наследованию по закону по правилам п.1 ст.1142 ГК;
потомками усыновленного. Они наследуют по праву представления (ст.1146 ГК);
б) допускается наследование по закону после смерти усыновленного (или его потомков) упомянутыми кровными родственниками;
) они исходят из того, что наследование по закону между усыновленным и его родственниками по происхождению вовсе не исключает наследования по закону между усыновленным (его потомками) и усыновителем (его потомками): последнее наступает по правилам п.1 ст.1147. Таким образом, в конкретной ситуации усыновленный может быть наследником и после смерти своего усыновителя, и после смерти своей родной матери (отца, другого родственника).
Определенные особенности правового регулирования установлены для нетрудоспособных иждивенцев наследодателя как наследников по закону.
В частности, наследники по закону второй и последующих очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди при условии нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
К другой особой категории наследников по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников по закону первой и последующих очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же другие наследники по закону с первой по седьмую очередь включительно отсутствуют, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Анализируя правила п.1 ст.1148 ГК РФ, нужно учитывать следующее:
) они применяются в случаях, когда гражданин:
а) входит в круг лиц, относящихся к наследникам:
второй очереди (например, бабушка наследодателя, ст.1143 ГК);
третьей очереди (например, двоюродный брат наследодателя, ст.1144 ГК);
четвертой очереди (например, прадедушка наследодателя, ст.1145 ГК);
пятой очереди (например, двоюродная внучка наследодателя, ст.1145 ГК);
шестой очереди (например, двоюродная правнучка наследодателя, ст.1145 ГК);
седьмой очереди (например, пасынок наследодателя, ст.1145 ГК);
б) не входит в круг наследников той очереди, которая реально призывается к наследованию по закону. Например, у наследодателя есть наследники первой очереди и одновременно с ним проживал племянник, которому 9 лет;
) они регулируют вопросы призвания к наследованию по закону нетрудоспособных лиц (из числа указанных выше граждан);
) они устанавливают, что нетрудоспособные ко дню открытия наследства (этот день определяется по правилам ст.1113, 1114 ГК) граждане из числа наследников, указанных в ст.1143-1145 ГК призываются к наследованию по закону:
а) наравне с наследниками по закону той очереди, которая реально наследует. Так, если реально наследуют именно дети (т.е. наследники первой очереди) наследодателя, а указанное лицо относится к наследникам третьей очереди, то тем не менее такое лицо призывается к наследованию именно наравне с наследниками первой очереди и вместе с ними (т.е. одновременно с ними). При этом для всех этих наследников действуют общие правила приобретения наследства, т.е. сроки принятия наследства, выдача свидетельства о праве на наследство и т.п. (ст.1152-1163 ГК);
б) если находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.
Нетрудоспособными иждивенцами считаются:
дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры, внуки - при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;
отец, мать, супруг, если они достигли 60 лет (женщины - 55 лет) либо являются инвалидами;
один из родителей или супруг, либо дедушка, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста или трудоспособности, если он (она) не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца-наследодателя, которые не достигли 14 лет и не работают;
дедушка и бабушка при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать;
любые иные нетрудоспособные лица, фактически находящиеся на иждивении наследодателя.
Таким образом, в ст.1148 речь идет о лицах, находящихся на фактическом иждивении наследодателя, т.е. лицах, которые находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и т.п.) устанавливается любыми допустимыми доказательствами (справками из РЭУ, свидетельскими показаниями, предоставлением документов, данными о налоговых вычетах, представляемых налоговыми органами, решениями судебных органов и т.п.). Этот вывод сделан на основе систематического толкования ст.1148 ГК и ст.49-78 ГПК.
В практике возник вопрос: почему в ст.1148 законодатель применил словосочетание "не менее года до смерти наследодателя" вместо традиционного словосочетания "не менее года до открытия наследства"? Дело в том, что в ряде случаев днем открытия наследства считается день вступления в силу решения суда (или день, прямо указанный в решении суда) об объявлении лица умершим. Законодатель исходил из того, что основания, вследствие которых лицо объявляется умершим судом, по общему правилу исключают саму ситуацию, когда нетрудоспособное лицо находилось на иждивении наследодателя (отсутствующего в месте жительства в течение 5 лет). Тем не менее, по существу, допущена серьезная неточность: дело в том, что лицо, отсутствующее в месте постоянного жительства в течение 5 лет, могло, например, в течение последних двух лет жизни содержать нетрудоспособного двоюродного внука: полностью исключить такую ситуацию нельзя. Из буквального содержания п.1 ст.1147 ГК вытекает, что такой иждивенец не наследует в порядке, предусмотренном в п.1 ст.1149 ГК. Видимо, законодателю следует уточнить свою волю, а Верховному Суду РФ разъяснить порядок применения п.1 ст.1148 в такой ситуации;
) в соответствии с ними не имеет значения (для призвания к наследованию), проживали ли с наследником упомянутые выше иждивенцы или не проживали. Сам по себе факт непроживания совместно с иждивенцем вовсе не означает, что наследодатель не содержал таких лиц, не заботился о них и т.п. Если будет установлено, что фактически лицо находилось на иждивении наследодателя, то такой иждивенец может наследовать в порядке, предусмотренном в п.1 ст.1148. В практике возник вопрос: кто должен доказывать то обстоятельство, что нетрудоспособный родственник фактически находился на иждивении наследодателя? Заинтересованные лица, оспаривающие право такого лица наследовать по правилам п.1 ст.1148 (например, наследник, который наследует "в своей очереди"). При этом правила ст.10 ГК (о том, что добросовестность лица предполагается) подлежат применению и в данном случае: лицо считается "иждивенцем" (в смысле п.1 ст.1148), пока не будет доказано обратное.
Правила п.2 ст.1148 регулируют порядок призвания к наследованию лиц, которые не входят в число наследников по закону. При этом в отличие от правил п.1 ст.1148 здесь имеются в виду лица, которые проживали с наследодателем совместно. При этом факт регистрации по месту жительства (например, в одной и той же квартире) наследодателя не является решающим обстоятельством, свидетельствующим о совместном проживании (для целей наследования).
В остальном условия их призыва к наследованию те же, что и по п.2 статьи 1148 :
а) они должны были не менее одного календарного года до дня смерти наследодателя находиться на его иждивении;
б) они должны быть нетрудоспособными.
Лица, указанные в п.2 ст.1148, наследуют по закону:
а) либо самостоятельно. Речь идет о случаях, когда нет наследников по закону первой седьмой очереди (п.3 ст.1148);
б) либо (при наличии наследников по закону первой седьмой очереди) наравне с наследниками той очереди, которая реально призывается к наследованию.
Как представляется эта норма призвана (помимо прочего) материально защитить нетрудоспособных женщин, которые жили в т.н. гражданском браке с наследодателем и находились на его иждивении.
Специфика правил п.3 ст.1148 состоит в том, что:
) они подлежат применению лишь в той мере, в какой отсутствуют наследники по закону, входящие в круг наследников первой седьмой очереди, указанных в п.2 ст.1148. В практике возник ряд вопросов:
подлежат ли применению правила п.3 ст.1148, если нет наследников, упомянутых в п.2 ст.1148 (т.е. наследников по закону первой очереди), но есть иждивенцы, которые совместно проживали с наследодателем более 1 года до его смерти и входят в круг наследников второй седьмой очереди? Нет, не подлежат, в этом случае необходимо руководствоваться правилами п.1 ст.1148;
относятся ли наследники-иждивенцы, упомянутые в п.1 ст.1148, к наследникам восьмой очереди (упомянутым в п.3 ст.1148)? Нет, не относятся: такой вывод также противоречил бы систематическому толкованию п.1 ст.1148 и ст.1143-1145 ГК, с одной стороны, и правилам п.3 ст.1148 с другой. Дело в том, что нетрудоспособные иждивенцы, упомянутые в п.1 ст.1148, всегда относятся к наследникам по закону одной из предыдущих очередей (т.е. второй седьмой очереди);
) в соответствии с ними установлена еще одна восьмая очередь наследования по закону. Для того, чтобы наследники восьмой очереди призывались к наследованию самостоятельно (а не наравне с наследниками одной из предыдущих очередей, которая реально наследует) необходим ряд условий:
а) чтобы не было наследников ни одной из предыдущих семи очередей. При этом причины отсутствия таких наследников (например, все они недостойные наследники, все они лишены завещателем наследства,) в данном случае роли не играют;
б) чтобы эти наследники относились к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя.
Глава 3. Особенности применения права на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества
В целях установления правовых гарантий в части материального обеспечения отдельных категорий наследников по закону законодатель в ст. 1149 ГК РФ закрепляет право определенных лиц на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. В литературе таких лиц принято называть необходимыми наследниками.
Наряду с двумя вышеназванными категориями нетрудоспособных наследников по закону законодатель включает в число лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (необходимых наследников), также несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей. Все необходимые наследники независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Следует иметь в виду, что в отдельных случаях, определенных ч. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд вправе с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении.
Брак, признанный недействительным, лишает бывших супругов прав на наследство, независимо от того, когда вынесено решение о его недействительности - до или после смерти другого супруга. Разведенные супруги могут быть наследниками, если являются иждивенцами. Поэтому если принять во внимание ст. 90 СК РФ, то право на наследство по причине иждивения имеют:
бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Часто на практике возник вопрос: если наследство завещано трем наследникам, за счет кого из них удовлетворяется право на обязательную долю в наследстве? Исходя из анализа ст.1149, 1122 ГК, а также ст.5 ГК (об аналогии закона) можно сделать вывод о том, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется за счет долей в наследстве всех наследников поровну (но при этом следует учитывать правила п.3, 4 ст.1149 ГК). Законодателю следует уточнить редакцию ст.1149, а Верховному Суду РФ определить свою позицию по данному вопросу.
Удовлетворение права на обязательную долю из незавещанной части имущества всегда уменьшает права других наследников по закону, если они (в данном случае) есть. Однако законодатель подчеркнул: уменьшение этих прав не может служить препятствием к передаче обязательной доли в наследстве лицам, перечисленным в п.1 ст.1149.
Специфика правил п.3 ст.1149 состоит в том, что они характеризуют состав обязательной доли. В нее засчитывается (т.е. включается в ее состав):
) Вся доля в наследстве, которую получает наследник (имеющий право на обязательную долю в наследстве). В конкретном случае может сложиться ситуация, когда:
размер обязательной доли больше, чем все то, что наследник получил из наследства. В этом случае право на обязательную долю в наследстве не считается удовлетворенным в полном объеме;
обязательная доля равна (или меньше) той части наследства, которая досталась данному лицу из наследства по одному из оснований наследования (т.е. при наследовании по закону или завещанию) или сразу по обоим основаниям. В этом случае право на обязательную долю в наследстве считается удовлетворенным.
) Стоимость установленного наследодателем завещательного отказа. Последний может, например, состоять в том, что в пользу лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, наследник должен исполнить обязанность имущественного характера (ст.1137 ГК). Стоимость завещательного отказа не увеличивает размер обязательной доли, а включается в ее состав.
В правилах п.1 ст.1151 дается легальное определение выморочного имущества. Признаки выморочного имущества следующие:
отсутствуют наследники по завещанию;
нет и наследников по закону;
ни один из наследников (по закону или по завещанию) при отказе от наследства не указал лицо, в пользу которого такой отказ произошел;
никто из наследников, хотя прямо и не отказался от наследства, но и не принял (в порядке и сроки, установленные в ст.1152-1155 ГК) его.
Выморочное имущество поступает государству. Если же наследство было завещано юридическому лицу, либо государству, либо муниципальному образованию, говорить о наличии выморочного имущества оснований нет: это противоречило бы ст.1116 ГК.
Итак, какие особенности в наследовании выморочного имущества:
) выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону именно к Российской Федерации (а не к ее субъектам, не к муниципальным образованиям). Однако это общее правило; законом может быть предусмотрено иное (см. об этом ниже);
) иностранные государства не могут наследовать выморочное имущество (им наследство может быть только завещано);
) применяя правила о переходе выморочного имущества в собственность Российской Федерации, необходимо руководствоваться действующей Инструкцией N 185 о том, что:
а) документом, подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом, или судебное решение, вынесенное по иску прокурора или налогового органа (п.5);
б) имущество, переходящее по наследству к государству, передается налоговым органам, которые принимают меры к его охране и оценке. Они же контролируют своевременность передачи им наследственного имущества (п.8);
в) нотариальный орган направляет налоговому органу (получившему свидетельство о праве государства на наследство) опись этого имущества за подписью государственного нотариуса, понятыми, другими лицами, принимавшими участие в описи. В такой описи необходимо отразить произведенные за счет наследственного имущества расходы. Работник налогового органа принимает это имущество на учет, о чем в описи делается отметка (п.10);
г) в случае утраты части наследственного имущества налоговый орган принимает меры к внесению в бюджет соответствующей суммы (п.12);
д) оценка наследственного имущества производится комиссией, состоящей из представителей налогового органа и организации, которой это имущество передается для реализации или использования в 5-дневный срок со дня принятия его на учет налоговым органом (п.13). При этом определены цены, из которых нужно исходить, оценивая наследственное имущество (п.14), а также предусмотрена возможность приглашения экспертов и специалистов-оценщиков (п.13, 14). О произведенных описи и оценке составляется акт описи и оценки наследственного имущества (п.15). Форма этого акта должна соответствовать форме, указанной в приложении N 1 к Инструкции N 185;
реализация наследственного имущества осуществляется налоговыми органами. При этом строения (в т.ч. жилые дома) безвозмездно передаются в ведение органов местного самоуправления. Определен и порядок реализации книг, животных, основных средств, иного имущества, переходящего по наследству государству (п.16-20);
запрещается передача взятого на учет наследственного имущества во временное пользования другим лицам, а также приобретение этого имущества налоговыми органами или их работниками (п.32, 33);
необходимо зачислить в соответствующий бюджет суммы, вырученные от реализации наследственного имущества (п.34);
возврат наследственного имущества производится в случае признания судебными органами свидетельства о праве государства на наследство недействительным или отмены судебного решения о передаче имущества по праву наследования государству (п.37-39). Возврат имущества осуществляется в натуре, а при невозможности этого из бюджета возмещается сумма стоимости имущества (п.40).
Аналогичные правила установлены в Постановлении N 683. Следует иметь в виду, что нормы Постановления N 683 и изданной в его развитие Инструкции N 185 продолжают действовать на территории России (в соответствии с Постановлением от 14.07.92) и применяются постольку, поскольку не противоречат нормам части первой и части второй ГК РФ (ст.4 Закона N 52, ст.4 Закона N 15, ст.4 Закона N 147).
Применяя правила п.3 ст.1151, нужно обратить внимание на то, что:
) порядок наследования и учета выморочного имущества будет определяться федеральным законом. Пока такого закона нет - необходимо руководствоваться порядком, предусмотренным в Постановлении N 683 и Инструкции N 185 (ст.4 Закона N 147). См. об этом выше;
) тем же законом будет определен порядок передачи выморочного имущества субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям;
) Правительство РФ приняло постановление от 19.04.2002 N 260 "О реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства".
Заключение
Последнее десятилетие в истории современного российского государства характеризуется глубокими коренными изменениями всех сфер жизни общества. Поэтапно проводится и правовая реформа. Конституция РФ 1993 г. среди основных прав и свобод человека и гражданина называет право каждого гражданина иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, в том числе завещать имущество по своему усмотрению (ст. 35 Конституции РФ).
Надо полагать, что существенно возрастет роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы. Хотя подавляющее большинство наших граждан не стали за последнее время жить лучше, но у многих появилась дорогостоящая собственность - прежде всего приватизированные квартиры земельные участки, многим принадлежат ценные бумаги - акции, облигации и т.п. Если еще вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти, либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным.
По-видимому, уже в ближайшие годы мы будет свидетелями значительного увеличения числа наследственных дел как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство), так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания и др.).
Список использованной литературы:
Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации 1993 г.// СПС «КонсультантПлюс»
Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс»
Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ// СПС «КонсультантПлюс»
Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I//СПС «КонсультантПлюс»
Постановление Правительства РФ от 1 февраля 1995 г. О Порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев.//Собрание законодательства РФ, №7, 1995, ст.534.
Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти (утв. Минюстом РФ 19 марта 1996 г.)// СПС «КонсультантПлюс»
Учебная литература, статьи, монографии
Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. М.:Юристъ, 2012.
Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.-М.:Инфра-М, 2012.
Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право.-М.:Статут,2011.
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ// Отв.ред Садиков О.Н. - М.:Городец, 2012.
Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского Кодекса РФ //Под общ. ред. Эрделевского А.М.-М.:Инфра-М,2012.
Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского Кодекса РФ //Под общ. ред. Гаврилова А.Т.-М.:Юристъ,2012.
Ростовцева Н.В. О некоторых новеллах наследственного права. К принятию третьей части Гражданского кодекса РФ // Журнал российского права, N 3, март 2002 г.
Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья.-М.:Проспект, 2011.